Количество цитирований: 34
Правильная ссылка на статью:
Бакрадзе А.А., Аминов Д.И. —
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях»: вопросы квалификации
// Юридические исследования.
– 2015. – № 4.
– С. 32 - 50.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.4.14587 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14587
Читать статью
Аннотация:
Авторы статьи комментируют постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях». В статье приводятся критические замечания, направленные на оптимизацию правоприменительной деятельности, рассматриваются сложные и неоднозначные вопросы квалификации, анализируются условия уголовной ответственности за провокацию взятки либо коммерческого подкупа, предлагаются решения с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.11.2013 №302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Методология исследования основана на общих и специальных методах научного познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), анализа и синтеза теоретического и практического материала.
В процессе исследования были проанализированы нормативно-правовые акты, учебная литература, специальная литература, в том числе статистические данные и правоприменительная практика.
По результатам анализа Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях» высказаны критические замечания и предложения, направленные на оптимизацию правоприменительной деятельности, раскрыты и описаны механизмы совершения некоторых коррупционных преступлений, выявлены особенности квалификации и проблемы отграничения от смежных и иных составов преступлений.
Количество цитирований: 13
Правильная ссылка на статью:
Кабанов П.А. —
Роль главного федерального инспектора в субъекте Российской Федерации аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции субъекта Российской Федерации
// Юридические исследования.
– 2016. – № 3.
– С. 35 - 48.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.3.18440 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18440
Читать статью
Аннотация:
Предметом проведенного исследования является правовое положение и деятельность главного федерального инспектора в субъекте Российской Федерации аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции субъекта Российской Федерации.
Объектом исследования выступают нормативные правовые акты, регулирующие деятельность главного федерального инспектора в субъекте Российской Федерации аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции субъекта Российской Федерации Методологической базой проведенного исследования является диалектический материализм и основанные на нем общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнение и другие. Научная новизна проведенного исследования и его практическая значимость заключаются в том, что впервые в российской юридической науке описываются основные полномочия главного федерального инспектора в субъекте Российской Федерации аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции субъекта Российской Федерации.
Количество цитирований: 8
Правильная ссылка на статью:
Гашин А.А. —
Проблемы исполнения решений Европейского Суда по правам человека в России: обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации
// Юридические исследования.
– 2019. – № 12.
– С. 26 - 34.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.12.30208 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30208
Читать статью
Аннотация:
В настоящей статье автором анализируется текущая ситуация относительно вопроса о возможности исполнения актов Европейского Суда по правам человека в России сквозь призму постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, принятых в период 2013–2017 гг. Являющаяся предметом исследования современная правоприменительная практика Конституционного Суда Российской Федерации свидетельствует о том, что Россия явно не настроена беспрекословно исполнять любые решения международных правозащитных органов, в том числе - Европейского Суда по правам человека. В ходе работы автором были использованы формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой и иные методы исследования, общепринятые в юридической науке. Проведенный обзор практики Конституционного Суда РФ, а также мнений ученых и юристов-практиков приводит к выводу, что высший орган конституционного контроля Российской Федерации не только превысил свои полномочия, но и фактически лишил российских граждан возможности рассматривать Европейский Суд по правам человека в качестве последней правозащитной инстанции. Делается вывод, что на сегодняшний день взаимоотношения Российской Федерации с Европейским Судом по правам человека находятся в «подвешенном» состоянии, в связи с чем требуется создание нового механизма исполнения Россией решений европейского правозащитного органа.
Количество цитирований: 8
Правильная ссылка на статью:
Шамсутдинов М.М. —
Временное отстранение от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
// Юридические исследования.
– 2018. – № 6.
– С. 1 - 7.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.6.26480 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26480
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена особенностям правового регулирования и практики применения такой специфичной меры уголовно-процессуального принуждения как временное отстранение от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Объектом настоящего исследования являются уголовно-процессуальные правоотношения, связанные с применением в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации специальной меры процессуального принуждения - временного отстранения от должности. Предмет исследования - уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие порядок принятия решения о применении временного отстранения от должности к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), конституционно-правовые нормы, устанавливающие порядок отрешения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности в связи с утратой доверия, а также научные труды отдельных ученых-процессуалистов по исследуемому в статье вопросу. Автором в ходе исследования были использованы общенаучные и частнонаучные методы познания, в том числе: диалектический метод, анализ, синтез, системно-структурный, формально-логический и метод моделирования. Новизна исследования заключается в том, что автором на основе опубликованной в открытой печати информации была изучена актуальная проблема применения к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) такой меры принуждения как временное отстранение от должности. В результате проведенного исследования были выявлены отдельные недостатки в законодательном регулировании применения данной меры уголовно-процессуального принуждения, а также предложены альтернативные пути их устранения.
Количество цитирований: 7
Правильная ссылка на статью:
Кожевников О.А. —
Дискуссионные вопросы формирования Верховным судом РФ судебной практики по делам о защите конкуренции
// Юридические исследования.
– 2016. – № 5.
– С. 1 - 8.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.5.18940 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18940
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования является анализ реализации Верховным судом РФ своего конституционного полномочия по выработке разъяснений законодательства, в целях обеспечения единства режима законности на всей территории РФ путем поддержания единообразного толкования и применения норм права судами. Проводиться анализ судебной практики Верховного суда Российской Федерации и Конституционного суда Российской Федерации. Рассматриваются вопросы соответствия судебной практики Верховного и Конституционного судов на примере дел о защите конкуренции и антимонопольного законодательства. В процессе работы были применены общие и специально-научные методы научного познания: историко-правовой, системный, сравнительно-правовой, статистический, формально-логический и другие. Основным выводом проведенного исследования является обнаружение дискуссионных вопросов при формировании Верховным судом РФ текста соответствующих разъяснений по вопросам судебной практики по делам о защите конкуренции, в связи с этим, полагаем, что разработка и внедрение в судебную практику соответствующих разъяснений высшего судебного органа, должно происходить более тщательным образом, чтобы исключить формирование нижестоящими судами противоречивой практики, в том числе, игнорирование правовых позиций Конституционного суда РФ.
Количество цитирований: 7
Правильная ссылка на статью:
Морхат П.М. —
К вопросу о правосубъектности «электронного лица»
// Юридические исследования.
– 2018. – № 4.
– С. 1 - 8.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.4.25647 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25647
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является правовое исследование правосубъектности нового вида лица - "электронного лица". Приведены имеющиеся в настоящее время дефиниции электронного лица, включая позиции зарубежных ученых. Показана важность развития российского права по исследованию проблематики "электронного лица" искусственного интеллекта. Проведен анализ нормативного закрепления Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере роботетхники Европейского Парламента. Содействуя инструментами нормативно-правового и нормативного технического регулирования развитию человеческой цивилизации, стремясь поставить оснащенную искусственным интеллектом робототехнику, действительно, на службу человечеству, нельзя забывать и о рисках. Метод материалистической диалектики, системно-структурный, функциональный, сравнительный, формально-логический, сравнительно-правовой, технико-юридический, логический метод. Повышение степени автономности роботов искусственным интеллектом неминуемо потребует пересмотра целого спектра референтных правовых режимов и даже референтных отраслей и институтов права (режим правовой ответственности, режим налогообложения, регулирование подконтрольности и подотчётности, регулирование прав интеллектуальной собственности, режим «электронной коммерции» (в части функционирования т.н. торговых ботов), «режим охраны электронное личности» и мн. др.).
Количество цитирований: 5
Правильная ссылка на статью:
Туркулец В.А. —
Секстинг в отношении несовершеннолетних: уголовно-правовой и виктимологический аспекты
// Юридические исследования.
– 2020. – № 5.
– С. 1 - 11.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.5.33125 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33125
Читать статью
Аннотация:
Вопросы предупреждения киберпреступлений в отношении несовершеннолетних приобретают особое значение в условиях пандемии, всеобщей самоизоляции и повсеместного перехода на дистанционное обучение. Постоянное вынужденное использование интернет-ресурсов повышает риск установления потенциально опасных онлайн-контактов, а также вероятность получения доступа к запрещенному или нежелательному контенту.
Объектом исследования выступают отношения по охране несовершеннолетних от преступных деяний развратного характера, совершаемых с использованием современных коммуникационных технологий и сетей.
Предмет исследования составляет уголовное законодательство России в сфере защиты несовершеннолетних от половых преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (далее – ИТС).
Методы исследования: анализ действующего уголовного законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, обзор и обобщение теоретических источников по рассматриваемой теме. Новизна заключается в исследовании особенностей квалификации развратных преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних и совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Научную новизну представляет вывод о том, что, в связи с распространением в ИТС преступных ненасильственных действий развратного характера (секстинга) в отношении детей младше 12 лет, необходимо исключить из статьи 135 УК РФ указание на минимальный возраст потерпевших от развратных действий, установив в ч. 2 ст. 135 возрастную границу "не достигшие четырнадцатилетнего возраста", а также внести в качестве квалифицирующего признака указание на использование ИТС как способа совершения преступления.
Количество цитирований: 5
Правильная ссылка на статью:
Долгих И.П. —
Быть или не быть институту освобождения от административной ответственности в Российской Федерации?
// Юридические исследования.
– 2015. – № 1.
– С. 1 - 15.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.1.13775 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13775
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования являются урегулированные законодательством и неурегулированные (фактические) общественные отношения, которые складываются в процессе применения норм КоАП РФ, предусматривающие основания и порядок освобождения от административной ответственности, а также закономерности становления и развития института освобождения от административной ответственности.
Предмет исследования - институт освобождения от административной ответственности в различных аспектах: историческом, теоретическом, законодательном и правоприменительном как обособленная совокупность норм административно-деликтного законодательства, регулирующая однородный тип общественных отношений; судебная практика, отраженная в материалах дел об административных правонарушениях, теоретические воззрения и научные разработки по рассматриваемым проблемам.
Методологическую основу исследования составляет диалектический метод познания действительности, совокупность общенаучных (логического, исторического, восхождения от абстрактного к конкретному в мышлении и т.д.) и частнонаучных методов познания (сравнительного правоведения, статистического, системно-структурного анализа, толкования закона и других).
Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что настоящая статья является одним из первых комплексных межотраслевых исследований актуальных теоретических, законодательных и правоприменительных проблем института освобождения от административной ответственности, подготовленных на базе действующего законодательства об административных правонарушениях, содержащих разработку ряда теоретических, научно-практических положений, выводов и предложений, обладающих признаками новизны и имеющих важное значение для теории административно-деликтного права.
Количество цитирований: 4
Правильная ссылка на статью:
Бакрадзе А.А. —
Уголовно-правовой анализ проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях»
// Юридические исследования.
– 2013. – № 5.
– С. 165 - 180.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.5.793 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=793
Читать статью
Аннотация:
Автор статьи проводит уголовно-правовой анализ проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях», по результатам которого высказывает отдельные замечания. В частности, уголовная ответственность за взяточничество не может наступать независимо от того, были ли действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки. Получение части передаваемых ценностей или начало выполнения услуг имущественного характера автор предлагает квалифицировать как покушение на получение взятки (подкупа) в таком размере, который охватывался бы умыслом виновного. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного положения, не могут расцениваться как получение взятки либо коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие). В статье также приводятся и другие критические замечания, направленные на оптимизацию правоприменительной деятельности.
Количество цитирований: 4
Правильная ссылка на статью:
Трофимов Е.В. —
Государственные награды субъектов Российской Федерации
// Юридические исследования.
– 2013. – № 1.
– С. 1 - 147.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.1.430 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=430
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена исследованию правового института государственных наград субъектов Российской Федерации. Автором выявлены особенности и тенденции правового регулирования государственных наград субъектов Российской Федерации. На основе статистических сведений, собранных и проанализированных автором на генеральной совокупности наградных систем всех субъектов Российской Федерации, проведен качественный и количественный анализ наградного законодательства и наградных систем субъектов Российской Федерации. Автором определены типичные модели наградной системы республики и наградной системы иного субъекта Российской Федерации, показаны их достоинства и недостатки, сформулированы и обоснованы рекомендации по их совершенствованию.
Количество цитирований: 4
Правильная ссылка на статью:
Теунаев А.С., Дубова М.Е. —
Новый взгляд на качественно–количественные показатели подростковой преступности в России
// Юридические исследования.
– 2021. – № 2.
– С. 44 - 63.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.2.34667 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34667
Читать статью
Аннотация:
Целью настоящего исследования является определение и анализ современных тенденций развития преступности несовершеннолетних в России. Предмет исследования — основные закономерности подростковой преступности, установленные посредством долгосрочного наблюдения за ее динамикой, модификацией и активностью в России с 1991 г. по 2019 г. и представленные авторами в виде отдельных периодов — «волн», выделенных на основании «скачков» преступности исследуемого вида. Особый акцент авторы делают на то, что своевременное установление конкретных причин и условий, обуславливающих рост преступности исследуемого вида в конкретный временной промежуток, способствует предотвращению подобных ситуаций впоследствии, а также выработке эффективного инструментария превенции девиантного поведения подростков. В ходе проведения исследования авторы использовали такие методы, как всеобщий диалектический, логический, статистический, прогностический, герменевтический, сравнительно-исторический, а также методы правового моделирования, анализа и синтеза. Эмпирической базой исследования выступили материалы статистической отчетности о состоянии преступности несовершеннолетних в России, ежегодно представляемых на официальных сайтах МВД России и Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Кроме этого, авторы опирались на фундаментальные отечественные и зарубежные исследования, посвященные проблемным вопросам предупреждения преступности несовершеннолетних. В ходе изучения статистических данных, отражающих качественно-количественные проявления подростковой преступности в России с 1991 г. по 2019 г., авторы установили существование пяти так называемых «волн» преступности несовершеннолетних: I волна 1991–1997 гг., II волна 1998–2002 гг., III волна 2003–2012 гг., IV волна 2012–2014 гг., V волна 2014–2019 гг. Исследование источников средств массовой информации, публицистической и научной литературы позволили выявить наиболее вероятные причины, способствующие резкому росту криминогенной обстановки в подростковой среде. Кроме этого, авторы обнаружили некоторые негативные тенденции преступности исследуемого вида, обусловленные увеличением доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Количество цитирований: 4
Правильная ссылка на статью:
Сычев Д.А. —
Прокурор: от Петра Великого до наших дней. Эволюция функциональной деятельности в уголовном процессе
// Юридические исследования.
– 2015. – № 3.
– С. 71 - 101.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.3.14386 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14386
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является эволюция функционального содержания деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса. Выделяются в деятельности прокурора функции процессуального надзора и уголовного преследования. Анализируется нормативная база российского законодательства от Петра Великого до наших дней, являющаяся средством реализации этих функций. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как происхождение уголовно-процессуальных функций прокурора, их обусловленность ролью прокурора в государственном механизме в целом. Показывается историческая преемственность российских прокуроров различных эпох в выполнении этих двух функций. Методологической основой исследования являются положения диалектического метода познания. Наряду с ним в ходе исследования применяются сравнительно-правовой, системный, логико-юридический и исторический методы научного исследования. Научная новизна исследования заключается в комплексном историко-правовом исследовании реализации прокурором своих функций в уголовном судопроизводстве России от Петра Великого до наших дней. Показывается историческая преемственность роли фигуры прокурора в уголовном процессе в разные исторические эпохи. Дан широкий анализ точек зрения дореволюционных и современных авторов по вопросу исследования. Делается вывод о необходимости одновременного обладания прокурором функциями уголовного преследования и надзора и необходимости дальнейшего сохранения такой модели его деятельности.
Количество цитирований: 4
Правильная ссылка на статью:
Нагорная И.И. —
Судопроизводство и альтернативные процедуры урегулирования споров в зарубежных странах. Рецензия на книгу: Судебное разбирательство и разрешение споров / Под ред. М. Мэддена. – Лондон: Глобал лигал групп, 2013. – 2-е изд. – 288 с.
// Юридические исследования.
– 2015. – № 3.
– С. 136 - 145.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.3.14483 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14483
Читать статью
Аннотация:
Предметом рассмотрения является монография, написанная международным коллективом авторов и посвященная судебной системе различных стран и альтернативным способам разрешения споров. Особое внимание уделяется процедуре медиации. Анализируется нормативная база и практика реализации различных проектов, в частности связанные с выполнением международных обязательств, в том числе Директивы 2013/11/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 21 мая 2013 г. относительно альтернативного разрешения споров в сфере потребления. Рассматриваются процедура упрощенного судопроизводства и институт судебного приказа. Выделяются наиболее интересные вопросы, связанные с повышением эффективности разрешения споров и обеспечения конфиденциальности при участии в процедуре медиации. Каждой стране посвящена отдельная глава книги, имеющая четкую структуру, и содержащая информацию о раскрытии информации, возмещении судебных расходов и т.п. В современном мире альтернативные процедуры урегулирования споров признаются необходимым дополнением судебной процедуры, которое помогает снизить издержки сторон и повысить скорость разрешения дел. Именно поэтому соответствующие проекты получают государственную поддержку.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Куделькин Н.С. —
Правовые вопросы предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
// Юридические исследования.
– 2021. – № 7.
– С. 74 - 84.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.7.35966 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35966
Читать статью
Аннотация:
Предметом работы является совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе осуществления деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Целью работы является формулирование выводов и предложений теоретического и практического характера, направленных на совершенствование правового регулирования в данной сфере. Методологическую основу составила система различных методов, логических приемов и средств познания. В процессе работы использовались общенаучные, частные и специальные методы. Об актуальности темы исследования говорит то, что аварийные разливы углеводородов являются довольно острой проблемой для Российской Федерации. Так, по официальным данным, в 2019 г. на предприятиях топливно-энергетического комплекса произошло более 17. тыс. аварий, повлекших за собой разлив нефти. Можно уверенно сказать, что в настоящее время надлежащая регламентация деятельности по предупреждению и ликвидации разливов нефти является одной из важнейших составных частей в обеспечении экологической безопасности России. В работе подробно рассмотрены вопросы правового обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. На основе анализа действующего законодательства делается ряд выводов и предложений. В частности отмечается, что нормы, регулирующие отношения в рассматриваемой сфере, главным образом посвящены именно вопросам локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, т.е. мероприятиям, осуществляемым уже непосредственно после разлива. Соответственно, такой важной проблеме, как предупреждение разливов нефти и нефтепродуктов, а следовательно, и предупреждению экологического вреда в законодательстве не уделено должного внимания. Помимо прочего, формулируется принцип опережающего развития экологического законодательства, согласно которому законодательное и техническое регулирование деятельности, представляющей повышенную опасность для окружающей среды и (или) связанной с использованием природных ресурсов, должно носить опережающий характер по отношению к ее осуществлению.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Платонова Н.И., Смышляев А.В., Мельников Ю.Ю. —
Принципы правового регулирования оказания первичной медико-санитарной помощи уполномоченными государственными (муниципальными) медицинскими организациями в амбулаторных условиях в Российской Федерации
// Юридические исследования.
– 2018. – № 7.
– С. 1 - 9.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.7.26804 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26804
Читать статью
Аннотация:
Цель настоящей статьи - проанализировать принципы правового регулирования оказания первичной медико-санитарной помощи населению в амбулаторных условиях, как руководящих начал, лежащих в основе такого регулирования. А также выявить основные тенденции развития и проблемы реализации прав граждан на охрану их здоровья. Объектом данного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением ПМСП в амбулаторных условиях. Предметом выступают правовые нормы, закрепляющие принципы оказания такого рода помощи в Российской Федерации. При проведении данного исследования применялись общенаучные и специально-юридические средства и способы познания, что позволило провести комплексный анализ принципов правовой регламентации порядка оказания ПМСП, оказываемой в амбулаторных условиях Новизна исследования заключается в комплексном междисциплинарном подходе к изучению проблемы правового регулирования ПМСП. Авторы пришли к выводу, о необходимости внесения изменений в действующее законодательства в области охраны здоровья граждан, включив в перечень принципов оказания такой помощи: принцип "координационности" и "непрерывности" оказания медицинской помощи населению. Данные принципы приобретают особую значимость в рамках оказания ПМСП населению в амбулаторных условиях.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Вайшнарович Г.В. —
Сравнительный анализ правового регулирования выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации в Российской Федерации и республиках в составе Российской Федерации во второй половине 1994 года
// Юридические исследования.
– 2018. – № 6.
– С. 38 - 61.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.6.25931 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25931
Читать статью
Аннотация:
Предметом научного исследования являются нормы права (содержащиеся в нормативных правовых актах Российской Федерации и ряда субъектов Российской Федерации), регулировавшие проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации во второй половине 1994 года. Статья направлена на выявление отличительных признаков и общих черт правового регулирования выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации в указах Президента Российской Федерации и законодательных актах республик в составе Российской Федерации (на примере республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан) во второй половине 1994 года, сопоставление законов отдельных субъектов Российской Федерации, регулировавших соответствующие отношения в указанный период, изучение причин происхождения различий в нормах законодательства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. При написании работы применены диалектический, логический, исторический, а также специальные правовые (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы познания. В статье выявлены факторы, оказавшие влияние на правовое регулирование в Российской Федерации и ее субъектах выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации во второй половине 1994 года, отличия норм законодательства рассматриваемых республик в составе Российской Федерации от положений указов Президента Российской Федерации, регулировавших в обозначенный период выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ряд дополнительных ограничений избирательных прав граждан, не установленных на федеральном уровне, в законодательстве соответствующих субъектов Российской Федерации, предпосылки их появления, изучены позиции органов конституционного контроля в отношении указанных различий.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Кузнецов Е.Н. —
Право на исполнение судебных решений и право на судебную защиту: вопросы соотношения
// Юридические исследования.
– 2018. – № 10.
– С. 10 - 20.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.10.27595 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27595
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы соотношения права на судебную защиту с новой правовой категорией, появляющейся в национальной правовой доктрине, именуемой «право на исполнение судебных решений». Исследуются предпосылки её возникновения в практике Европейского Суда по правам человека. Анализируются основные концепции права на иск и права на судебную защиту, исследуется взаимодействие права на исполнение с указанными концепциями, определяется место права на исполнение в соотношении с общепризнанной категорией право на справедливое судебное разбирательство При создании статьи использованы историческо-правовой, формально-логический, формально-догматический методы, интерпретации правовых идей, анализа и синтеза Основными выводами проведённого исследования являются: право на исполнение признано на уровне международного правового сообщества и судебной практикой Европейского суда по правам человека; российская правовая доктрина исследует право на иск и право на судебную защиту безотносительно сущности права на исполнение как важнейшей составляющей данных правовых категорий; общепризнанное понимание права на судебную защиту завершённым после вступления судебного решения в законную силу является неполным; право на исполнение имеет материально-правовой и процессуально-правовой аспекты
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Жевняк О.В. —
Цифровые платформы как вид экономических рыночных отношений и отражение этого аспекта в правовом режиме цифровых платформ
// Юридические исследования.
– 2023. – № 8.
– С. 96 - 127.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.8.43646 EDN: WTHVTJ URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43646
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируются характеристики цифровой платформы как вида экономических рыночных отношений, выявляются те, которые имеют юридическое значение, и моделируется система элементов национального правового режима цифровых платформ в России, отражающих эти характеристики. Методология исследования основана на том, что цифровая платформа является категорией, которая имеет разные аспекты понимания. В статье дается анализ экономического понимания цифровой платформы, который также не является однозначным: платформа исследуется как вид экономических отношений. На основе анализа делаются выводы об основных характеристиках платформенной экономики, которые имеют юридическое значение. Далее формулируется юридическая модель этих характеристик. Научной новизной отличается моделирование национального правового режима цифровых платформ в России на основе анализа цифровой платформы как вида экономических отношений, а также конкретные выводы в отношении правового значения характеристик цифровых платформ: построена система договорных связей, складывающихся на цифровой платформе, в зависимости от участников отношений и функции договоров; предложена презумпция правового режима договора присоединения для договоров, заключаемых между пользователями и оператором платформы; предложено введение в правой режим цифровой платформы правового оператора; если оператор платформы объявляет ее открытой, на заключаемые с ним договоры должен распространяться режим публичных договоров, что целесообразно указать в законодательстве; необходимо включение в правовой режим цифровых платформ нормы о категориях потребителей, для которых могут быть определены иные условия публичного договора с учетом их экономической лояльности и других обоснованных с экономической и социальной позиций факторов; отношения между оператором платформы и ее пользователями могут опосредоваться договорами безвозмездного оказания услуг, что не должно лишать пользователя правового статуса потребителя.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Хачатрян М.С. —
Пределы правового регулирования общественного контроля
// Юридические исследования.
– 2017. – № 9.
– С. 24 - 30.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.9.20441 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20441
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является вопрос о пределах правового регламентирования общественного контроля как одного из инструментов гражданского общества. Автор анализирует различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, рассматривает позитивные и негативные результаты правового регулирования общественного контроля. Особое внимание уделяется вопросу о необходимости создания на законодательном уровне такого баланса взаимодействия общества и государства в сфере общественного контроля, при котором не нарушались бы интересы сторон и для них сохранялась возможность полноценно функционировать и развиваться. При проведении исследования использовались методы: диалектический, догматический (формально-логический), системный, сравнительный, дедукции, индукции, формально-юридический. Новизна научного исследования заключается в рассмотрении вопроса о пределах правового регулирования общественного контроля с позиции соотношения пределов деятельности государства и гражданского общества.
Автор делает вывод о том, что правовое регулирование общественного контроля может дать положительные результаты в тех странах, где институты гражданского общества еще не имеют прочных традиций. Однако необходимо, чтобы такое регулирование имело определенные границы. Автор приходит к выводу, что законодатель должен урегулировать только ключевые моменты, которые создают основы для взаимодействия государства и гражданского общества, а именно: цель, задачи и принципы деятельности субъектов общественного контроля; права и обязанности субъектов общественного контроля и подконтрольных субъектов; гарантии реализации общественного контроля и гарантии нормального функционирования органов публичной власти при проведении контрольных мероприятий; ответственность, как субъектов общественного контроля, так и органов государственной власти, за нарушение принципов и гарантий общественного контроля.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Кодан С.В., Февралёв С.А. —
СОСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ И УНИФИКАЦИЯ МЕСТНОГО ПРАВА МАЛОРОССИИ И ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ (вторая половина XVII – первая половина XIX вв.)
// Юридические исследования.
– 2013. – № 5.
– С. 268 - 295.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.5.579 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=579
Читать статью
Аннотация:
Присоединенные в 1654 г. к Российскому государству малороссийские земли – Украина и «области, присоединенные от Польши» в 1772-1807 гг. – Белоруссия и Литва (Западные губернии) образовали национальный регион с достаточно близкими к русскому праву действующими источниками права. Здесь действовали I и II Литовские Статуты с определенной спецификой. Малороссийское право, кроме указанных статутов, опиралось на магдебургское городское право, привилеи польских и литовских королей, тагетманские наказы. Право в Западных губерниях также не ограничивалось Литовскими Статутами – здесь действовало польско-литовское законодательство. Попытки систематизировать малороссийские источники права и составить их свод предпринимались со второй четверти XVIII в. В 1743 г. был подготовлен проект сводного акта с заглавием «Права, по которым судится малороссийский народ», не получивший санкции верховной власти. Вторая попытка упорядочить право в Западном крае была предпринята в связи с систематизацией общегосударственного законодательства в рамках Свода законов Российской империи и решением упорядочить отдельными сводами узаконения в национальных регионах. Последовало также официозное издание Литовского Статута. В 1830-1838 гг. II отделением Собственной е.и.в. канцелярии был подготовлен проект Свода местных законов Западных губерний, но и этот проект в связи с разнородностью источников и по политическим соображениям не получил императорского утверждения. Процесс унификации местного права Малороссии и Западных губерний отразил намерения российской верховной власти ликвидировать элементы самостоятельности в местном управлении данных территорий и унифицировать с общероссийским правовым регулированием. 1 января 1831 г. указ Сенату Николая I прекратил «на всем пространстве Белоруссии действие постановлений Статута Литовского», а указ от 25 июня 1840 г. – и на остальной территории Западного края с закреплением особенностей правового регулирования в Своде законов гражданских (т. 10 Свода законов Российской империи 1842 и 1857 гг.). Отдельные положения Литовского Статута в связи с особенностями гражданского оборота были сохранены лишь в Полтавской и Черниговской губерниях. Местное право в данном регионе практически прекратило свое существование.
В статье ассматриваются процессы, связанные с интеграцией населения и территории Малороссии, Белоруссии и Литвы в состав Российского государства, которые положили начало выделению партикулярного права в правовой системе России.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Иванова Л.В. —
Виды киберпреступлений по российскому уголовному законодательству
// Юридические исследования.
– 2019. – № 1.
– С. 25 - 33.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.1.28600 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28600
Читать статью
Аннотация:
Предмет исследования составили положения науки уголовного права о киберпреступности, нормы уголовного законодательства о преступлениях в сфере компьютерной информации и преступлениях, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также положения нормативных правовых актов в области информационной безопасности и информационных технологий.
Целью исследования является установление круга деяний, составляющих киберпреступления с точки зрения российского уголовного права, а также предложение совершенствования уголовно-правовых норм в части дифференциации уголовной ответственности за совершение преступления с использованием информационных технологий.
Рассматриваются различные точки зрения ученых на понимание киберпреступлений, выделяются признаки таких деяний. В основу исследования положен системный подход, использованы такие методы, как логический, нормативно-догматический и сравнительно-правовой методы познания. Анализ различных точек зрения ученых, системное толкование норм законодательства позволило прийти к выводу об универсальности термина «киберпреступления»для характеристики преступлений, совершаемых при помощи информационных технологий, несмотря на отсутствие его определения в нормативных правовых актах. Новизна исследования заключается в изложении современного понимания киберпреступлений, к которым необходимо относить все преступления, совершаемые посредством IT-технологий. Обращается внимание на непоследовательность законодателя в закреплении в составе преступлений признака совершения деяния с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей и в не установлении такого признака в преступлениях, часто совершаемых посредством Интернета.
В целях дифференциации уголовной ответственности обосновывается необходимость дополнения всех составов преступлений Уголовного кодекса РФ, которые могут быть совершены с использованием информационных технологий, соответствующим квалифицирующим признаком.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Мирончик А.С., Суслопаров А.В. —
Хищения в электронной среде как разновидность информационных преступлений: проблемы разграничения и квалификации
// Юридические исследования.
– 2019. – № 9.
– С. 17 - 30.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.9.30745 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30745
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуются нормы, предусматривающие ответственность за хищения, совершенные с использованием электронных средств платежа. В связи с выявленными проблемами применения и разграничения преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ, ст. 159.6 УК РФ, особое внимание уделяется анализу признаков составов этих преступных деяний как разновидности информационных преступлений. В статье исследуются вопросы криминализации ответственность за хищения безналичных денежных средств и электронных денег с использованием карт в зарубежном законодательстве (на примере уголовного законодательства ФРГ). Диалектико-материалистический метод познания, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, криминологический, лингвистический, а также общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция). Резюмируется, что преступления, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ, ст. 159.6 УК РФ, являются информационными преступлениями. На основе проведенного анализа сформулированы практические предложения для правоприменителя по квалификации случаев хищения безналичных денежных средств и электронных денег с использованием электронных средств платежа.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Гуляихин В.Н. —
Структурно-функциональные особенности различных состояний правосознания человека
// Юридические исследования.
– 2012. – № 2.
– С. 90 - 116.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.2.153 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=153
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуется основные структурно-функциональные особенности правосознания личности. Рассмотрены различные состояния правого сознания, которые дают возможность субъекту реализовать свои экзистенциальные потребности в конструктивной для общества форме. Сделан вывод о том, что данные состояния правосознания являются основными этапами правового развития человека, которые можно представить в виде частей гегелевской триады (тезис - антитезис - синтез).
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Киреева А.В., Шаталов С.С. —
Общественный аудит: перспективное направление развития системы общественного контроля в России
// Юридические исследования.
– 2017. – № 11.
– С. 35 - 45.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.11.22705 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22705
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования стала совокупность инструментов, используемых для обеспечения общественного участия в процессе государственного управления и контроля. Показано, что в ходе административной реформы был сформирован целый ряд таких инструментов, включая «общественный контроль»; оценку регулирующего и фактического воздействия, а также различные «общественные экспертизы»: независимую антикоррупционную экспертизу, общественное обсуждение, получение заключения Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и т.д. Однако их потенциал реализуется не полностью, в том числе из-за того, что большинство из них не рассчитано на прямое участие «широкой общественности». Методологической основой исследования стали работы Комарова В.М., Павлова П.Н., Кузьминова Я.И., Жулина А.Б., Волошинской А.А., Талапиной Э.В. и других. В процессе исследования использованы метод толкования, моделирования, статистический, формально-логический, сравнительно-правовой и иные методы. В результате исследования показано, что в российской системе институтов, обеспечивающих общественное участие в государственном управлении и контроле, не представлен получивший активное развитие в ряде стран институт «общественного аудита», позволяющий посредством механизма коллективных петиций влиять на процесс планирования проверок, проводимых органами государственного контроля (надзора). Практика внедрения «общественного аудита» рассмотрена на примере опыта Южной Кореи.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Незнамов А.В., Наумов В.Б. —
Вопросы развития законодательства о робототехнике в России и в мире
// Юридические исследования.
– 2017. – № 8.
– С. 14 - 25.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.8.23292 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23292
Читать статью
Аннотация:
Предмет и цель статьи. Исследование и описание основных тенденций регулирования роботехники в мире на примере Европейского Союза, Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Японии. Анализ уровня развития законодательства Российской Федерации о робототехнике. Характеристика текущего состояния робототехники в РФ. Анализ законодательной инициативы о регламентировании деятельности умных роботов (роботов-агентов).Оценка и обоснование необходимости правового регулирования робототехники в России, а также анализ подходов к реализации необходимой регуляторной реформы. Метод. Метод сравнительного правоведения. Сравнительный анализ правовых система различных стран с выявлением общих тенденций развития регулирования. Результаты и выводы. Проведен анализ основных тенденций регулирования роботехники в мире на примере Европейского Союза, Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Японии. Обосновывается необходимость скорейшего правового регулирования робототехники в России. Предлагается разработанная авторами стратегия развития предметного законодательства.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Бакрадзе А.А., Белов Д.О., Калинин А.Н. —
О конституционности запрета на использование сети «Интернет» подозреваемым или обвиняемым
// Юридические исследования.
– 2022. – № 3.
– С. 19 - 32.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.3.37644 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37644
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются теоретико-прикладные проблемы запрета на использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подозреваемым или обвиняемым при избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий, залога или домашнего ареста; анализируются, во взаимосвязи с основными правами и свободами человека и гражданина, изменения внесенные Федеральным законом от 18.04.2018 N 72-ФЗ изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; приводится тематическая судебная практика; предлагаются правовые решения, направленные на оптимизацию действующего законодательства и практики его применения, при этом вопросы права соотнесены с ролью сети «Интернет» в современной жизни общества и человека. По результатам проведенного исследования авторы приходят к выводу от том, что существующие длительное время правовые стереотипы о неразрывной связи ограничения конституционного права на свободу при помещении под домашний арест с другими ограничениями конституционных прав, хотя прямо и не указаны в законе, фактически применяются в отношении подозреваемого или обвиняемого, находящегося под домашним арестом. Среди таких ограничений мы встретим например заперт на выполнение трудовых (служебных) обязанностей, поиск и получение информации, различные виды творческой деятельности (литература, живопись, наука, техника и пр.). Данные ограничения могли сформироваться лишь в «доцифровом» обществе и поэтому требуют пересмотра.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Саппаров Р.Р. —
Субъект преступлений в сфере банкротства согласно УК РФ
// Юридические исследования.
– 2018. – № 5.
– С. 57 - 61.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.5.26273 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26273
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена исследованию вопроса о субъекте преступлений в сфере банкротства согласно УК РФ. Особый акцент делается на исследовании признаков специального субъекта рассматриваемых преступлений. Автор отмечает, что : а) в доктрине уголовного права сложилось единое понимание о наличии специальных признаков преступлений в сфере банкротства согласно УК РФ; б) в теории уголовного права отмечается в целом неудовлетворенность качеством описания признаков специального субъекта преступлений в сфере банкротства согласно УК РФ. В процессе исследования автор использует следующие методы: общенаучные методы исследования (индукция, дедукция, анализ, синтез) и частно-научные методы изучения уголовно-правовых явлений (формально-логический, конкретно-социологический). В процессе исследования автор приходит к выводу, что в российском уголовном законодательстве предусмотрено три подхода к описанию признаков специального субъекта преступлений в сфере банкротства: указание на конкретный перечень специальных субъектов преступления в сфере банкротства; указание на специальный субъект преступления, исходя из наличия у него законодательно установленной обязанности в процессе банкротства; ограничение круга специальных субъектов преступлений в сфере банкротства по смыслу закону, который предполагает возможное совершение деяния ограниченным кругам лицам.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Куликов Е.А. —
Философские категории в правовой науке и правовые категории: проблемы теории и методологии
// Юридические исследования.
– 2017. – № 10.
– С. 59 - 77.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.10.20393 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20393
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования, проводимого в настоящей статье, выступают закономерности проявления философских категорий в правовой сфере общественной жизни, подходы к пониманию категорий в философии, а также специфика трактовки категорий философии наукой о праве. Автор также рассматривает современные представления о систематике философских категорий, представленные в литературе. Во второй части статьи на основе выявленных подходов к категориям как философскому феномену, рассматриваются правовые категории: анализируются подходы к этим категориям, выявляется их значение в юриспруденции, а также исследуется систематика правовых категорий. Отдельно рассмотрено своеобразие юридических понятий. Предмет настоящего исследования тесно взаимосвязан с его методологией, где ключевым необходимо считать диалектический подход, выступающий основой при построении системы категорий. Кроме того, активно использованы как общенаучный методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования, так и формально-юридический метод. В настоящей статье предпринята попытка актуализации проблематики правовых категорий и правовых понятий, а также вопросов проявления философских категорий в праве. Автор продолжает тематику, начатую в кандидатской диссертации, переходя на более высокий уровень абстракции от рассмотрения проявлений одной категории (мера) в праве к общим принципам проявления философских категорий в правовой сфере общественной жизни. Кроме того, основываясь на немногих научных работах в этой сфере, затронута специфика правовых категорий, а также своеобразие юридических понятий.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Абатуров А.И. —
Становление института постпенитенциарного контроля в России (1844 – 2009 гг.)
// Юридические исследования.
– 2012. – № 4.
– С. 134 - 173.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.4.194 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=194
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена вопросам законодательных инициатив государственных органов России по минимизации рецидивной преступности посредством надзора и контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы во временном отрезке с 1844 по 2009 год. На основе архивных документов и научных работ анализируются этапы формирования постпенитенциарного контроля, его первоначальное назначение, изменение его в зависимости от развития политической системы страны, приведшее к пониманию необходимости постоянной профилактической работы с лицами, освобожденными из мест лишения свободы и потенциально готовыми к совершению преступлений.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Урсул А.Д., Урсул Т.А. —
Глобализация в перспективе устойчивого будущего
// Юридические исследования.
– 2013. – № 5.
– С. 1 - 63.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.5.794 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=794
Читать статью
Аннотация:
Устойчивое развитие – будущий глобальный процесс, от реализации которого зависит будущее всего человечества, его судьба в третьем тысячелетии. Это новая форма (модель) развития мирового сообщества, обеспечивающая разрешение основного социоприродного противоречия между растущими потребностями глобального развития и ограниченностью и даже невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Глобализация, развертываясь в будущем в политическом, экономическом, экологическом и социальном аспектах через устойчивое развитие, должна будет внести свой вклад в разрешение основного социоприродного и других противоречий глобального развития, благодаря чему может быть обеспечено удовлетворение не только потребностей настоящего времени, но и будущего. С переходом к реализации политики и стратегии устойчивого развития наступает новый, преимущественно социоприродный этап глобализации, ориентированный на обретение единства цивилизации, её сохранение и коэволюцию с биосферой.
В статье исследуются политические аспекты глобализации через устойчивое развитие, причем обращается внимание на то, что политическое направление стихийной глобализации существенно отстает от экономической и ряда других составляющих этого глобального процесса. В принятой на уровне ООН и всех входящих в эту организацию стран стратегии устойчивого развития пока превалируют политические рекомендации и декларации и важно включить в начинающийся процесс управляемой «устойчивой» глобализации все основные составляющие этой общемировой стратегии. Устойчивое развитие в самом широком смысле представляется как нерегрессивное, т.е. безопасное развитие, главной гуманистической целью которого является выживание человечества и сохранение природы. Рассматривается роль государства в реализации глобализационных процессов через устойчивое развитие и прослеживается дальнейшая эволюция феномена государственности. Специально рассматриваются проблемы экологической глобализации, устойчивой политики и ее специфические характеристики.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Нагорная И.И. —
Допустимость оказания медицинских услуг с выездом в офис в свете реализации принципа приоритета прав пациента
// Юридические исследования.
– 2015. – № 6.
– С. 53 - 68.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.6.14498 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14498
Читать статью
Аннотация:
Анализируется законодательство и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Рассмотрены вопросы, связанные с возможностью привлечения медицинской организации и медицинских работников к административной и уголовной ответственности в связи с оказанием медицинской услуги при условии выезда медицинского работника в офис к пациенту, в том числе применение статей 171, 235, 238 Уголовного кодекса РФ и статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Проводится юридико-технический и системный анализ применимых норм, анализируется приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи как один из основных принципов охраны здоровья. Вызов врача в офис соответствует принципу приоритета интересов пациента. Ключевым условием является возможность организовать оказание медицинской помощи надлежащим образом. По своей сути оказание медицинской помощи в офисе не отличается от оказания такой помощи на дому и представляет собой оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Никитин В.В. —
Допуск иностранной организации к осуществлению строительной деятельности на территории РФ: вопросы правового регулирования
// Юридические исследования.
– 2016. – № 7.
– С. 46 - 53.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.7.18558 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18558
Читать статью
Аннотация:
В представленной статье рассматриваются особенности правового положения иностранной строительной организации. Анализируется понятие иностранной строительной организации. Являются предметом исследования вопросы допуска иностранных организаций к строительной деятельности на территории РФ. Рассматриваются место и роль саморегулируемых организаций в предоставлении допусков к работам в сфере строительства, изысканий и в проектировании, условия вступления иностранных строительных организаций в российские саморегулируемые организации. Затрагивается проблематика статуса обособленных подразделений иностранных строительных организаций в свете измененений текущего законодательства.
Изучение нормативных источников и специальной литературы позволило автору сформулировать ключевые положения к пониманию правового положения иностранной строительной организации на территории РФ, а также указать на проблемы в этой сфере. Отмечается, что иностранная принадлежность субъекта, в сочетании со спецификой строительной деятельности, влияет на правовое регулирование допуска иностранной организации к строительству и связанных с ним проектных и инженерных работах.
Отмечено, что порядок принятия иностранных строительных организаций в соответствующие саморегулируемые организации должен быть детализирован, учитывать имеющийся у организации опыт в данной сфере и возможность его подтверждения. Выявлена недостаточность определения правового статуса обособленных подразделений иностранных строительных организаций на основе гражданского законодательства. Предложено определение понятия иностранной строительной организации. Обоснован вывод о согласованном применении норм национального законодательства и международных договоров в рассматриваемой сфере.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Гудков А.П. —
Сговор на торгах как вид криминального ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ): проблемы законодательной регламентации
// Юридические исследования.
– 2018. – № 11.
– С. 19 - 27.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.11.28083 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28083
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является проблема законодательной регламентации уголовной ответственности за криминальное ограничение конкуренции. Особое внимание автор уделяет сговору на торгах как наиболее распространенному и опасному виду такого преступления, причиняющему существенный вред экономике. Цель исследования заключается в определении наиболее удачной законодательной модели, позволяющей усилить эффективность борьбы за сговоры на торгах. Автор исследует состав ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ) в развитии, особо останавливаясь на анализе последнего законопроекта о внесении изменений в указанную статью. Анализируются актуальные труды ученых по исследуемой проблеме на современном этапе, законодательство государств с развитой рыночной экономикой и практика по делам об административных правонарушениях в рассматриваемой сфере. Методологической основой исследования является всеобщий диалектический метод познания, общенаучные методы познания: анализ и синтез, а также частно-научные методы: догматический и сравнительно-правовой. Научная новизна авторских идей состоит в обобщении результатов работ таких ученых как Ю.А. Бочкова, А.А. Еремин, А.Ю. Кинев, Д.Б. Лаптев, А.В. Денисова, анализа статьи 178 УК РФ и законопроектов о ее изменении, законодательства США и Японии, административной практики.
Основным выводом проведенного исследования является необходимость исключения таких признаков состава преступления ст. 178 УК РФ, как "крупный ущерб" и особо крупный ущерб", а значение "дохода в крупном размере" и "дохода в особо крупном размере" снизить в 10 раз от существующих в ныне действующей редакции указанной статьи.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Айснер Л.Ю., Сочнева Е.Н., Червяков М.Э. —
Правовые основы функционирования коллабораций
// Юридические исследования.
– 2020. – № 3.
– С. 36 - 47.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.3.32438 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32438
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является правовая основа функционирования коллабораций. Объектом исследования выступают коллаборации, как объединения экономических субъектов с целью достижения максимально возможной эффективности. Авторы рассматривают отличительные особенности колаборации и стандартной организации, поскольку коллаборации – это представители высоко интеллектуального капитала, который эффективен при грамотном управлении и может привести к разрушительным последствиям при неэффективном управлении. Особое внимание уделяется такому вопросу как влияние правовых факторов и их роль в деятельности коллабораций. Для написания работы использовались методы анализа и синтеза, сравнительной аналогии, метод логического исследования, институциональный анализ. Основными выводами проведенного исследования являются следующие:
- между коллаборацией и классической организацией существуют кардинальные отличия, что делает коллаборацию более гибкой и эффективной в современных условиях;
- с правовой точки зрения коллаборации могут функционировать в форме простого товарищества.
Новизна исследования заключается в подходе авторов к выделению отличительных особенностей колаборации и стандартной организации. Ключевые слова: сотрудничество, объединение, интеллектуальный человеческий капитал, ресурсы, эффективность, инновации, правовая база, распределение, государство, бизнес
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Корчагин А.Г., Яковенко А.А. —
Криминогенная роль криптовалюты
// Юридические исследования.
– 2020. – № 2.
– С. 9 - 19.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.2.32096 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32096
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается феномен криптовалюты и технологии, на которой она основана. Описывается механизм её функционирования и возникающие проблемы правового характера, которые во взаимосвязи делают данный рассматриваемый феномен привлекательным в преступной среде. Глобальная цифровизация задает новые требования, в частности, сочетания и юридических, и технических регуляторов, без которых не получится добиться адекватного правового регулирования в цифровую эпоху. Предметом исследования является отечественная и зарубежная юридическая доктрина, раскрывающая сущность рассматриваемой технологии и механизмы защиты общественных отношений в процессе использования технологии. Новизна исследования обусловлена необходимостью сближения правовой и информационной системы и стремлением показать необходимость данного сближения в период стремительной цифровизации во всех сферах общества. Авторы приходят к выводу, что проблема носит комплексный характер и чем дольше будут решаться вопросы правового регулирования, тем больше будут усугубляться риски использования криптовалюты. сближения правовой и информационной системы и стремлением показать необходимость данного сближения в период стремительной цифровизации во всех сферах общества. Авторы приходят к выводу, что проблема носит комплексный характер и чем дольше будут решаться вопросы правового регулирования, тем больше будут усугубляться риски использования криптовалюты.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Горян К.В. —
Роль протестантизма в формировании современного международного права
// Юридические исследования.
– 2016. – № 6.
– С. 23 - 30.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.6.18394 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18394
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуется разработанная в рамках протестантской религии как культурологического феномена система взглядов и идей о международном публичном праве. Предметом исследования являются доктринальные разработки, которые определяют сущность и содержание протестантской концепции международного права. Автор охарактеризовал идеи основных протестантстких мыслителей, которые легли в основу современного международного права – Гуго Гроция, Кристиана Вольфа и Эммерика де Ваттеля. Особое внимание уделяется протестантской концепции прав человека, и обоснованию особой их природы. С целью получения наиболее достоверных научных результатов был использован ряд общенаучных и специальных юридических теоретических и эмпирических методов познания, которые дополнялись принципами диалектики: анализа и синтеза, формально-догматический (юридический), исторически-правовой и сравнительно-правовой. В частности, герменевтический метод использовался для определения содержания положений доктринальных разработок мыслителей в зависимости от конкретных значений культуры. Вклад протестантских идей в развитие международного права заключается в позитивизации международного права и его последующей дегуманизации, когда на первое место вместо прав и интересов человека ставится всевластие государства. Игнорируя догмат о Боге, как единственном суверене, позитивисты наделили абсолютным суверенитетом исключительно государство и эта позитивистская теория суверенитета превратилась в инструмент, который защищает и оправдывает нарушение прав и свобод человека внутри государства. В конечном счете эта позитивистско-протестантская концепция международного права привела к тому, что международное право было бессильным эффективно противодействовать гуманитарным катастрофам мировых войн XX века.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Ильясов А.А. —
Молчаливое признание в арбитражном процессе
// Юридические исследования.
– 2019. – № 1.
– С. 19 - 24.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.1.27430 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27430
Читать статью
Аннотация:
В статье автор затрагивает некоторые теоретические и практические проблемы правила молчаливого признания, призванного усовершенствовать состязательность в арбитражном процессе.
Анализируются положения части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой суд может посчитать признанными стороной обстоятельства, на которые другая сторона ссылается в обоснование своих требований или возражений, в случае, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных представленных ею доказательств.
Методология исследования состоит в использовании общенаучных (анализ,
синтез, обобщение, аналогия), общеправовых (формально-юридический) методов исследования. На основании проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что указанная новелла представляет собой пример непоследовательного изменения арбитражного процессуального законодательства, которое может привести к ущемлению прав участников процесса.
Практическая значимость результатов проведенного исследования выражается в их применимости при подготовке нормативных правовых актов в области процессуального права.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Трофимов Е.В., Мецкер О.Г. —
Индикаторы оптимизации законодательства и правоприменения и методы их идентификации и использования на основе больших данных (опыт вычислительных экспериментов на судебных актах по делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
// Юридические исследования.
– 2020. – № 9.
– С. 33 - 46.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.9.34149 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34149
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования выступают исследовательские средства и методы оценки оптимизации законодательства и правоприменения. В статье раскрывается опыт вычислительных экспериментов на судебных актах по делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Исследование выполнено с использованием различных компьютерных методов, включая моделирование знаний, методы обработки естественного языка и методы машинного обучения, а также сопряженных с ними в рамках междисциплинарной парадигмы методов системного анализа и экспертной оценки. Вычислительные эксперименты производились на эмпирической базе, сформированной из текстов 50438 судебных актов. На больших данных дел об административных правонарушениях в статье показаны междисциплинарно (с компьютерной и юридической сторон) интерпретируемые результаты при использовании и идентификации ряда индикаторов оптимизации законодательства и правоприменения, прежде всего — временного индикатора, индикатора индивидуализации наказания и индикатора предметной однородности. Одновременно были сделаны некоторые выводы и обобщения относительно законодательства и правоприменения в рассматриваемой области. Вычислительные методы и набор индикаторов могут быть разработаны как основа для принятия решений в области правовой политики. Преимущества данной методологии — объективность выводов, основанная на методологии, открытой для публичной проверки, и больших юридических данных, обеспечивающих полноту исследования.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Макаров В.О. —
Практические вопросы внедрения института регулятивных песочниц в российское законодательство в контексте вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»
// Юридические исследования.
– 2020. – № 11.
– С. 18 - 25.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.11.34587 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34587
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются актуальные практические вопросы внедрения института экспериментальных правовых режимов в российскую правовую систему в связи с принятием нового федерального закона от 31.07.2020 N 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Анализируется изменившийся в процессе обсуждения и доработки законопроекта социальный контекст, а также изучаются проблемы гармонизации уже действующего законодательства с новым. Ставится вопрос о соразмерности исключений в части обработки персональных данных для участников экспериментальных правовых режимов, отмечается наличие параллельного регулирования сферы цифровых инноваций. Автором произведен анализ законодательных новелл в сфере установления и регулирования экспериментальных правовых режимов в Российской Федерации. Сделан вывод о своевременности принятия ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» и возможности использования его правовых механизмов в изменяющихся условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Указывается на необходимость определения иерархии источников и модели правового регулирования экспериментальных правовых режимов в целях исключения параллельного регулирования одинаковых общественных отношений различными федеральными законами, а также на необходимость дополнительной проработки специального применения норм законодательства о защите персональных данных на экспериментальные правовые режимы, включающие в себя анализ больших данных.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Никулин В.В. —
Советское гражданское законодательство и судопроизводство периода нэпа: соотношение права, экономики и политики
// Юридические исследования.
– 2013. – № 8.
– С. 26 - 64.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.8.9098 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9098
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются концептуальные идеи соотношения политики, права, экономики в гражданском законодательстве и судопроизводстве периода нэпа. Анализируются взаимосвязь политической доктрины большевизма с системой гражданского законодательства, показываются конкретные проявления классовой политики в системе гражданского законодательства, существовавшей в советской России в 1920-е годы.
Доказывается, что в советской России политизированное право определяло и классовый подход к определению принципов гражданского законодательства. При классовом подходе мотивационное действие экономических стимулов существенно снижалось, что неизбежно влияло на повышение деловой активности частного сектора экономики. В условиях отсутствия гарантий частной собственности формировались устойчивые шаблоны правового поведения, отношения к закону, в основном нигилистического характера. Возникало стремление обойти закон, получить прибыль незаконным путем, что вело к конфликту экономических интересов государства и частного капитала.
Утверждается, что на протяжении всего периода новой экономической политики так и не была снята проблема законодательного ограничения частного капитала. Во всех декретах 1920-х годов неизменно присутствовала политическая составляющая, что ограничивало свободу экономической деятельности. Не была снята и проблема гарантий права собственности, основы предпринимательской деятельности.
Констатируется, что институт юридической гражданской ответственности в советской России носил в основном классовый характер. Поэтому судебная практика по гражданским делам отличалась предвзятостью в отношении предпринимателей, его характерной чертой было «классовое судебное упрощенчество», которое проявлялось в решениях и действиях судов, лежавших за пределами права. Происходила фактическая замена права политическими установками, когда при рассмотрении гражданских дел фактические обстоятельства дела судами не рассматривались, а принималось политически мотивированное решение.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Звягин В.Н., Фомина Е.Е., Ракитин В.А. —
Основы компьютерной точечно-цифровой модели дерматоглифических признаков дистальных фаланг пальцев
// Юридические исследования.
– 2014. – № 2.
– С. 95 - 104.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.2.9966 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9966
Читать статью
Аннотация:
Более чем двадцатилетний опыт развития отечественной судебно-медицинской дерматоглифики показывает, что решать вопросы её практического применения можно только путём создания компьютерных программ. Несомненно, компьютерная программа «Дерматоглифика», разработанная в 124 СМЛ в 1996 году, являлась крупным достижением практической дерматоглифики. Однако, поиск и определение признаков производились сугубо визуально, а разметка – вручную, что вносило субъективность в комплекс решаемых на основе дерматоглифики идентификационных задач.
Настоящая работа направлена на то, чтобы минимизировать влияние фактора субъективности при интерпретации дерматоглифических признаков. Для создания такой классификации были приняты новые решения о структурной основе узоров и их координатной привязке, по методике определения гребневого счёта и по некоторым другим характеристикам узоров.
В дерматоглифике и дактилоскопии существует множество классификаций, которые разрабатывались в зависимости от решаемых задач в определённой области знаний (клиническая медицина, судебная медицина, криминалистическая антропология и др.). Поэтому существует большое разнообразие подвидов дуг, петель и завитков в зависимости от высоты и ориентации узора, симметрии-ассимметрии и формы строения линий в центральной части узора и других признаков, отражающих детали строения узора, описать часть которых математическим языком попытались мы в настоящей работе.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Чуфарова Е.Н. —
Юридический язык в дихотомии «язык – речь»
// Юридические исследования.
– 2018. – № 2.
– С. 1 - 7.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.2.25322 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25322
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются юридический язык и юридическая речь через призму лингвистической дихотомии Ф. де Соссюра. Целью исследования является выявление того, с какими феноменами мы имеем дело, когда говорим о юридическом языке, языке права и о праве в целом. Адекватное понимание, в частности юридических текстов, зависит от наличия у участников коммуникации общей речевой компетенции, знаний и представлений о мире. В правовой коммуникации данным правилом руководствоваться невозможно в связи с отсутствием конкретного адресата и ориентацией правовых текстов не только на профессионалов – юристов, но на неопределенно широкий круг лиц. Проводится сравнительный анализ понятий "язык" и "речь", их определение в трудах ученых, а также анализ понятия "речевая деятельность" применительно к созданию правовых текстов. Проведенный анализ позволяет говорить о воплощении права в форме устных или письменных речевых актов. При этом язык выполняет функцию кода, универсума, которым должно руководствоваться при создании любого юридического текста. Вследствие этого правовые речевые акты, особенно письменные, не просто стремятся к жесткой регламентации и однозначности, но и к максимальной конкретизации описываемых признаков, обстоятельств и условий.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Балановский В.В. —
Трансцендентализм И. Канта как ключ к пониманию специфики деятельности судей
// Юридические исследования.
– 2019. – № 12.
– С. 44 - 52.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.12.31745 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31745
Читать статью
Аннотация:
Предметом данного исследования является экспликация представлений И. Канта о специфике деятельности судей. Несмотря на то, что указанная проблематика не слишком широко представлена в трудах философа, в его текстах можно найти актуальные для современной правоприменительной практики идеи, которые позволяют установить, почему судьи принимают те или иные решения, и какими принципами они при этом руководствуются или должны руководствоваться. В своём исследовании автор опирался не только на труды И. Канта по практической философии, что ожидаемо, поскольку речь идёт о философско-правовых аспектах правоприменения, но также на работы по теоретической философии. Основным методом данного исследования является анализ первоисточников с целью экспликации и реконструкции идей И. Канта, имеющих ключевое значение для решения поставленных задач. Научная новизна исследования обусловлена тем, что прежде ни в российской, ни в зарубежной литературе не предпринимались попытки экспликации представлений И. Канта о специфике деятельности судей. Вместе с тем, решение данной задачи имеет особенное значение в свете необходимости ревитализации идей трансцендентального идеализма, обладающих мощным эвристическим потенциалом для развития современной философии права. В частности, автор предлагает рассматривать деятельность судей через призму учения И. Канта о способности суждения. Кроме того, особое внимание уделяется понятию распределяющей справедливости, помогающему выявить некоторые особенности процесса принятия решений судьями.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Никитина В.А. —
Информационные обязанности сторон по договору найма жилого помещения по праву России и Германии
// Юридические исследования.
– 2017. – № 3.
– С. 61 - 71.
DOI: 10.7256/2409-7136.2017.3.22218 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22218
Читать статью
Аннотация:
Предметом данной статьи являются информационные обязанности сторон по договору найма жилого помещения, предусмотренные в законодательстве России и Германии. Они состоят в выстраивании информационного обмена между сторонами данного договора по различным вопросам наёмных правоотношений, в том числе, получения согласия контрагента на определённые волеизъявления, исходящие от другой стороны. Особое внимание уделено требованиям, предъявляемым в двух странах к форме и срокам направления юридически значимых сообщений, а также ответственности сторон за неисполнение их информационных обязанностей. Для исследования правового регулирования информационных обязанностей сторон по договору найма жилого помещения, а также правоприменительной практики по данному вопросу в России и Германии, был использован сравнительно-правовой метод. В статье сделана попытка комплексно рассмотреть имеющиеся в праве России обязанности сторон по договору найма жилья, связанные с доведением до другой стороны юридически значимых сообщений, а также сравнить эти обязанности со сходными обязанностями, имеющимися в праве Германии, и определить степень их правовой регламентации. Сделан вывод о том, что в сравнении с германскими правилами, российские требования в этом вопросе недостаточно детализированы, что может приводить к их двойному толкованию. В связи с этим предложены меры по устранению этих пробелов в российском законодательстве.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Ответственность ученых за разработку, развитие и применение технологий для эвтаназии: некоторые аспекты
// Юридические исследования.
– 2020. – № 5.
– С. 12 - 24.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.5.33276 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33276
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в настоящей статье являются некоторые аспекты ответственности ученых за разработку, развитие и применение технологий
для эвтаназии. Автор задается вопросами: перед кем отвечает ученый (его совесть, будущие поколения, ныне живущие), за что (научная составляющая его изобретения, открытия, их применение и его последствия), что это за ответственность (моральная, юридическая). Ответы автор ищет на основе изучения, научного осмысления и анализа разрабатываемых и существующих устройств, механизмов, методов, способов и пр. эвтаназии как легально допустимых в медучреждениях и др., так и запрещенных. Изучаются идеи, лежащие в основе поддержки и реализации эвтаназии.
Научная новизна обусловлена поставкой вопроса - изучением ответственности ученого (врача и пр.) в разрезе практики (запрета ряда аспектов практики) эвтаназии на примере права стран, в которых она разрешена (была разрешена) и где не приветствуется. В числе выводов, к которым пришла автор идея о том, что в основе любого подхода лежат убеждения человека, при этом особой морали ученого не существует, ученый всегда остается человеком со всеми его слабостями и силой. Именно эти убеждения толкают лицензированных врачей на создание аппаратов, устройств, способов, методов (подлежащих патентованию(?)) для облегчения (ускорения) ухода из жизни.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Рувинский Р.З. —
Национальное государство перед вызовами XXI века: обзор основных политико-правовых проблем
// Юридические исследования.
– 2014. – № 5.
– С. 1 - 11.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.5.11971 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=11971
Читать статью
Аннотация:
Одним из наиболее серьезных вопросов, стоящих сегодня перед социальными науками, является вопрос о государстве. Находясь в ряду «извечных» тем правоведения и политической философии, проблемы государства, государственности, отношения к государственной власти к настоящему времени столкнулись с качественно новыми вызовами. Вызовы эти, которые ставит перед самими представлениями о государственности современность, требуют внимательного осмысления. Настоящая статья представляет собой краткий обзор наиболее значимых проблем и противоречий, затрагивающих государственность в XXI веке. Методологическая установка исследования носит диалектический характер, выражающийся в стремлении рассматривать изучаемые явления в их развитии и внутренних противоречиях. В ходе работы над статьей автором использовались проблемно-категориальный подход, позволяющий выделить наиболее значимые стороны изучаемого предмета. Исследование развивает идеи, выработанные ведущими представителями современных отечественной и зарубежной политической и юридической наук. Подчеркивается трансформирующее воздействие процессов экономической глобализации на структуру, функции и потенции государственных институтов. Отмечается ограничение суверенитета национальных государств, превращение государственного суверенитета в малозначимый идеологический фантом. Дается характеристика процессам эрозии государственности, протекающим на обширных территориях (Ирак, Гаити, Мали, Сомали, Судан, Украина и т.д.). Предлагается критическая оценка распространения в современном мире требований о "демократизации" государства, уменьшении роли государства в общественной жизни.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Иванов В.Ю. —
О теоретических аспектах использования в криминалистике понятия электронно-цифрового следа
// Юридические исследования.
– 2020. – № 7.
– С. 75 - 80.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33682 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33682
Читать статью
Аннотация:
В настоящей работе исследуется теоретическая проблема формулирования определения нового типа следа, образующегося в компьютерном пространстве. Предметом исследования является понятие электронно-цифрового следа. Особое внимание уделено разным подходам криминалистов к пониманию следовой картины, образующейся в результате преступления совершенного с применением технических устройств, в том числе с использованием сети Интернет. Автор анализирует различные мнения криминалистов, исследующих данную проблему и обосновывает свою точку зрения, о необходимости использования термина электронно-цифрового след. Методологическую основу исследования составляют общенаучный метод диалектического познания, а также ряд частнонаучных методов: формально-юридический, системно-структурного анализа, формально-логический (дедукции, индукции, определения и деления понятия) и другие. В результате исследования имеющихся позиций криминалистов, по данному вопросу в научной литературе, автором обосновывается вывод о необходимости принятия электронно-цифрового следа в качестве наиболее правильного термина, характеризующего любой след образующийся в компьютерном пространстве, в том числе в сети Интернет.
Помимо этого в статье представлено авторское определение данного типа следа, понятного широкому кругу лиц. Обозначены тенденции и перспективы формирования, а также дальнейшего развития новой отросли криминалистической техники - "криминалистического исследования электронно-цифровых следов". Предложенные выводы могут быть полезными в научной и учебной деятельности.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Кабанов П.А. —
КОРПОРАТИВНЫЕ ЖЕРТВЫ РОССИЙСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: криминологический анализ виктимологической статистики за 2009-2013 гг.
// Юридические исследования.
– 2015. – № 3.
– С. 52 - 70.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.3.14420 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14420
Читать статью
Аннотация:
Объектом выполненного исследования являются корпоративные жертвы (юридические лица).
Цель исследования - выявление тенденций внутри российской преступности, которые характеризуют её негативные последствия для юридических лиц за период с 2009 года по 2013 год на основе официальной виктимологической статистики.
Задачи исследования: а) описание общих тенденций, характеризующих количественные изменения жертвоприношения преступности со стороны юридических лиц; б) описание тенденций внутри отдельных видов преступлений, связанных с причинением вреда юридическим лицам;
в) прогнозирование изменений корпоративной виктимности на ближайшую перспективу.
Методологической основой проведенного исследования является диалектический материализм и основанные на нем общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение и другие. Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что в нем впервые в российской криминологической науке исследуется феномен корпоративной жертвы с использованием официальных статистических материалов и описываются основные тенденции негативных последствий для юридических лиц от различных видов преступности. Проведенное исследование позволяет начать формирование российской корпоративной виктимологии как частной виктимологической теории.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Шугуров М.В. —
Основные направления трансформации юридического образования в контексте Европейского пространства высшего образования
// Юридические исследования.
– 2015. – № 6.
– С. 69 - 106.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.6.14835 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14835
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования статьи является анализ направлений воздействия принципов Европейского пространства высшего образования на модернизацию содержания и форм юридического образования в европейских государствах, включая Россию. Автор подробно останавливается на анализе документов, которые задают основные ориентиры эволюции образования, главным образом относящихся к Болонскому процессу. Помимо этого особое внимание уделяется изменениям, которые в условиях глобализации затрагивают право, юридическую профессию и, соответственно, высшее юридическое образование. Более того исследуются ориентиры и мотивы формирования Европейского пространства высшего юридического образования, которое с учетом транснационализации общественных отношений приводит к возникновению общих стандартов в подготовке юристов с целью их адаптации к расширяющемуся рынку труда. В качестве методологического основания исследования выбрана диалектика общего и особенного, которая экстраполируется на сферу юридического образования в условиях региональной интеграции. Другим методологическим основанием выступает ценностный подход, позволяющий осознать изменения в мировоззренческом измерении современного юридического образования. Основными выводами проведенного исследования является современное понимание соотношения фундаментального и прикладного аспекта в процессе подготовки юристов-профессионалов. Демонстрируются основные тенденции модернизации форм юридического образования, построенные на принципах мобильности и ориентированности на студента. Особым вкладом автора является вывод о том, что юридическое образование становится главным фактором формирования общества, построенного на принципе верховенства права.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Секретарёв Р.В. —
Актуальные проблемы российского законодательства о свободе совести в первой четверти XXI века.
// Юридические исследования.
– 2022. – № 8.
– С. 27 - 40.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.8.38465 EDN: UAEZPS URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38465
Читать статью
Аннотация:
Объектом настоящего научного исследования являются государственно-конфессиональные отношения на федеральном и региональном уровнях, а также взаимоотношение органов местного самоуправления и религиозных организаций и правоприменительная практика. Секты и культы можно изучать с точки зрения социологии, истории, религиоведения, психологии. Но если в общественной жизни такой феномен, как секты и культы, присутствует, он должен также быть надлежащим образом урегулирован и правовыми нормами.
Предмет исследования — нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также муниципальные правовые акты, регулирующие различные аспекты деятельности религиозных организаций. С 1997 года в России действует Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ). Если проанализировать законодательство, которое регулирует общественные отношения в сфере реализации права на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовой статус религиозных организаций, то, на наш взгляд, одной из проблем, которая, несмотря на свою несомненную актуальность, до настоящего времени не получила должного внимания со стороны отечественного законодателя, является проблема использования терминов «(тоталитарная) секта», «(деструктивный) культ». Наряду с формально-юридическим методом, который был использован в качестве основного, при подготовке исследования применялись такие методы научного познания, как индукция, дедукция, гипотеза, аналогия. Кроме того, в качестве вспомогательных методов применялись типология, классификация и систематизация.
Научной новизной исследования служит комплексный анализ правового регулирования деятельности «новых религиозных организаций», синонимом которых в быту, а иногда и в нормативных правовых актах, выступают понятия «(тоталитарная) секта», «(деструктивный) культ». В качестве основного результата предпринятого исследования автором предложены конкретные меры как точечного изменения действующего законодательства, так и комплексные изменения модели государственно-конфессиональных отношений в целом.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Куделькин Н.С. —
Арктика и глобальное потепление: адаптация к изменению климата и охрана окружающей среды
// Юридические исследования.
– 2022. – № 1.
– С. 1 - 16.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.1.37049 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37049
Читать статью
Аннотация:
Предметом работы являются правовые нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе осуществления деятельности, связанной с борьбой с глобальным потеплением и адаптацией к изменению климата. Целью работы является формулирование на основе анализа законодательства, положений политических документов различных стран, а также информации и данных, касающихся изменения климата, выводов и предложений теоретического и практического характера, направленных на совершенствование правового регулирования в данной сфере. Методологическую основу составила система различных методов, логических приемов и средств познания. В процессе работы использовались общенаучные, частные и специальные методы. В том числе: анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция, сравнительно-правовой, формально-юридический и другие методы. Об актуальности темы исследования говорит то, что в настоящее время во всем мире, продолжается потепление, при этом наиболее быстрые темпы роста демонстрирует температура Северной полярной области. При этом экспертами отмечается, что предпринимаемые мировым сообществом усилия по сокращению выбросов парниковых газов не приводят ни к замедлению потепления, ни к снижению темпов роста концентрации этих газов. Данный факт говорит в том числе и о том, что усилия в данной сфере необходимо направлять в первую очередь на адаптацию к новым климатическим реалиям. В работе рассмотрены вопросы, связанные как с охраной климата, так и с адаптацией к его изменению применительно к Арктике. Делается ряд выводов и предложений теоретического и практического характера. В частности, в целях охраны окружающей среды Арктики в условиях меняющегося климата, необходимо предусмотреть в законодательстве России наличие такого правового инструмента, как стратегическая экологическая оценка, по крайней мере, для проектов, реализация которых планируется в Арктической зоне Российской Федерации.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Курбанов Р.А. —
Региональная интеграция в Африке: Таможенный и экономический союз Центральной Африки
// Юридические исследования.
– 2015. – № 4.
– С. 120 - 131.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.4.14843 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14843
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуется Таможенный и экономический союз Центральной Африки, созданный в 1964 году и просуществовавший до 1999 года.
Исследуется история создания данного интеграционного объединения, ее институциональная структура, цели создания Таможенного и экономического союза. В статье отмечается, что первоначально региональные объединения в Африке создавались между странами, расположенными в бассейне одной реки. С течением времени стали создаваться объединения, охватывающие целые регионы материка – Центральная Африка, Южная Африка, Западная Африка и т.д. Таможенный и экономический союз относиться именно к последней категории интеграционных объединений и стал лишь одним их этапов интеграции в этом регионе Африки. Многие из когда-либо созданных объединений уже не существуют, однако их опыт и достижения могут служить эффективному развитию действующих региональных образований. Анализ деятельности ТЭСЦА выжжен по двум причинам. Во-первых, это региональное объединение является первым успешным примером интеграционного объединения на африканском континенте. Во-вторых, он стал основой, на которой была построена наиболее успешная африканская региональная организация – Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки (CEMAC).
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Агеев В.Н. —
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации: основные задачи и механизмы их реализации
// Юридические исследования.
– 2016. – № 4.
– С. 1 - 10.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.4.18121 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18121
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования настоящей статьи является Типовое положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции». Предметом исследования являются основные задачи комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации. Автор подробно рассматривает вопросы государственной политики в области противодействия коррупции, порядок взаимодействия Комиссии с другими органами государственной власти по вопросам исследуемой сферы. Методологию исследования составили в первую очередь нормативные правовые акты Российской Федерации и её субъектов, а также труды российских учёных. В статье использовались как общенаучные, так и специальные методы исследования. Новизна исследования заключается в отсутствии исследований по проблематике статьи. В результате исследования автор приходит к выводу, что с изданием Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» выстраивается некая «вертикаль» в системе противодействия коррупции в Российской Федерации и её субъектах. Однако, механизм реализации задач комиссии, регламентированных настоящим Указом, требует детальной проработки для более эффективного выполнения Комиссией возложенных на неё задач.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Попов Е.А. —
Понятие государства как ценностно-смысловой системы в философии права и философии государственности
// Юридические исследования.
– 2013. – № 2.
– С. 193 - 217.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.2.454 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=454
Читать статью
Аннотация:
Cтатья посвящена сложной проблеме, которая, с одной стороны, более определенно раскрыта в системе юридических наук, но с другой стороны, продолжает оставаться в центре внимания областей социально-гуманитарного знания. Речь идет об интерпретации такой категориальной системы, как государство. Отход от более распространенной трактовки государства как политико-правовой организации общества и смещение акцентов в сторону ценностно-смысловой актуализации понимания государства и государственности составляет главную цель настоящей статьи. Упор делается на философско-правовой взгляд на обозначенную проблему. Это позволяет прежде всего в методологическом отношении представить самодостаточный эвристический подход к научному изучению проблематики государства и государственности.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Кодан С.В. —
Сословное законодательство в политике российской верховной власти (1800-1850-е гг.)
// Юридические исследования.
– 2012. – № 2.
– С. 117 - 145.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.2.152 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=152
Читать статью
Аннотация:
Системообразующие элементы Российского государства, связанные с организацией государственной власти и управлением обществом - форма правления, государственно-правовое устройство и государственный режим, в первой половине XIX в. подвергаются законодательному оформлению. В качестве важного инструмента и реализации политического режима и обеспечения управления обществом в Российской империи выступало определение места и роли подданного в сословной стратификации российского общества, определенной законодательством. В статье рассматривается место и роль сословной стратификации общества в социальном управлении в Российской империи. Исследуется политико-правовой контекст проблемы, показывается юридическая природа сословий, а также систематизация сословного законодательства в рамках Свода законов российской империи. Автором анализируется содержание Свода законов о состояниях 1832-1857 гг. изд. в плане основ правового статуса основных сословных групп.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Семерикова А.А. —
Криминологический анализ жертвы сексуального насилия
// Юридические исследования.
– 2018. – № 7.
– С. 28 - 41.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.7.24761 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24761
Читать статью
Аннотация:
Объектом настоящей научной статьи является личность жертвы сексуального насилия, роль которой в механизме формирования преступной мотивации чрезвычайно существенна. Автор предпринимает попытку раскрыть специфические причины и условия, способствующие виктимологизации жертвы, "привлекательности" ее, как объекта сексуальной агрессии, выделяя пять критериев, определяющих структуру личности жертвы. Социально-демографический, социально-профессиональный и правовой критерии, которые в целом определяют условия повышенной виктимности, и нравственно-психологический и медицинский критерии, которые формируют причины агрессии. Настоящая работа основана на психолого-психиатрическом и криминологическом исследовании 150-ти лиц, ставших жертвами сексуального насилия, а также на анализе основных теоретических положений отечественной и зарубежной виктимологии. В ходе исследования автор приходит к следующим выводам: личность жертвы и личность насильника обладает схожими психологическими чертами, среди которых определяющими является ощущение собственной неполноценности и стремление к саморазрушению; самыми распространенными отклонениями у жертв сексуального насилия являются врождённое стремление к подчинению и расстройство сексуального предпочтения в форме мазохизма. Полученные результаты могут быть использованы для более эффективного предупреждения сексуального насилия.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Соловьёв А.А. —
Состав Генерального совета судебной власти Королевства Испания и порядок его формирования
// Юридические исследования.
– 2017. – № 3.
– С. 1 - 9.
DOI: 10.7256/2409-7136.2017.3.22140 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22140
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена Генеральному совету судебной власти Королевства Испания, который является независимым коллегиальным конституционным органом, осуществляющим полномочия по управлению судебной системой страны с целью обеспечения независимости судей при выполнении ими судебных функций.
Автор рассматривает ключевые нормативные правовые акты, закрепляющие основы организации судебной системы страны, дает краткую характеристику судебному корпусу Королевства Испания, останавливается на особенностях правового положения различных категорий судей (мировых, профессиональных), магистратов (судей высших судебных органов), председателей судов. В работе использованы различные методы научного исследования, в частности, анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения. В работе также детально описывается состав Генерального совета судебной власти Королевства Испания и порядок формирования этого органа судейского сообщества, в том числе, назначения членов Совета (как из судейского корпуса, так к нему не относящихся), вступления их в должность, пребывания в ней, замены и прекращения полномочий.
Особое внимание также уделяется Избирательной комиссии - органу, выполняющему важнейшие функции в процедуре формирования Совета, к полномочиям которого относится разрешение всех вопросов, возникающих в процессе выдвижения кандидатов в состав Генерального совета судебной власти из числа судей
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Лолаева А.С., Макиев С.А., Бутаева Э.С. —
Правовая природа криптовалюты
// Юридические исследования.
– 2021. – № 12.
– С. 20 - 32.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.12.37110 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37110
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируется правовая природа криптовалюты. Проведен комплексный анализ правовой природы цифровой валюты и определено ее соотношение с традиционными деньгами и электронными денежными средствами. Большое значение в исследовании имеет обобщение и систематизация не только взглядов ученых по данным вопросам, но и существующего законодательства. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе функционирования криптотехнологий и по поводу такого блага, как криптовалюта в России. Предметом исследования является Конституция РФ, нормативно-правовые акты, составляющие действующее законодательство Российской Федерации, а также научные труды ученых, освещающие вопросы относительно общественных отношений, которые составляют объект этой работы. Цель работы состоит в том, чтобы, основываясь на действующем законодательстве России и научных трудах, рассмотреть и раскрыть финансово-правовую сущность криптовалюты, правовую природу, и определить место криптовалюты среди объектов гражданских прав. В заключении авторы делают вывод, что государства будут действовать в направлении внедрения криптовалюты в экономику. Цифровая валюта - это перспективное направление развития и инвестирования. Правовое регулирование и закрепление статуса криптовалюты до сих пор остается важным и актуальным вопросом не только для России или каких-либо отдельных стран, но и для всего мирового сообщества. Экономика, базирующаяся на криптовалютах достаточно актуальна, и имеет большие шансы на то, чтобы стать реальностью в мировых масштабах.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Агеев В.Н. —
Правомерность ограничения прав и свобод государственных служащих в Российской Федерации: правовая оценка Конституционного Суда
// Юридические исследования.
– 2013. – № 1.
– С. 166 - 189.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.1.394 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=394
Читать статью
Аннотация:
В статье указывается, что государство при решении возложенных на него обществом задач, связанных с обеспечением безопасности граждан и государства, защиты конституционного строя, вправе допускать определённые ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Формулируется определение ограничения прав и свобод человека и гражданина. Рассматриваются вопросы ограничения прав и свобод государственных служащих в Российской Федерации, отмечается, что установление ограничений прав лиц, поступающих на государственную службу, служит обеспечению эффективной профессиональной деятельности по исполнению полномочий государственных органов, установлению препятствий возможному злоупотреблению государственных служащих, а также, что указанные ограничения являются одним из способов противодействия коррупции. Анализируется правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации относительно правомерности ограничения прав и свобод государственных служащих, формулируется универсальная правовая позиция Конституционного Суда России по этому вопросу, согласно которой само по себе установление для государственных служащих ограничений и запретов, обусловленных прохождением государственной службы, допустимо, но в конституционно значимых целях.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Куликов Е.А. —
Общественная опасность деяния как главный признак правонарушения
// Юридические исследования.
– 2016. – № 1.
– С. 18 - 48.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.1.17662 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17662
Читать статью
Аннотация:
В настоящей статье исследуется такое важнейшее свойство деяния, позволяющее квалифицировать его как правонарушение, как общественная опасность. Анализируются действующие в России законодательные дефиниции правонарушения, вычленяются легальные признаки этого феномена. Автор обосновывает точку зрения, согласно которой общественная опасность как признак присуща любому правонарушению, а не только преступлению, а также приводит определенные аргументы в пользу тезиса о том, что именно "общественная опасность" - наиболее удачное наименование материального признака правонарушения. Содержание искомого признака автор определяет, используя разъяснения Пленума ВС РФ (с учетом их эволюции с 1999 по 2015 гг.), а также достижения науки уголовного права России При написании статьи автором использовался формально-юридический метод, метод толкования права, в том числе толкования постановлений Пленума ВС РФ, метод сравнения, метод обобщения, абстрагирования, историко-правовой метод. Прежде всего, автором проанализированы положения принятого Пленумом Верховного Суда РФ 22 декабря 2015 г. постановления № 58 "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" в части, касающейся раскрытия характера общественной опасности деяния и степени общественной опасности деяния, проведено сравнение между трактовками Пленумом ВС РФ указанных показателей общественной опасности в ранее действовавших постановлениях и во вновь принятом. Также автором обосновывается точка зрения о двойственном объективно-субъективном характере общественной опасности деяния, а также о том, что наличие такого свойства позволяет считать правонарушение социально-правовым явлением. На суд читателя предлагается рабочая дефиниция правонарушения.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Серегин К.В. —
Сравнительный анализ норм гражданского законодательства царства Польского с нормами гражданского законодательства Российской империи в сфере защиты вещных прав
// Юридические исследования.
– 2019. – № 3.
– С. 46 - 52.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.3.29155 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29155
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования выступают отношения связанные с защитой вещных прав в царстве Польском и Российской империи. Предметом исследования является гражданское законодательство, действовавшее в царства Польского и Российской империи в период с 1812 по 1917 года, а конкретно, нормы права регулировавшие защиту вещных прав на территориях царства Польского и Российской империи. Автор подробно рассматривает особенности негаторной защиты вещных прав, а так же момент перехода владения в разряд незаконного в гражданском законодательстве царства Польского. Для проведении исследования были использованы следующие методы: анализа, синтеза, экстраполяции, метод системного подхода, герменевтический, сравнительно-исторический. Основными выводами проведенного исследования являются:
1) В законодательстве, действовавшем на территории царства Польского, существовала негаторная защита, в качестве отдельного способа защиты вещного права, однако она имела признаки индивидуализации т.е. по отношению к конкретным вещам. Тем самым она была ограничена рамками применимости к конкретным вещам.
2) Гражданское законодательство царства Польского связывало момент перехода владения в разряды незаконного с моментом, когда лицу становилось известно о недостатках прав оснований.
3) Различия в регулировании виндикации, в качестве способа защиты вещного права, были несущественны. В законодательстве царства Польского виндикационные ограничения были закреплены законом, путем очерчивания круга вещей в перечне которых производилась виндикация, а в рамках гражданского права Российской империи такого рода ограничения виндикации не наблюдалось.
4) Отличительной особенностью негаторной защиты в царстве Польском являлась возможность ее применения путем совершения конкретных физических действий для восстановления нарушенного права.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Масленникова Л.Н., Топилина Т.А. —
Доступ к правосудию и проблемы его ограничения в уголовном судопроизводстве России
// Юридические исследования.
– 2020. – № 7.
– С. 13 - 28.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33845 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33845
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируются дискуссионные вопросы определения понятий «право на доступ», «доступность правосудия к правосудию», «доступность суда», «доступ к суду», а также проблемы ограничения доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве. Авторы подробно анализируют существующие подходы к определению данных понятий. Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного законодательства, регулирующие право на доступ к правосудию в уголовном процессе. Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при реализации права на доступ к правосудию. При написании работы были использованы: универсальный системный метод познания, сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический методы, а также метод логического анализа нормативно-правовых актов. Показано, что понятие «доступность правосудия» выражает внешний объективный фактор, не связанный с системой уголовного судопроизводства, а «доступ к правосудию» в уголовном судопроизводстве следует рассматривать как внутренний объективный фактор, внутрисистемный фактор, связанный с самой архитектурой построения уголовного судопроизводства, обусловленной его публично-правовой природой. Авторами приведен анализ исследования жалоб на ограничение права на доступ к правосудию, поступивших к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Обоснован вывод о необходимости создания принципиально нового алгоритма (законодательной модели) начального этапа уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к правосудию, не разрушая принципиальную основу уголовного судопроизводства, сохраняя оптимальное соотношение между публичным и диспозитивным началами уголовного судопроизводства.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Вечерина О.П., Путалова И.Б. —
Структура российского института медиации: настоящее, прошлое, будущее
// Юридические исследования.
– 2020. – № 9.
– С. 47 - 63.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.9.34287 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34287
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена исследованию сложившейся структуры российского института медиации и ее возможных изменений в свете положений проекта нового закона «Об урегулировании споров с участием посредника (медиатора) в Российской Федерации». На основе принципа историзма и системного анализа авторы рассмотрели сложившуюся структуру института и выделили в ней три периода развития: латентный, эйфории и стагнации. Авторы полагают, что такие особенности развития обусловлены его внедрением «сверху». Текущее состояние института медиации, при том, что он до сих пор не вышел из «начального» уровня развития, можно охарактеризовать как многолетнюю стагнацию. Поэтому проект нового федерального закона в сфере медиации, разработанный Минюстом РФ, радикально изменяющий структуру и принципы действия института медиации в случае его принятия, стал предметом активного обсуждения в профессиональном сообществе, поскольку предполагаемая радикальная реформа вновь планируется к введению «сверху», без учета мнения профессионального сообщества и заинтересованных стейкхолдеров. Анализируя отдельные элементы института медиации и их изменение, авторы пришли к следующим основным выводам. Одной из трех ключевых причин сложившейся ситуации в сфере медиации является низкий уровень профессиональной квалификации медиаторов. Непрофессионализм медиаторов предопределяет отсутствие массового проведения медиаций и препятствует дальнейшему развитию института медиации. Вторую причину авторы видят в слабости и разобщенности профессионального сообщества медиаторов, отсутствии профессионального органа, авторитетного в масштабах страны. Третьей причиной является существенно разное развитие двух направлений медиации — обычной и школьной как особого направления в восстановительном подходе. Представленный в статье анализ дает возможность по-новому оценить текущее состояние и потенциал российского института медиации, а также спрогнозировать дальнейшие пути его развития.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горохова С.С. —
Использование механизма доверительного управления как способа предотвращения конфликта интересов на государственной службе: опыт США
// Юридические исследования.
– 2022. – № 7.
– С. 14 - 31.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.7.38520 EDN: CKLYRT URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38520
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является законодательный и правоприменительный опыт США в сфере использования специальных видов доверительного управления имуществом государственных служащих и должностных лиц в качестве инструмента преодоления конфликтов интересов на государственной службе.
Актуальность данного исследования подтверждается тем, что США, одно из немногих государств, которое использует данный инструмент, как и Российская Федерация. Однако, у нас в стране правовое регулирование этого института все еще не достаточно совершенно, поэтому, достаточно важно изучить опыт тех государств, где есть подобная практика.
Работа подготовлена в рамках государственного задания Финансовому университету при Правительстве РФ на 2022 год. Научная новизна исследования определяется тем, что в настоящее время практически отсутствуют работы, содержащие анализ рассматриваемого института.
В процессе исследования были сделаны следующие выводы.
Наиболее развитым, с точки зрения правовой регламентации института доверительного управления имуществом государственных служащих, является правовое регулирование в США, где помимо законодательного закрепления самой возможности помещения своих активов в траст (в качестве альтернативы продаже), присутствуют детальные административные регламенты действий служащих, включающие в себя, в том числе, и разработанные формы бланков документов для каждого этапа процедуры. Для российского законодательства, детальная регламентация действий государственных служащих в ситуации с передачей имущества в доверительное управление кажется также весьма разумной, поскольку ныне действующая отсылка к нормам гражданского законодательства, очевидно не удовлетворяет необходимую регламентационную потребность, что приводит к значительным затруднениям в правоприменении.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Филющенко Л.И. —
Правовое обеспечение трудоустройства в цифровом обществе
// Юридические исследования.
– 2023. – № 5.
– С. 40 - 47.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.5.39007 EDN: PDCMPR URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39007
Читать статью
Аннотация:
Предмет данного исследования составляют правовые нормы, опосредующие процедуры отбора кадров и трудоустройства работников. Целью исследования является анализ норм трудового законодательства, регулирующих отношения по трудоустройству в условиях цифрового общества, и практики их применения. Использовались общие и частно-научные методы (формально-догматический, сравнительно-правовой методы исследования, толкования, моделирования). Особое внимание уделено вопросам трудоустройства, не нашедшим решения в законодательстве, которые могут привести к ухудшению положения граждан. Отмечена позитивная роль цифровых платформ в трудоустройстве граждан. Однако развитие цифровых технологий вытесняет человека из сферы занятости, на что законодательство пока слабо реагирует. Происходит трансформация трудовых функций, что исключает участие человека в части операций и делает необходимым закрепление в законодательстве обязанности работников повышать квалификацию. Расширяется содержание понятия «деловые качества» работника, включающего цифровые компетенции, в том числе способность взаимодействовать с искусственным интеллектом. Определение понятия желательно отразить в законодательстве и учитывать при размещении информации о вакансиях на цифровых платформах. Сделан вывод о недопустимости принятия решения о приеме на работу (отказе в приеме) искусственным интеллектом на основе данных, собранных без согласия соискателя. Законодательство в сфере трудоустройства не вполне готово реагировать на изменения, происходящие в связи с цифровизацией. Предложенные решения могут быть предметом обсуждения и полезны для законодателя.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Карчевский Н.В. —
Основные направления совершенствования уголовного законодательства в контексте социальных тенденций информатизации
// Юридические исследования.
– 2013. – № 6.
– С. 152 - 196.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.6.8317 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=8317
Читать статью
Аннотация:
В работе предпринимается попытка сформулировать основные требования к содержанию уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере информатизации. Обеспечение уголовно-правового стимулирования положительных и минимизации негативных социальных последствий информатизации, предполагает определение в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны системы общественных отношений, обеспечивающих реализацию информационной потребности. Для обозначения этой системы предлагается использовать термин «информационная безопасность». Субъект находится в состоянии информационной безопасности тогда, когда эффективность его деятельности обеспечена полной, достоверной и достаточной для принятия решений информацией. Такое состояние достигается социальной активностью в трех взаимосвязанных группах общественных отношений, представляющих собой структурные элементы информационной безопасности: общественные отношения в сфере использования информационных технологий, в сфере обеспечения доступа к информационному ресурсу и в сфере формирования информационного ресурса. При этом, общественная опасность посягательств на информационную безопасность не является самостоятельной, зависит от социальной значимости тех отношений, в пределах которых возникает информационная потребность.
Предлагаются основные направления совершенствования законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере информационных технологий, а также в сфере ограниченного доступа к информации. Обосновывается нецелесообразность широкого применения средств уголовной юстиции в сфере формирования информационного ресурса.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Фархутдинова Ю.А. —
Особенности заключения государственного контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем
// Юридические исследования.
– 2018. – № 5.
– С. 7 - 13.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.5.26176 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26176
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена анализу отечественного законодательства, регулирующего особенности заключения государственного контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем. В ходе анализа автором установлена возможность заключения государственного контракта в устной форме; выявлены особенности формулировки цены контракта не только с помощью твердого показателя цены, но и с помощью установления формулы или максимального значения цены, предельной цены контракта; выявлены особенности формулировки цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем – физическим лицом. эмпирические методы анализа, описания; теоретические методы формальной и диалектической логики; частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм Основные выводы исследования заключаются в выявленных особенностях правового регулирования порядка заключения государсвтенного контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем , а именно:
1. В возможности заключения контракта, заключаемого в некоторых случаях закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, в том числе и в устной форме;
2. Формулировка цены контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем допускает указание не только твердого показателя цены, но и установление формулы или максимального значения цены, предельной цены контракта;
3. Условие об уменьшении цены контракта на сумму налоговых платежей (ч. 13 ст. 34 Закона о закупках) является обязательным во всех случаях заключения контракта с единственным поставщиком – физическим лицом, несмотря на предоставленную ч. 15 ст. 34 Закона о закупках возможность этого не делать, поскольку заказчик в указанных правоотношениях выступает налоговым агентом поставщика, подрядчика, исполнителя и плательщиком его страховых взносов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Дзидзоев Р.М. —
Вопросы федеративного устройства в обновленной Конституции России
// Юридические исследования.
– 2020. – № 7.
– С. 29 - 41.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33720 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33720
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются вопросы конституционной реформы в части федеративного устройства России, требующие научной оценки. Объектом исследования являются правовые акты, заложившие основы конституционного реформирования России: Послание Президента РФ к Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 г., Закон о поправке к Конституции Российской Федерации, Заключение Конституционного Суда РФ о соответствии поправки действующей Конституции России.
Автор подробно рассматривает содержание конституционных поправок, их соотносимость с юридической логикой и потребностями конституционного федеративного прогресса в России. Методология исследования включает как общенаучные методы исследования, так и частнонаучные: формально-юридический, сравнительно-правовой, системный, комбинация которых позволила автору определить степень и пределы воздействия конституционных поправок на федеративную организацию России.
Основными выводами проведенного исследования являются: констатация масштабной конституционной федеративной реформы в России, основными векторами которой являются принципы государственного единства и территориальной целостности, получившие в новой редакции Конституции рельефное и целостное отражение; необходимость завершения федеративной реформы на текущем законодательном уровне посредством внесения изменений и дополнений, в первую очередь, в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также в конституции и уставы субъектов Российской Федерации, которые должны быть приведены в соответствие с новой редакцией Основного Закона России.
Особый вклад автора в исследовании темы заключается в системном анализе последних поправок к Конституции России, свидетельствующих о существенном реформировании федеративной организации государства.
Новизна исследования заключается в анализе новых конституционных положений, характеризующих содержание конституционной реформы в России в части характеристики федеративного устройства, которые в юридической науке еще не рассматривались.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Berchanskiy K.A. —
Causal link in iatrogenic crimes: problems of correlation of the categories of causality in forensic examination and Russian criminal law
// Юридические исследования.
– 2020. – № 10.
– С. 27 - 51.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.10.34288 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34288
Читать статью
Аннотация:
The subject of this research is the Russian case law of conducting legal proceedings against the representatives of medical sphere based on the constituent elements of crime established by the Part 2 of the Article 109 of the Criminal Code of the Russian Federation – infliction of death by negligence due to improper discharge of professional duties. The subject of this research also includes legal norms that regulate the procedure of forensic medical examination in the Russian Federation, norms of medical legislation, as well as corresponding provisions of the Criminal Code of the Russian Federation. The object of this research is the social relations emerging in the event of causing death due to improper provision of medical care, conduct of forensic medical examination, as well as consideration of such cases by the courts. The scientific novelty consists in comprehensive approach towards its implementation that would include the analysis of relevant practice of Russian courts on iatrogenic crimes. As a result of this research, the author outlines the key problems faced by the Russian courts in assessment of causal link in iatrogenic crimes, first and foremost committed by medical negligence. The detailed analysis of legal norms that regulate the procedure forensic medical examination allowed determining the possible reasons for discrepancies in forensic practice, which, in turn, lead to discrepancies in judicial practice. Based on the historical method of interpretation, the author detected the presence and origins of fundamental contradictions in the relevant legislation. The comparative-analytical method applied to the Russian criminal and forensic legislation allowed identifying the key issued that currently impede the efficient and just consideration of iatrogenic cases; the solution approach depending on priorities of the government in criminal law policy is proposed.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Свецкий А.В. —
Правовая охрана морской среды от разливов нефти и нефтепродуктов
// Юридические исследования.
– 2023. – № 3.
– С. 1 - 12.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.3.39944 EDN: FHIONT URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39944
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются общественные отношения, возникающие
в процессе предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов в морской среде. Обозревается опасность загрязнения
морской среды нефтью и нефтепродуктами, упоминаются две крупнейшие
аварии, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов: выброс нефти из
танкера Exxon Valdez и разлив нефти Deepwater Horizon. Рассматриваются также методы, применяемые для ликвидации аварий в Балтийском море, а также некоторые особенности этого региона. Рассмотрена особая роль Полярного кодекса в деле предупреждения загрязнения полярных вод нефтью и нефтепродуктами. Также в статье рассматриваются требования по
предупреждению аварийных разливов, содержащиеся в международных
актах. В статье отмечено, что большая часть действующих
международно-правовых норм, как и правовых актов национального
законодательства, направлена на обеспечение соблюдения установленных
правил перевозки нефти и нефтепродуктов, требований к эксплуатации
судов, их конструктивным особенностям, а также к надлежащей
эксплуатации оборудования.
Необходимо ликвидировать пробелы в
законодательстве в части регулирования сбора нефти подо льдами в
полярном регионе. Представляется обязательным
законодательно урегулировать использование специальных средств
мониторинга разливов нефти. Также отметим, что большая часть имеющихся правовых норм как на международном, так и на национальном уровнях направлена на соблюдение правил перевозки нефти и нефтепродуктов. В дальнейшем совершенствовании нуждается
законодательство в сфере прогнозирования, предупреждения аварий, а
также учета природных особенностей региона добычи и перевозки
нефтепродуктов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Гуляихин В.Н. —
Семья как субъект ранней правовой социализации
// Юридические исследования.
– 2013. – № 7.
– С. 56 - 66.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.7.9007 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9007
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена исследованию роли современной семьи как агента правовой социализации. Используя методологию психоанализа, автор изучает проблемы ранней правовой социализации человека в контексте его семейных отношений. По его мнению, семья входит в нормативную составляющую социума, поскольку является носителем определенного нравственного, ценностно-смыслового и правового комплекса, с помощью которого проводится правовое воспитание и обучение ребенка, а также определяются его общественные функции и соответствующий им статус. Семьи создают первичную культурную и психосоциальную среду, в которой формируются социально-правовые качества развивающейся личности. Для ребенка родители олицетворяют собой тот духовно-нравственный и ценностно-правовой комплекс, субъектами которого они являются. В обществе эволюция института семьи протекает далеко не всегда безоблачно и по восходящей линии. Для успешного решения фундаментальных задач ранней правовой социализации необходимо активное участие в этом процессе матери и отца, стремящихся наделить ребенка такими качествами, характеризующими женское и мужское начало, как человечность, доброта, разумность, здравый смысл, дисциплинированность и уважение к порядку. В статье сделан вывод о том, что из-за глобальных общественно-экономических трансформаций уменьшается тонус эго современного человека вследствие появления негативных тенденций развития семьи, в которой минимизируются социализирующие функции родственников старшего поколения, а также снижается традиционная роль отца, олицетворяющего для своих детей порядок, дисциплину и закон.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ткаченко С.В. —
правовая модернизация постсоветской России
// Юридические исследования.
– 2014. – № 5.
– С. 12 - 22.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.5.11817 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=11817
Читать статью
Аннотация:
российская правовая система при своем становлении в 90е годы ХХ века широко использовала рецепцию западной традиции права. Рецепция права понимается как заимствование и внедрение идей, правовых институтов, норм, терминологии иностранного права в целях модернизации правовой системы, приобретения международного авторитета либо закрепляющую политическую и экономическую зависимость от других стран. Западная правовая традиция представляет собой комплекс правовых идей и теорий, сложившихся на протяжении существования западной правовой культуры и выразившихся в идеологии либерализма, основываясь на таких принципах как индивидуализм, инструментализм, технологизм, рационализм, прагматизм, политичность, гражданственность, законность. В настоящее время западная правовая традиция выступает в качестве парадигмы для модернизации правовых систем государств, не относящихся к западной цивилизации Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы познания (диалектика, анализ, синтез, аналогия, функциональный, системный и структурный подходы, абстрагирование и конкретизация, лингвистический анализ), частно-научные методы (а также специально-юридические методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический, правовое моделирование) и специальные (социологические, психологические, антропологические, исторические). Научная новизна обусловлена теоретико-методологическим обоснованием существования самостоятельного процесса модернизации как средства информационно-психологической войны, направленной на закрепление поконтрольного состояния постсоветского протсранства. Научная новизна работы в целом определяется также анализом ранее не исследовавшихся с общетеоретических позиций рецепции права, ее цели, функций, системы принципов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Гуляихин В.Н. —
Правовое воспитание человека как процесс формирования ценностно-смыслового компонента правосознания
// Юридические исследования.
– 2014. – № 8.
– С. 60 - 79.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.8.12808 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=12808
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена анализу аксиологических проблем правового воспитания. Автор характеризует его как сложный диалектический процесс формирования ценностно-смысловой системы правосознания, в котором важную роль выполняют когнитивные и мотивационно-волевые компоненты. Если когнитивная составляющая представляет собой систему выработанных человеком духовных форм, образованных как результат познания, мышления, рефлексии, нравственного поиска, то мотивационно-волевой компонент характеризуется наличием у индивида соответствующей мотивации, бессознательных установок, привычек и волевых качеств. Особое внимании автор обращает на роль правовой рефлексии в развитии системы ценностных ориентаций и смыслов правосознания. Методологическую основу исследования проблематики правового воспитания личности составили принципы диалектики и фундаментальные положения теории деятельности. Основной функцией правового воспитания человека является формирование ценностно-смыслового компонента правосознания. Наряду с правовым обучением оно является важнейшей составляющей правовой социализации. Эффективным способом создания системы ценностных ориентаций и смыслов является рефлексия, которая неизбежно приводит субъекта к критическому анализу существующих социально-правовых ценностей и установок. Это способствует формированию личностью собственной позиции по решению актуальных вопросов правовой жизни.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Есева Е.Ю. —
Россия и международное право. Коллизии и перспективы
// Юридические исследования.
– 2015. – № 1.
– С. 16 - 21.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.1.13810 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13810
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования настоящей научной работы является рассмотрение законодательных норм Российской Федерации, регулирующих трудовые права иностранных граждан. Рассмотрение производится на конкретном примере, когда иностранный гражданин, имеющий профессию водитель планирует устроится на работу в Российской Федерации, имея водительское удостоверение международного образца, выданного иностранным государством. Анализируются существующие сегодня нормы Российского трудового и административного права в данном вопросе в контексте их соотношения с нормами международного права, ратифицированными Российской Федерацией. При проведении научного исследования были использованы общенаучные методы познания, такие как метод сравнения, исторический метод, методы анализа и синтеза. Автором выявлено несоответствие норм национального законодательства России нормам международного права. Выводы и предложения автора сводятся к двум путям решения озвученной проблемы, это либо приведению в соответствие национального законодательства России международному праву либо денонсация в отношении Венской конвенции "О дорожном движении".
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Стрелкова И.И. —
Законодательство Китая о банкротстве: основные этапы эволюции
// Юридические исследования.
– 2017. – № 1.
– С. 75 - 90.
DOI: 10.7256/2409-7136.2017.1.18718 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18718
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются акты законодательства Китая о банкротстве, а также разъяснения народных судов КНР и научные публикации российских и зарубежных авторов, посвященные данной проблематике. Объектом исследования является правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Китайской Народной Республике в его развитии. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы, как воздействие на законотворчество в указанной области экономической политики Китая, влияние иностранного права, особенности и проблемы правового регулирования банкротства на различных этапах развития политической и экономической системы страны. Особое внимание уделяется современному этапу развития законодательства КНР о банкротстве, изучению сферы и порядка применения действующего Закона о банкротстве предприятий. Методология исследования включает комплексный анализ законодательства Китайской Народной Республики, регулирующего несостоятельность (банкротство), с использованием сравнительно-правового, сравнительно-исторического и формально- юридического методов. Новизна исследования заключается в том, что эволюция института банкротства в праве Китая показана в историческом и сравнительно–правовом аспекте с позиций экономической политики государства в отдельные периоды развития страны. В качестве основных выводов выделены три основных этапа развития законодательства о банкротстве: с начала XX века до создания КНР; этап, соответствующий периоду экономических реформ с 1978 по 2006 г.; современный этап регулирования несостоятельности в соответствии с Законом КНР «О банкротстве предприятий». Каждый из этих этапов отражает социально–экономические аспекты политики Китая, а также влияние опыта регулирования банкротства в других государствах, особенно в США. Прогнозируется дальнейшее развитие института банкротства в направлении, связанном с расширением круга должников в деле о банкротстве за счет индивидуальных предпринимателей.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Семерикова А.А. —
Проституция и сексуальное насилие. Криминологический и виктимологический аспект
// Юридические исследования.
– 2017. – № 9.
– С. 31 - 38.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.9.20249 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20249
Читать статью
Аннотация:
Объектом настоящей научной статьи является негативный социальный феномен "проституция" рассмотренный в качестве фонового криминогенного явления, способствующего углублению криминогенных общественных процессов, влияющих на эскалацию криминального сексуального насилия.
Данный феномен рассматривается в двух аспектах: виктимологическом - поскольку лица, занимающиеся оказанием платных сексуальных услуг, имеют более высокий шанс, по сравнению с иными категориями, стать жертвой сексуального насилия; и, непосредственно, криминологическом, т.е. как негативное влияние проституции на лиц, являющихся её потребителями.
Целью настоящей статьи является определение сферы негативного влияния данного социального явления на лиц, оказывающих платные сексуальные услуги, а также на лиц, являющихся их потребителями. Эмпирической платформой статьи послужило исследование, проведённое среди лиц, занимающихся проституцией и подвергшихся сексуальному насилию, а так же лиц, являющихся потребителями платных сексуальных услуг. В ходе исследования автор приходит к следующим основным выводам.
Виктимологические особенности: основной причиной, толкающей лиц в бизнес платных сексуальных услуг, является не столько материальное обеспечения, сколько крайне высокий диапазон сексуальной приемлемости и искаженное понятие нормы сексуального поведения; психологический портрет проститутки полностью идентичен психологическому портрету жертвы сексуального насилия. Криминологические особенности: на полностью сформировавшуюся личность проституция практически не оказывает негативного влияния, но в случае, если личность находится на этапе формирования, проституция является крайне деструктивным феноменом, формирующим деструктивный сексуальный сценарий потребления, а также способствует углублению и развитию симптомов расстройств сексуального предпочтения, и иных психических расстройств, влияющих на сферу волевой регуляция сексуальной модели поведения личности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Осина Д.М. —
Специфика увольнения руководителя организации в связи с принятием решения собственником имущества организации (на примере увольнения муниципального служащего)
// Юридические исследования.
– 2018. – № 5.
– С. 29 - 38.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.5.26177 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26177
Читать статью
Аннотация:
В статье на примере увольнения муниципального служащего анализируются особенности применения п.2 ст.278 ТК РФ, который регулирует увольнение руководителя организации в связи с принятием соответствующего решения собственником имущества организации. Исходя из буквального толкования нормы ст. 278 ТК РФ, работодатель не обязан представлять обоснование принятого решения об увольнении. Однако на практике ситуация не является такой однозначной. В этой связи вопрос о соотношении публичных и частных интересов, недопустимости злоупотребления правом и дискриминации в сфере труда с дискреционными полномочиями собственника имущества организации приобретает всё большую актуальность. Эти и некоторые другие значимые вопросы нашли отражение в научном исследовании. Исследование подготовлено с использованием таких методов, как анализ, системно-структурный, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. В результате проведённого исследования автор приходит к ряду выводов, среди которых: 1) лицо, номинально являющееся руководителем организации, но не осуществляющее особую трудовую функцию, не может считаться руководителем для целей п.2 ст.278 ТК РФ; 2) правовая неопределенность ст. 279 ТК РФ приводит к тому, что фактически работник может дважды понести наказание за совершенное дисциплинарное нарушение, которое, с одной стороны, не явилось причиной увольнения, однако все же повлекло за собой отказ в выплате компенсации; 3) при увольнении руководителя организации - муниципального служащего необходимо учитывать публичные интересы муниципального образования. Между тем, исчерпывающего ответа на вопрос, как именно надлежит учитывать публичные интересы, ни законодательство, ни судебная практика не содержат.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Резник Е.С. —
От проекта к воплощению: отказ от исключительного права суррогатной матери
// Юридические исследования.
– 2018. – № 12.
– С. 36 - 48.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.12.27300 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27300
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования являются правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие при решении вопроса о передаче суррогатной матерью ребенка генетическим родителям, а также п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. №16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей». В статье рассматриваются вопросы отсутствия надлежащего нормативного регулирования отношений в сфере суррогатного материнства, изменения подходов правоприменителя к разрешению споров, возникающих в случае отсутствия согласия суррогатной матери на передачу ребенка, необходимости учета обстоятельств конкретного спора. Проведено сравнение редакций соответствующего пункта в проекте и в действующей редакции Постановления Пленума Верховного суда РФ, который фактически направлен на отказ от исключительного права суррогатной матери решать вопрос о передаче ребенка. В статье применяются следующие методы научного познания: метод анализа и синтеза, формально-юридический, сравнительно-правовой и герменевтический методы исследования. В результате сделан вывод о необходимости оперативного и комплексного решения вопросов, возникающих в сфере суррогатного материнства, в том числе об изменении нормативного положения об исключительном праве суррогатной матери на законодательном уровне. Указано на недопустимость создания ситуаций, когда суды, в целях достижения баланса интересов всех участников спорного отношения, общества и государства, будут вынуждены формулировать положения, фактически корректирующие нормы закона.
Новизна исследования характеризуется анализом изменения подходов к проблеме обеспечения баланса интересов при передаче ребенка суррогатной матерью генетическим родителям, аргументации такого изменения, а также сделанными в результате этого исследования выводами.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Остроушко А.В. —
Имплементация международного и зарубежного опыта правового регулирования финансовых технологий в российское законодательство
// Юридические исследования.
– 2019. – № 8.
– С. 8 - 24.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.8.30604 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30604
Читать статью
Аннотация:
В настоящее время достигнуто глобальное понимание того, что для долгосрочного устойчивого и безопасного развития финансовых технологий необходимо создание механизма их правового регулирования. В Российской Федерации данный процесс находится в стадии становления. Объектом исследования стали общественные отношения в сфере создания и использования финансовых технологий. Предметом исследования стали акты, принятые на международном уровне (ООН и ЕС), а так же нормативный материала ряда технологически развитых зарубежных стран с целью выявления положительного опыта, который может быть в отечественную практику правового регулирования создания и использования финансовых технологий. Опираясь в целом на диалектический метод познания окружающей действительности, исследование основывается на компаративном анализе национальных особенностей реализации политики по регулированию основных общественных отношений, связанных с созданием и использованием финансовых технологий. Отмечается, что осознавая необходимость создания механизма правового регулирования новых финансовых технологий, государства в полной мере не выработали единую политику в решении данного вопроса. В имеющейся неоднозначность выбранных моделей правового регулирования финансовых технологий среди иностранных государств, а так же на основании международного опыта, выявлены положительные тенденции, на основании которых, предложены рекомендации по совершенствованию отечественных институтов регулирования финансовых технологий.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве РФ
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Килинкаров В.В., Пономарев Б.А. —
Гражданско-правовая природа соглашений в сфере государственно-частного партнерства
// Юридические исследования.
– 2023. – № 2.
– С. 44 - 54.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.2.38640 EDN: IPLGBH URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38640
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в рамках представленной статьи является законодательство и правоприменительная практика в отношении правовой природы соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения. Авторы задаются целью доказать гражданско-правовую природу соглашений в сфере государственно-частного партнерства. Для реализации поставленной цели в ходе исследования приводятся три основные теории, доминирующие в доктрине юридической науки по данному вопросу. Первая группа ученых относит упомянутые соглашения к смешанным частно-публичным договорам, вторая – к административным, третья отстаивает мнение об их частноправовой природе. Особое внимание в статье уделяется критическому анализу основных аргументов, формирующих позиции первых двух групп исследователей. Приводимый авторами системный анализ законодательства подтверждает обоснованность точки зрения сторонников частно-правового подхода к пониманию природы соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения. Основным выводом исследования является утверждение о том, что рассмотренные материалы практики судебных и административных органов свидетельствуют о возрастающем понимании правоприменителями диспозитивности правоотношений, возникающих между частным и публичным партнерами как сторонами рассматриваемых соглашений. Также к вкладу авторов в исследование темы можно отнести формулирование мотивированных возражений на доводы сторонников смешанной и публичной природы соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения, что позволяет авторам утвердиться в позиции частноправовой природы этих соглашений.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Приженникова А.Н. —
Перспективы развития специализированных судов в России
// Юридические исследования.
– 2014. – № 6.
– С. 116 - 129.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.6.11845 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=11845
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена актуальным вопросам становления и развития специализированных судов в России. В рамках проведения судебной реформы предлагается ввести специализированные суды. По данному вопросу вносятся конкретные предложения по изменению действующего федерального законодательства.
В Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации» говорится о возможности учреждения специализированных судов (ст. 26). Так, можно выделить две основные категории судов: общие суды (или суды общей юрисдикции) и специализированные суды. Включить специализированные суды в судебную систему, возможно различными путями.
В научной среде отсутствует единое мнение по вопросу создания специализированных судов. Некоторые ученые высказываются против создания специализированных судов. Другие, выступают за учреждение специализированных судов. В этой связи данный вопрос является актуальным.
Автор приходит к выводу, что специализированные суды необходимы. Во-первых, наличие специализированных судов – это свидетельство демократизма национальной судебной системы в условиях правового государства. Во-вторых, создание специализированных судов будет способствовать повышению качества судебных решений, сокращению ошибок в сфере правосудия, а также расширит возможности судебной защиты для рядовых граждан.
К критериям специализации судов можно отнести: предмет, субъект, процессуальную форму, специализированную (законодательную) базу охватывающую вопросы регулирования специализированных судов.
Автор отвечает на вопрос, нужны ли России специализированные суды.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Маслова С.В. —
Таксономии проектов «устойчивого развития» и «зеленых» проектов как правовые инструменты достижения целей устойчивого развития и экологизации законодательства
// Юридические исследования.
– 2023. – № 11.
– С. 98 - 107.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.11.69104 EDN: QHVZMI URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=69104
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена новому для российского законодательства и правоприменительной практики инструменту – таксономии проектов «устойчивого развития» и «зеленых» проектов. Предметом исследования стало осмысление предпосылок принятия и нормативного содержания таксономии, определение ее значения для развития правового регулирования в свете концепции устойчивого развития, а также ее практической ценности для наращивания объема инвестиций в «зеленую» и «устойчивую» инфраструктуру, улучшения социальных и экологических показателей жизни населения. Актуальность исследования связана с отсутствием именно нормативно закрепленного инструментария для квалификации проектов «устойчивого развития», «зеленых» и «климатических» проектов долгое время считалось одним из главных барьеров, препятствующих развитию российского рынка «устойчивого» и «зеленого» финансирования, а также возрастающим запросам на упорядочение подходов к таким проектам. Основными методами исследования послужили общенаучные методы - формально-логический, системный и функциональный. Особое внимание уделено сравнительно-правовому анализу таксономий России, Казахстана и Китая. Российская таксономия заложила нормативную основу рынка устойчивого, в том числе зеленого финансирования в Российской Федерации, и имеет потенциал способствовать расширению его масштабов. И хотя посредством ее принятия не решена в правовом поле принципиальная проблема обеспечения устойчивого развития. Тем не менее она внесла терминологическую (понятийную) определенность, снизила асимметрию целей и задач правового регулирования инвестиционных и экологических отношений, что также является крайне важной задачей правового регулирования. В отсутствие четкого целеполагания и нормативных дефиниций, новым правовым и экономическим категориям придается разный смысл и значение, что негативно сказывается на складывающемся регулировании данной сферы отношений. Будущие задачи, связанные с выработкой оптимальных юридических конструкций для регулирования отношений, возникающих по поводу подготовки и реализации проектов «устойчивого» развития и «зеленых» проектов будут решены более эффективно во многом благодаря заложенным Российской таксономией основам.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бронников А.М. —
Залог прав участников юридических лиц и порядок их реализации на публичных торгах
// Юридические исследования.
– 2017. – № 5.
– С. 100 - 106.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.5.19969 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19969
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования являются правовые нормы, направленные на урегулирование отношений в сфере залога прав участников юридических лиц, , практика их применения антимонопольной службой и судами, а также совокупность теоретических положений о залоге. В статье проанализирован вопрос правовой природы залога долей в уставном капитале ООО и залога акций, выделены актуальные правовые проблемы, предложены пути их решения. Также, в статье поднимается вопрос реализации рассматриваемого предмета залога на публичных торгах. Методологической основой исследования является совокупность общенаучных и специальных юридических методов, таких как анализ, синтез, конкретизация и абстрагирование, сравнительно-правовой, формально-юридический, технико-юридический, социологический, метод правового моделирования. Научная новизна исследования заключается в том, что, несмотря на наличие отдельных работ, должного научно-исследовательского внимания к изучению залога прав участников юридических лиц не уделено.
На основе изученных источников, нормативно-правовых актов, судебной практики, а также практики проведения публичных торгов в работе предложены конкретные меры по решению отдельных правовых проблем, связанных с залогом долей и акций в обществах, а также последующей их реализации на публичных торгах с целью удовлетворения требований кредитора.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Дамм И.А., Роньжина О.В., Толстикова И.Н., Попов А.В., Табакова И.Н., Петровых Н.Н., Акунченко Е.А., Сухарева К.С., Щедрин Н.В. —
Актуальные вопросы изменения порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности
// Юридические исследования.
– 2017. – № 5.
– С. 31 - 51.
DOI: 10.7256/2409-7136.2017.5.22713 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22713
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются российские нормативные правовые акты, регулирующие представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Авторы подробно рассматривают новеллы, установленные Федеральным законом от 03.04.2017 г. №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции».
Особое внимание в статье уделяется вопросам содержания новых порядков представления сведений о доходах и расходах, размещения таких сведений в открытом доступе, оснований для проведения их проверки, а также отсутствия установленной процедуры обращения высшего должностного лица субъекта РФ в суд в случае выявления факта представления недостоверных и неполных сведений о доходах и расходах.
Авторы использовали общенаучный метод диалектического познания, а также ряд частно-научных методов: историко-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический (дедукции, индукции, определения и деления понятия) и другие. Проведенное исследование позволило выявить проблему правовой неопределенности исполнения обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, по новому правилу в 2017 году в отсутствие порядков, установленных законами субъектов РФ. В статье рассмотрены основные достоинства и недостатки различных способов представления сведений о доходах и расходах, проблемы их последующего опубликования и хранения, а также вопросы правового регулирования оснований для принятия решения высшим должностным лицом субъекта РФ о проведении проверки таких сведений.
Авторы вносят ряд предложений по формированию регионального законодательства, регламентирующего порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, по новому порядку, а также по совершенствованию соответствующего федерального законодательства.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кодан С.В., Февралёв С.А. —
МЕСТНОЕ ПРАВО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКОГО В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ИНТЕГРАЦИЯ, ИСТОЧНИКИ, ТРАНСФОРМАЦИИ (1808-1917 г.)
// Юридические исследования.
– 2013. – № 3.
– С. 258 - 317.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.3.498 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=498
Читать статью
Аннотация:
Великое княжество Финляндское, вошедшее в состав Российской империи в 1808 г., стало первым социально-территориальным пространством в составе Российской империи, получившим и сохранившим до начала XX вв. полную локализацию государственно-правовой системы в рамках Российского государства. Установление границ Московского государства в XI-XVII вв. и присоединение части финских земель Шведского королевства к России в XVIII столетии обозначило проблему определения правового положения финнов в составе российских подданных, а создание в 1809 г. Великого княжества Финляндского – вопрос о местном финляндском праве и его системе. В статье рассматриваются процессы интеграции, показываются источники и изменения в партикулярном праве данного национального региона в составе российской империи.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Цалиев А.М. —
Расширение роли субъектов Российской Федерации в государственной политике
// Юридические исследования.
– 2013. – № 3.
– С. 21 - 94.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.3.554 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=554
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются во многом неисследованные актуальные проблемы расширения роли субъектов Российской Федерации как во внутренней, так и во внешней государственной политике Российской Федерации. Предлагается совершенствование разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, органами государственной власти различного уровня путем предложенных мер правового и организационного характера. В частности, отмечается, что наряду с федеральными конституционными положениями, договоры и соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами позволяют эффективно осуществить правовое регулирование федеративных отношений при всем многообразии регионов России. С учетом анализа законодательства, научной литературы, практической работы, программных выступлений государственных деятелей по вопросу разграничения полномочий между различными органами публичной власти в работе предложены конкретные меры, направленные на расширение роли регионов во внутренней государственной политике Российской Федерации. Кроме того для повышения эффективности международной политики Российской Федерации предлагается расширение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере международной деятельности и их законодательное закрепление.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бондаренко Д.В. —
Правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования
// Юридические исследования.
– 2016. – № 2.
– С. 1 - 14.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.2.18023 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18023
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования выступает теоретический вопрос определения правовой природы договора финансирования под уступку денежного требования. Целью настоящей статьи является формирование обоснованного подхода к пониманию юридической природы договорной конструкции финансирования под уступку денежного требования. На основании анализа договора финансирования под уступку денежного требования в разрезе его отдельных видовых конструкций автор исследует сущность данного договора в целом. Особое внимание уделяется рассмотрению вопроса многокомпонентности модели договора финансирования под уступку денежного требования. Методологической базой исследования являются диалектический, системный, индуктивный, дедуктивный методы познания, метод абстрагирования, а также формально-юридический метод. Делается вывод, что взаимонаправленность и равнозначность предоставлений финансового агента и клиента в договоре факторинга дает основание обозначать его природу как «кредитно-обменную»: взамен предоставляемых денежных средств передаются денежные требования. Предоставление денежных средств и цессия денежных требований представляют собой два магистральных действия, определяющие сущность гражданско-правовой конструкции факторинга. Обосновывается точка зрения о комплексном характере договора финансирования под уступку денежного требования, исходя из понимания комплексного договора как поликомпонентного договора, законодательно закрепленного в качестве самостоятельного вида гражданско-правового договора. Вывод о комплексности договора и идентификация элементов смешения важны с практической точки зрения: при возникновении в процессе правоприменения ситуации регулятивного вакуума, который может быть преодолен не только с помощью общих положений обязательственного права, но и благодаря использованию по аналогии закона соответствующих норм, регулирующих «исходную» договорную модель.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Усынин В.В. —
Проблемы уголовной ответственности за совершение незаконной организации и (или) проведения азартных игр, в том числе с использованием сети «Интернет»
// Юридические исследования.
– 2016. – № 9.
– С. 68 - 74.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.9.20127 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20127
Читать статью
Аннотация:
В статье рассмотрены проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих проведение азартных игр, а также участников осуществления незаконных азартных игр. Автором проанализированы уголовные дела на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Томской области, выделены основные признаки совершения большинства преступлений в составе организованной группы, что позволило сделать вывод о необходимости совершенствования законодательства, определив дополнительную ответственность всех виновных лиц. Автор подробно рассматривает такие аспекты, как разграничение понятий организация, проведение и участие в деятельности незаконных азартных игр.
Автор подробно исследует практику рассмотрения уголовных дел судами, а также практику расследования уголовных дел на стадии предварительного следствия последних лет. Анализ уголовного законодательства и практики применения уголовно-правовых норм незаконных организации и проведения азартных игр показывает на отсутствие закрепления должным образом запрета на осуществление азартных игр в целом. В статье автором предложены изменения в уголовный кодекс, позволяющие осуществлять борьбу с незаконными азартными играми должным образом.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Науменко О.Н., Галкин В.Т., Ткачева Т.В. —
Исторический аспект уголовно-правовых представлений и системы защиты прав коренных народов Севера на территории Ямала и Югры
// Юридические исследования.
– 2021. – № 4.
– С. 77 - 86.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.4.35554 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35554
Читать статью
Аннотация:
Предмет исследования: традиционные представления коренных малочисленных народов Севера, отражающие систему наказаний и защиты их нарушенных прав при совершении преступления в коллективе, проживающем традиционной культурой. В качестве источников исследования использованы сборники обычного права, созданные в России в XIX в., и этнографические данные, включающие две группы: полевые материалы, собранные авторами в 2019-2020 гг., и опубликованные источники, характеризующие нормы обычного права коренных народов Севера в XIX - начале ХХ вв.
Цель исследования: выявить особенности традиционных представлений коренных народов Севера в сфере уголовно-правовых отношений и защиты нарушенных прав.
Научная новизна заключается в двух аспектах: 1) учете т.н. "магической составляющей" при анализе норм обычного права; 2) использовании в качестве методологии Теории систем Л. фон Берталанфи (синергетический подход). Данный подход обычно не используется для междисциплинарного историко-правового исследования, однако именно он позволяет понять механизм трансформации правовых норм коренных народов Севера в условиях воздействия на них российского законодательства. В качестве точки бифуркации выступают переломные периоды, когда содержание правовых представлений безвозвратно меняется, и новый вариант воспринимается как традиционный, закрепляясь в обычном праве. В качестве выводов авторы подчеркивают, что в XIX - начале ХХ вв. в традиционной культуре коренных народов Севера основу уголовно-правовых представлений и механизма защиты прав составляли религиозные нормы, практика общения с духами и надежда на их справедливость при наказании преступников. Некоторые нормы российского законодательства, близкие представлениям коренных народов Севера, проникали в традиционную культуру, адаптируясь к обычаю, однако в целом уголовное законодательство Российской империи вступало в конфликт с представлениями аборигенов, что потребовало создания Сборников обычного права, которые и применялись в судебной практике.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Зайцев А.В. —
Новая Агора: гражданский диалог в Евросоюзе
// Юридические исследования.
– 2012. – № 2.
– С. 62 - 89.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.2.123 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=123
Читать статью
Аннотация:
в статье рассказывается о становлении институционального структурированного гражданского диалога между институтами ЕС и гражданским обществом на общеевропейском, национальном и местном уровнях. Данный процесс рассматривается как составная часть легитимации формирующейся политической системы ЕС в рамках Лиссабонского договора. Процесс институционализации гражданского диалога в ЕС сопоставляется с процессом диалогизации взаимодействия государства и гражданского общества в современной России.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Корчагин А.Г., Трушова И.В. —
Проблемы правового регулирования расчетов банковскими картами
// Юридические исследования.
– 2012. – № 3.
– С. 43 - 77.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.3.199 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=199
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования расчетов банковскими картами с учётом действующего гражданского и уголовного законодательства, а также международного опыта. В Российской Федерации в отличие от целого ряда зарубежных стран, до настоящего времени не принят закон «Об электронном документе», который позволил бы устранить существующие пробелы. Приведены статистические показатели выявления преступлений подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел не только на всей территории РФ, но Приморского и Хабаровского краёв.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кодан С.В., Февралёв С.А. —
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО ПРАВА В БЕССАРАБИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1812-1917 гг.)
// Юридические исследования.
– 2013. – № 4.
– С. 230 - 285.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.4.502 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=502
Читать статью
Аннотация:
Бессарабия в составе Российской империи представляла социальное и территориальное пространство, в пределах которого начала формиро-ваться модель местного управления и права с явно выраженными авто-номистскими признаками в составе Российского государства. В данном ключе происходили и процессы интеграции бессарабского права в систе-му права Российской империи, которое в своем развитии прошло два этапа: первый (1812 – 1828 гг.) был связан с признанием действия мест-ного права Бессарабии как обособленной системы правовых предписа-ний, а второй (начиная с 1828 г.) – с унификацией законодательства в публично-правовой сфере и сохранением местного права в сфере право-вого регулирования исключительно гражданско-правовых отношений с изданием российской верховной властью специально для региона от-дельных общегосударственных узаконений. Данные вопросы и предпола-гается рассмотреть в статье.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Андрианова Н.Г. —
Цифровой рубль: особенности финансово-правового регулирования
// Юридические исследования.
– 2023. – № 8.
– С. 31 - 38.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.8.43816 EDN: UNLLBU URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43816
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируются особенности финансово-правового регулирования цифрового рубля. Автором проведен анализ ключевых положений Концепции цифрового рубля, предложенной Банком России, а также последних изменений в законодательство, внесенных в конце июля 2023 года, регламентирующих особенности правового регулирования цифрового рубля. Указывается, что выделение цифрового рубля как отдельной формы денег осуществлено Банком России в экономическом аспекте, цифровая форма российской национальной валюты по своей правовой природе относится к безналичным денежным средствам. В статье проанализированы определения понятий «цифровой рубль», «цифровая валюта» и «криптовалюта», выделены их основные признаки. В результате проведенного исследования автором установлено, что общим для цифрового рубля, цифровых валют и криптовалют является их цифровая форма. Цифровой рубль является цифровой валютой центрального банка и не может быть отнесен к цифровым валютам. В отличие от цифровых валют цифровой рубль является законным средством платежа на территории Российской Федерации и относится к фиатным деньгам. Указанные сущностные особенности цифрового рубля позволяют заключить о невозможности применения Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и об осуществлении правового регулирования цифрового рубля преимущественно нормами финансового законодательства.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Киреева А.В., Золотарева А.Б. —
Правовые модели организации государственно-частного взаимодействия в сфере образования
// Юридические исследования.
– 2016. – № 1.
– С. 1 - 17.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.1.17562 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17562
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируется текущее состояние проблемы, связанной с нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях, а также рассматривается региональная практика применения различных моделей государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования, используемых для решения проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Выделено три основные модели государственно-частного взаимодействия в сфере дошкольного образования, основанные на заключении концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, а также государственно-частном взаимодействии по модели «Билдинг-сад», не полностью соответствующей понятию государственно-частного партнерства.
Для выявления преимуществ и недостатков используемых моделей государственно-частного взаимодействия, использованы логический, системный и статистический анализ. Результаты исследования показали, что привлечение частных партнеров, само по себе, экономию бюджетных ресурсов не обеспечивает. В процессе реализации совместных проектов, она, как правило, достигается за счет переложения части расходов на потребителей услуг, либо за счет снижения их качества. Также показано, что при сокращении очередей в дошкольные детские учреждения, повысить долю услуг, предоставляемых частными образовательными организациями, можно лишь посредством бюджетного стимулирования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бабич И.Л. —
Институт мести на Северо-Западном Кавказе: история и современность
// Юридические исследования.
– 2016. – № 1.
– С. 85 - 121.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.1.17701 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17701
Читать статью
Аннотация:
В предлагаемой статье, на основе корпуса архивных и полевых этнографических материалов, показывается эволюция института кровной мести как части горского адата в жизни одного из крупных народов, проживающих на Северном Кавказе – адыгов.
Автор показывает, как воздействием ряда факторов, на протяжении веков происходили и продолжают происходить изменения в его бытовании.
Хронологические рамки исследования - ХVIII век - 2010-е годы.
Три исторических периода: период Российской империи, период СССР, постсоветская Россия. Автор собрал новые архивные материалы из архивов России - Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской республики и др., а также собрал полевые этнографические материалы в ряде республик Северного Кавказа. На основе исторического метода проанализировал собранные материалы. Автор пришел к выводу о существенном развитии в ХIХ в. мести как юридического института адыгов. Во-первых, она не всегда совершалась по правилам талиона, т.е. равного ущерба. Во-вторых, месть стала ограничиваться кругом близких родственников. В-третьих, в осуществлении мести появились новые факторы, влиявшие на ее развитие, например, родственные и сословные связи. В-четвертых, идеология пореформенной адыгской общины во многом изменила свои ориентиры.
Во второй половине ХIХ в. в эскалации исходного конфликта значительно возросла роль личных качеств его участников. Думается, что месть как институт социального контроля трансформировалась в одну из форм взаимоотношений между общинниками.
В советские годы институт кровной мести приобрел новые черты, стал более политизированным, с одной стороны, а с другой, более личностным, потеряв свой групповой характер, свойственный прошлым векам. В 1990-2010-е годы мы наблюдаем частичное возрождение мести как ответа на эскалацию конфликта, что вызвано, безусловно, новыми социально-экономическими и общественно-политическими обстоятельствами, характерными для постсоветского времени современной России
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Пурге А.Р. —
Особенности разрешения споров между родителями об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка в судебном порядке
// Юридические исследования.
– 2016. – № 8.
– С. 27 - 37.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.8.19824 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19824
Читать статью
Аннотация:
Предмет исследования составляют нормы российского семейного законодательства, регулирующего отношения, связанные с процедурой определения места жительства ребенка при раздельном проживании родителей, а также правоприменительная практика судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению споров по делам об определении места жительства ребенка. Объектом настоящего исследования являются семейные и процессуальные отношения между родителями несовершеннолетнего ребенка, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением споров об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка. В процессе работы использовались общенаучные и специальные методы познания: сравнительно-правовой при анализе новых и ранее действовавших семейно-правовых норм, а также формально-юридический метод. В настоящей статье исследуется практика применения правовых норм при регулировании споров об определении места жительства ребенка. Многообразие причин кризиса семьи и, как следствие, возникновение споров между родителями об определении места жительства ребенка, свидетельствуют о необходимости использования как потенциала уже имеющихся средств, направленных на защиту прав и законных интересов участников семейных правоотношений, так и формирование новых механизмов поддержки семьи, материнства, отцовства, детства. Проведенный автором анализ правоприменительной практики по разрешению споров о месте жительства несовершеннолетних детей способствует выявлению существующих недостатков в данной сфере семейных правоотношений, а также возможных путей их преодоления. Автор делает вывод о том, что одной из актуальных проблем, связанной с определением места жительства ребенка с одним из родителей, является исполнимость принимаемых судебных актов, такие решение суда не всегда исполняются сторонами, что в дальнейшем порождает новые дела, направленные на защиту семейных прав родителей и детей.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Золотарева А.Б. —
Риски перехода к рыночному размещению государственного заказа на оказание социальных услуг
// Юридические исследования.
– 2018. – № 2.
– С. 17 - 26.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.2.21562 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21562
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена анализу истории развития законодательства по вопросам финансового обеспечения государственного задания на оказание социальных услуг за последние 10 лет и планов дальнейших реформ в этой области. В статье показано, что происходящий в настоящее время переход от сметного финансирования государственных и муниципальных учреждений к оплате предоставляемых ими услуг на основе единых нормативов финансовых затрат на их оказание служит цели перехода к рыночному размещению государственного (муниципального) заказа на оказание социальных услуг. В статье используются традиционные для юридических исследований методы сравнительного правового анализа, а также логического анализа. По результатам анализа автор приходит к выводу о том, что происходящие и планируемые изменения законодательства по вопросам финансового обеспечения процесса предоставления социальных услуг сопряжены с существенными рисками, в том числе рисками неконтролируемого сокращения бюджетной сети, обветшания имущества государственных учреждений и снижения качества социальных услуг. Для снижения этих рисков автор считает необходимым радикальный пересмотр концепции реформы и отказ от целого ряда предусмотренных ею мер.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Гришин П.А. —
Самозащита и самоохрана гражданских прав и законных (охраняемых законом) интересов: разграничение охранительных институтов отечественного права
// Юридические исследования.
– 2018. – № 6.
– С. 30 - 37.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.6.22297 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22297
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является законодательно не закрепленное понятие «законный (охраняемый законом) интерес», рассматриваемый с точки зрения «защиты прав», помимо этого в статье проводится семантический анализ и сопоставление понятий «защита» и «охрана». Также в настоящей статье описываются правомочия, входящие в правовой институт «самозащита гражданских прав», помимо этого, используя доктринально разработанные позиции относительно данного правового института «в его широком понимании», предлагается вниманию концепция «охраны гражданских прав и законных (охраняемых законом) интересов». Основными методами исследования, используемыми в настоящей статье, являются: анализ, экстраполяция, идентификация, абстрагирование, метод экспертных оценок, систематизация, моделирование и сравнение. Основными выводами проведенного исследования являются: "законные (охраняемые законом) интересы" также являются предметом защиты наравне с правами, "защита" - правовой институт пресекательно-восстановительного характера, в то время, как охрана, требующая отдельного законодательного закрепления, направлена на предупреждение нарушения или оспаривания, предлагается введение в законодательство понятия "самоохрана", базирующегося на понимании понятия "предупредительная самозащита".
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ермакова И.В. —
Защита прав потребителей от недобросовестной сетевой рекламы: некоторые теоретические и практические аспекты
// Юридические исследования.
– 2021. – № 7.
– С. 29 - 47.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.7.35978 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35978
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются правовые нормы, направленные на регулирование правом отношений в сфере защиты прав потребителей при оформлении Интернет рекламы, включая, контекстную и таргетированную рекламу, а также иной рекламы, распространяемой по сетям электросвязи. В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе создания, размещения и восприятия потребителями вышеуказанных видов рекламы. Особое внимание в статье уделено теоретическим и практическим аспектам защиты основополагающих прав потребителей при распространении указанных видов рекламы и соблюдения со стороны рекламодателей соответствующих законодательных предписаний, таких как запрет введения потребителей в заблуждение, запрет создания смешения, требование о распространении рекламы по сетям электросвязи после получения предварительного согласия потребителя и др. Приводятся примеры судебных решений и решений Федеральной антимонопольной службы РФ по рассмотрению соответствующей категории дел. Новизна исследования заключается в определении действующих походов судов и ФАС РФ применительно к сущности, понятию и актуальным проблемам правовой регламентации сетевой рекламы в контексте защиты прав потребителей, включая спорные вопросы квалификации сетевой рекламы по критерию введения в заблуждение или создания смешения, а также вопросы касательно надлежащего оформления согласия потребителя на распространение рекламы по сетям электросвязи. В конечном итоге это привело к выработке автором предложений по совершенствованию соответствующих норм ФЗ «О рекламе» и ФЗ «О защите конкуренции». В частности, автором предложено закрепить на законодательном уровне положения о том, что для квалификации рекламы ненадлежащей достаточно уже опасности введения в заблуждение или создания смешения. Также предлагается установить на законодательном уровне, что согласие на получение рекламы по сетям электросвязи должно быть оформлено в письменном виде и содержать подпись потребителя.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Куделькин Н.С. —
Правовая охрана морской среды от загрязнения пластиком в Российской Федерации
// Юридические исследования.
– 2022. – № 10.
– С. 1 - 12.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.10.38946 EDN: DTKSQI URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38946
Читать статью
Аннотация:
Предметом работы являются правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в процессе охраны морской среды от загрязнения пластиком, а также положения документов стратегического планирования, касающиеся данного вопроса. Основной целью работы является разработка на основе анализа действующего правового регулирования и данных о состоянии загрязнения морской среды пластиком рекомендаций теоретического и практического характера, направленных на совершенствование отечественного природоохранного законодательства.
Методологическую основу исследования составляет система различных методов, логических приемов и средств познания. В том числе использовались такие методы, как анализ, синтез, дедукция, индукция, формально-юридический и др. Об актуальности выбранной темы исследования говорит то, что пластик является одним из самых распространенных загрязнителей и составляет большую часть морского мусора. При этом исследованиями подтверждено наличие такого загрязнения в 10 из 12 морей Российской Федерации. Проведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов, обладающих актуальностью и научной новизной, в том числе о целесообразности ужесточения административной ответственности в данной сфере, необходимости установления ряда ограничений на использование одноразовых изделий из пластика, разработки требований к противообрастающим покрытиям на судах, следующих по Северному морскому пути, в целях охраны морской среды Арктики от загрязнения микропластиком. Среди прочего, сделан вывод о том, что одну из основных ролей в защите морской среды от загрязнения пластиком предстоит выполнить экологическому образованию и просвещению, которые должны способствовать формированию правильной экологической культуры граждан, в том числе и в сфере обращения с продукцией (изделиями), состоящей из пластика или содержащей его в своем составе. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования правового регулирования в сфере охраны морской среды от загрязнения пластиком, а также в преподавательской деятельности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Марков П.В. —
Условия осуществления судебного усмотрения в странах континентальной и англосаксонской правовой семьи
// Юридические исследования.
– 2012. – № 4.
– С. 73 - 107.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.4.318 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=318
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена особенностям осуществления судебного усмотрения в странах, принадлежащих к различным правовым семьям. Формулируются понятия судебного усмотрения и условий его осуществления. Предпринята попытка построения континентальной и англосаксонской модели судебного усмотрения. Делается вывод о влиянии на специфику каждой из моделей таких факторов, как 1) особенности организации и функционирования системы органов государственной власти; 2) фактическая иерархия источников права; 3) практика применения различных способов толкования норм права; 4) развитие доктрины; 5) адаптация правовых заимствований; 6) особенности национальных правовых систем.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Безгин В.Б. —
СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОЦЕНКЕ РУССКИХ КРЕСТЬЯН (вторая половина XIX – начало XX века)
// Юридические исследования.
– 2013. – № 2.
– С. 155 - 192.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.2.514 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=514
Читать статью
Аннотация:
На основе широкого круга архивных источников дан анализ отношения сельского населения к местной власти и ее представителям. Раскрыт механизм функционирования сельских сходов и порядок принимаемых на них решений. Установлено содержание восприятия крестьянами деятельности выборных лиц сельского общественного управления. Выяснен характер деятельности представителей сельской администрации, а также ее оценка со стороны местного населения.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Звягин В.Н., Галицкая О.И., Фомина Е.Е. —
Программно-диагностический комплекс «grade-rec»: биометрическая сортировка и реконструкция разрушенных трупов при чрезвычайных происшествиях
// Юридические исследования.
– 2014. – № 1.
– С. 75 - 85.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.1.9963 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9963
Читать статью
Аннотация:
Стихийные бедствия, техногенные катастрофы и террористические акты сопровождаются многочисленными жертвами. Возможность идентификации личности погибших, как правило, зависит от степени разрушения трупов. Именно этот принцип при чрезвычайных происшествиях (ЧП) лежит в основе судебно-медицинской сортировки.
Сортировка, в конечном итоге, направлена на установление принадлежности множественных разрозненных фрагментов тела трупу конкретного человека.
Реконструкция разрушенных трупов по отдельным частям помимо экспертно-практической важности имеет гуманитарное и религиозное значение.
Успешность сортировки частей тела, их прямая, либо компьютерная, «сборка» по плоскостям разделения и анатомической принадлежности результативны при отсутствии значительной фрагментации трупов и ограниченном числе жертв.
В большинстве других случаев эта задача решается после проведения соответствующих лабораторных исследований, а не в режиме текущего времени.
Исходя из вышеизложенного, актуальной проблемой судебно-медицинской экспертизы в очаге ЧП является внедрение в практику специализированных программно - диагностических комплексов (ПДК), позволяющих автоматизировать процесс сортировки разрушенных трупов, а также проводить реставрацию их целостности и, одновременно, создавать электронную базу данных по групповым и индивидуализирующим признакам личности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кодан С.В., Владимирова Г.Е. —
Закрепление в Своде Основных государственных законов Российской империи 1832-1892 гг. издания правового положения членов императорского дома
// Юридические исследования.
– 2014. – № 5.
– С. 38 - 68.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.5.11587 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=11587
Читать статью
Аннотация:
В предметную сферу исследования входит изучение Свода Основных государственных законов на предмет включения в них действовавших законоположений относительно царствующего дома. Авторы показывают место и роль данного раздела в определении правового положения членов царствующей династии и его значение в выделении соответствующего института в российском государственном праве. Особе внимание уделяется анализу содержания Учреждения об императорской фамилии как составной части Свода Основных государственных законов 1832-1892 гг. издания. Методология исследования опирается на исторический и формально-юридический подходы, на основе которых показывается нормативная база и содержание Свода Основных государственных законов в части анализа правового положения царствующей династии. Научная новизна состоит в анализе Свода основных государственных законов 1832-1892 гг. издания в плане закрепления в них правового положения членов императорского. Следуя европейской традиции закрепления в специальных "фамильных законах" системы взаимоотношений монарха с членами царствующего дома и правового положения последних, российская верховная власть еще в узаконениях императора Павла I (1797 г.) достаточно четко определила правовой статус царствующего дома. На этой основе в Своде Основных государственных законах Российской империи был выделен специальный раздел - Учреждение об императорской фамилии. Оно выделило в обособленный институт государственного права императорскую фамилию и регламентировали внутри нее публично-правовые отношения – порядок приобретения прав членов императорского дома и определения родственных связей как основания к наследованию престола, обязанности императора поддерживать порядок и законность в императорском доме, обязанности членов императорского дома, а также требование повиноваться и быть преданными царствующему императору. В Основных Учреждении об императорской фамилии определялась и специфика правового регулирования вопросов частноправового характера – брачно-семейные, имущественные и наследственные законоположения.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Куликов Е.А. —
К вопросу о понятии основания юридической ответственности
// Юридические исследования.
– 2015. – № 1.
– С. 39 - 46.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.1.13658 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13658
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы оснований юридической ответственности. Автор отмечает, что на сегодняшний день в рамках общей теории права и теории юридической ответственности не сложилось общего представления об основаниях юридической ответственности, так как по большей части исследования ограничиваются рамками (сугубо) уголовного права. Статья является теоретическим, философским и межотраслевым исследованием вопроса оснований юридической отвественности. С филологической точки зрения исследуется понятие основания. Автором рассматриваются такие основания как юридическое, фактическое, философское и социальное. Автор использовал юридико-догматический, историко-правовой методы, метод толкования права. Кроме того, активно применялись общенаучные методы философского характера. В статье предпринята попытка расширить перечень оснований юридической ответственности, а также осуществлена аргументация такого расширения. Кроме того, автор предлагает, на основе достижений философии и лингвистики, определение оснований юридической ответственности. В статье ставится проблема необходимости раскрытия всего многообразия оснований юридической ответственности, потеря хотя бы одного из которых уменьшает степень её легитимности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Давыдова М.Л. —
Правовая норма, нормативное предписание, законодательное исключение – разнопорядковые категории
// Юридические исследования.
– 2016. – № 4.
– С. 37 - 44.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.4.18805 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18805
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются структурные единицы текста нормативно-правового акта. Статья написана в жанре научной полемики как ответ на высказанную в новейшей теоретико-правовой литературе идею о соотношении нормативно-правового предписания и законодательного исключения. Автор, посвятивший много лет исследованию категории «нормативно-правовое предписание», с позиции устоявшихся научных представлений о ней рассматривает возможные варианты соотношения нормативного предписания, правовой нормы и законодательного исключения. Особое внимание уделяется научной ценности исследуемых правовых понятий в их классических трактовках. Наряду с формально-юридическим методом, широко используется анализ нормативного текста. В подтверждение доводов исследователя приводятся примеры из текста нормативно-правовых актов, иллюстрирующие существующие на практике способы изложения правовых велений. Новизна исследования заключается в выявленных способах изложения правовых исключений в статье нормативного акта. Основной вывод состоит в том, что соотношение нормативного предписания и правового исключения непостоянно, т.к. исключения по объему могут варьироваться от части предложения до нескольких нормативных актов. В этой связи подвергается критике упоминание нормативного предписания в определении правового исключения. Доказывается, что необходимо согласовывать классические понятия теории права с теми, которые совсем недавно привлекли внимание ученых, избегая попыток произвольного пересмотра устоявшихся научных положений.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Пшеничный Р.В. —
Криминалистическая характеристика личности преступника совершающего тайные хищения чужого имущества
// Юридические исследования.
– 2019. – № 3.
– С. 20 - 26.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.3.29295 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29295
Читать статью
Аннотация:
Предметом изучения является целостная система различных свойств личности преступника, совершающего тайные хищения чужого имущества, которые выступают значимыми факторами при формировании преступного поведения, с учетом воздействия внешних и внутренних обстоятельств, в целях использования информации при раскрытии и расследовании преступлений. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как: выявление общих черт и свойств личности индивидов, совершающих кражи, изучение типичной характеристики личности данной категории лиц, выявление функциональных связей и закономерностей в преступном поведении. Методика исследования предусматривает комплексное исследование личности преступника посредством изучения теоретических данных и анализа статистической информации. Основными выводами проведенного исследования, сформулированными на основании всестороннего исследования вопроса личности индивидов, совершающих тайные хищения чужого имущества, стало формирование среднестатистического портрета данной категории преступников, выявление их типичных свойств и характеристик, общих черт и свойств личности. По итогам проведенного исследования сформирована собирательная характеристика данной группы преступников, выявлены общие закономерности преступного поведения, определены общие признаки, которые характерны для лиц, склонных к совершению краж и которые могут быть использованы при раскрытии и расследовании преступлений, а также при формировании профилактических мер борьбы с данным видом противоправных действий.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ховавко С.М. —
Выявление половых преступлений с учетом их оперативно-розыскной характеристики
// Юридические исследования.
– 2019. – № 7.
– С. 80 - 89.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.7.30300 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30300
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются отдельные элементы оперативно-розыскной характеристики половых преступлений, знание которых обеспечивает повышение эффективности деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению рассматриваемых преступлений, а также организационно-тактические приемы выявления половых преступлений.
В статье рассмотрены особенности структуры и динамики половых преступлений, особенности личности преступника, совершающего половые преступления, характеристика личности жертв половых преступлений и их виктимное поведение, типичные время, место, способ, орудия и средства совершения половых преступлений, их типичные следы, поисковые признаки серийных половых преступлений, а также мероприятия по выявлению рассматриваемых преступлений с учетом их оперативно-розыскной характеристики. научные методы сравнительного анализа, синтеза, моделирования, статистический метод, изучение передового опыта и обобщение практической деятельности правоохранительных органов. Основным вкладом автора в исследование темы является описание основных элементов оперативно-розыскной характеристики половых преступлений и разработка перечня мероприятий по выявлению рассматриваемых преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел с учетом положений действующего законодательства, теории и практики оперативно-розыскной деятельности и современных криминальных тенденций
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Правовая ответственность ученого за реализацию результатов его научной деятельности в сфере репродуктивного и терапевтического редактирования генов человека в странах БРИКС
// Юридические исследования.
– 2020. – № 4.
– С. 11 - 28.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.4.33249 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33249
Читать статью
Аннотация:
В статье на правовом материале стран БРИКС подвергается научному осмыслению и анализу вопрос правовой ответственности ученого за реализацию результатов его научной деятельности в сфере репродуктивного и терапевтического редактирования генов человека. Интерес вызван воздействием на правовую и медицинскую науку, а также на представления, как обывателей, так и специалистов (юристов, врачей, социологов и пр.), оказываемым новыми технологиями, которые в настоящее время позволяют делать то, что раньше даже невозможно было представить иначе как в фантастических рассказах, фильмах и пр. Таким образом исследуются различные правовые сценарии. Научная новизна обусловлена, во-первых, выбором стран - это страны БРИКС, во-вторых, предметом исследования - правовая ответственность за реализацию результатов научной деятельности ученого в сфере репродуктивного и терапевтического редактирования генов человека, в-третьих, анализом избранного круга вопросов в междисциплинарном аспекте - с позиции юриспруденции, медицины, этики. В числе выводов, к которым пришла автор, мнение о том, что подходы национального права находятся под влиянием тех наличных проблем, которыми и обусловлено соответствующее правовое регулирование (напр., ГМО в Бразилии, запрет определения пола ребенка в Индии, ситуация после эксперимента Хэ Цзянькуя в Китае и т.д.).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кабанов П.А. —
Дискуссионные вопросы современной российской политической криминологии
// Юридические исследования.
– 2012. – № 4.
– С. 240 - 267.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.4.220 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=220
Читать статью
Аннотация:
в статье рассматриваются сложные общетеоретические вопросы статуса современной российской политической криминологии как самостоятельной отрасли криминологических знаний. Автором дается краткий обзор состояния исследований этого направления гуманитарных знаний в России и за рубежом. Обосновывается авторское видение предметного поля российской политической криминологии, описываются спорные теоретические проблемы и предлагаются механизмы их разрешения в ближайшей перспективе. Отдельно автором формируются основные задачи российской политической криминологии, на решение которых необходимо сосредоточится современным российским политическим криминологам.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Белковец Л.П. —
Иностранцы в Советской России (СССР): регулирование правового положения и порядка пребывания (1917 – 1939-е гг.) Вторая часть
// Юридические исследования.
– 2013. – № 6.
– С. 220 - 284.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.6.808 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=808
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается правовое положение иностранцев в Советской России в 1920–1930-е гг. Проведён анализ внутреннего законодательства, международных соглашений, специальной литературы, материалов российских и зарубежных архивов. Рассмотрены общий правовой статус иностранных граждан и правовой статус отдельных категорий иностранцев: рабочих и крестьян, интеллигенции (врачей, учителей, инженеров и др.). Установлен факт полного обладания иностранными гражданами в РСФСР политическими, включая избирательные права, и гражданскими правами, включая вещные, семейно-брачные, трудовые отношения, право на судебную защиту. Исследованы также особый статус германских граждан в СССР (согласно договорному праву), режим пребывания, порядок въезда и выезда из РСФСР и СССР иностранных и советских граждан, приобретение иностранцами советского гражданства. Рассмотрены новеллы закона о гражданстве 1938 г. Сделаны выводы о наличии в России в исследованное время национального режима в отношении иностранцев. Он нашёл своё отражение в практически полном тождестве прав, предоставленных иностранцам, проживающим на его территории «для трудовых занятий», и собственным гражданам.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Безгин В.Б. —
Кражи в российском селе второй половины XIX – начала XX века
// Юридические исследования.
– 2013. – № 6.
– С. 285 - 319.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.6.5112 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=5112
Читать статью
Аннотация:
В статье дан анализ такого вида имущественных преступлений в российской деревни второй половины XIX – начала XX века как кражи. На основе широкого круга архивных и этнографических источников раскрыто содержание обычно-правовых воззрений русских крестьян в отношении посягательства на чужую собственность. Раскрыты причины роста преступности в крестьянской среде, и в частности увеличения числа краж в российской деревне изучаемого периода. Установлены особенности оценки жителями села таких видов преступления как воровство, церковная татьба, конокрадство. Дана характеристика наиболее распространенным в селе видам корыстных преступлений. Изучены формы внесудебной расправы крестьян над преступниками, уличенными в кражах. Определены особенности крестьянского правосудия и формы наказания, применяемые волостными судами по отношению к преступникам. Выяснены отличия норм обычного права и положений официального законодательства в определении меры ответственности за воровство.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кабанов П.А. —
Общественный контроль в сфере противодействия коррупции как научная правовая категория и её содержание
// Юридические исследования.
– 2014. – № 9.
– С. 84 - 97.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.9.13003 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13003
Читать статью
Аннотация:
Предметом проведенного исследования является общественный контроль в сфере противодействия коррупции как научная правовая категория и её содержание.
Цель проведенного исследование - разработка научной правовой категории "общественный контроль в сфере противодействия коррупции" и раскрытие её содержания.
Основные задачи исследования: а) поиск, обнаружение и описание основных структурных элементов общественного контроля как правовой категории в российском федеральном и региональном законодательстве и подзаконных нормативных правовых актах; б) выработка научной правовой категории общественного контроля в сфере противодействия коррупции на основе нормативных правовых актов и научной литературы; г) раскрытие содержания общественного контроля в сфере противодействия коррупции как правовой категории. Методологической основой проведенного исследования выступает диалектический материализм и основанные на нем общенаучные методы, анализ, синтез, сравнение, экстраполяция и другие методы, используемые в юридических науках. Научная новизна проведенного нами правового исследования заключается в том, что автором предложена новая научная правовая категория "общественный контроль в сфере противодействия коррупции" с учетом недавно принятого (лето 2014 года) федерального российского законодательства об общественном контроле и раскрыто её содержание. Эта категория может использоваться в дальнейших научных исследованиях в сфере противодействия коррупции и исследованиях феномена общественного контроля.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Агапов И.О. —
К вопросу о сущности государственно-частного партнерства
// Юридические исследования.
– 2016. – № 2.
– С. 70 - 77.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.2.17719 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17719
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является государственно-частное партнерство в России. Формулируются его научная и легальная дефиниции. Выделяются такие признаки ГЧП, как: 1) наличие общественно значимой цели, 2) особый субъектный состав, 3) длительный характер отношений, 4) распределение рисков сторон. На основе глубокого анализа данных признаков выдвигается тезис об истинной сущности отечественной практики взаимовыгодного сотрудничества правительственных и коммерческих структур. Проводится небольшое сравнение российского и зарубежного опыта реализации государственно-частных проектов. В исследовании используются различные научные методы. Среди них особенно активно эксплуатировались следующие: дедуктивный, аналитический, компаративный и формально-юридический. Новизна проведенного исследования заключается в откровенной, теоретически и эмпирически обоснованной критике наличного состояния сферы взаимодействия общества и государства, разрозненности и противоречивости юридических норм, регламентирующих общественный отношения в указанной сфере, приоритета, предоставляемого властью крупному бизнесу перед остальной частью социума, неспособного в силу естественных причин обеспечить материальную выгоду в ближайшей перспективе, и др.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Шигуров А.В. —
Проблемы реализации принципа случайной выборки при формировании коллегии присяжных заседателей в российском уголовном процессе
// Юридические исследования.
– 2016. – № 3.
– С. 7 - 15.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.3.17907 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17907
Читать статью
Аннотация:
В статье дается критический анализ процедуры формирования предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели. Исследуются такие ее недостатки, как отсутствие гарантий соблюдения принципа случайной выборки, а также закрытость от сторон. Автор разрабатывает процедуру формирования предварительного списка кандидатов, которая должна позволять сторонам, а также вышестоящему суду проверять соблюдение требований закона, тогда как действующее законодательство не содержит в себе гарантий формирования списка кандидатов в присяжные заседатели способом случайной выборки. Проведен сравнительный анализ различных способов отбора кандидатов в присяжные заседатели, обобщение судебной практики по вопросам формирования предварительного списка кандидатов в присяжные. Автор обосновывает следующие предложения по совершенствованию законодательства: 1) закрепить в УПК РФ отбор кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих вызову в суд, с использованием компьютерных программ; 2) наделить стороны правом присутствовать при формировании предварительных списков; 3) ход и результаты такого отбора кандидатов указывать в протоколе.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Алексеенко А.П. —
Разведка и добыча космических ресурсов: опыт законотворчества США
// Юридические исследования.
– 2016. – № 5.
– С. 34 - 41.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.5.18968 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18968
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования данной работы является комплекс норм международного права, а также национального законодательства Соединённых Штатов Америки, касающихся правового регулирования коммерческой деятельности по разведке и добыче космических ресурсов частными лицами. Автором рассматривается правовой режим полезных ископаемых, содержащихся в недрах планет и астероидов, юридическая возможность их коммерческого использования гражданами (юридическими лицами). Проведён анализ Закона США «О конкуренции в коммерческом запуске космических кораблей», осуществлено его сопоставление с нормами международного права. Для того чтобы выявить значение норм американского законодательства в сфере коммерческой добычи ресурсов Космоса в работе были использованы сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования, а также анализ и синтез. Новизна проведённого исследования заключается в том, что в Российской Федерации ранее не проводились научные исследования о правовом регулировании в зарубежных странах коммерческой разведки и добычи полезных ископаемых в Космосе. Основные выводы проведённого исследования следующие: во-первых, международное право не налагает запретов на деятельность частных лиц по добыче ресурсов Космоса, во-вторых, лица, извлекающие полезные ископаемые из планет (астероидов), должны руководствоваться правом государства, гражданами которого они являются, в-третьих, Российскому законодателю следует пересмотреть своё отношение к частной космической деятельности и инициировать разработку концепции соответствующего законопроекта.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ерзин Р.М. —
О принципе сохранения государственного суверенитета при вступлении Российской Федерации в ЕАЭС
// Юридические исследования.
– 2017. – № 12.
– С. 1 - 11.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.12.24941 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24941
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования являются проблемы сохранения государственного суверенитета в эпоху глобализации. Актуальным остается вопрос понимания самого понятия "государственный суверенитет" как конституционно-правовой категории. Остро стоит вопрос о сохранении и неделимости государственного суверенитета при участии государства в межгосударственном объединении и передаче государственных полномочий наднациональному органу такого объединения. Для Российской Федерации данная проблема особенно важна, в связи с тем, что она является участником такого межгосударственного объединения, как Евразийский экономический союз. Методология исследования исследования базируется прежде всего на использовании диалектического подхода, предполагающего рассмотрение явлений и процессов в диалектической взаимосвязи, противоречиях и развитии. Использовались общенаучные методы (анализа, синтеза, индукции, дедукции, классификации, описания, сравнения), а также частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, системно-структурный). Научная новизна заключается в том, что на основании выполненного автором исследования выявлены сущностные элементы, составляющие государственный суверенитет, определены особенности ЕАЭС, как межгосударственного объединения, проанализирован вопрос об обязательности и необязательности решений органов ЕАЭС для государств-участников. Автором также сформулирован вывод о том, что при вступлении Российской Федерации в межгосударственное объединение действует принцип сохранения государственного суверенитета, что предполагает временную добровольную передачу государством части своих полномочий в определенной сфере межгосударственному объединению в целях реализации своих национальных интересов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Морхат П.М. —
Смарт-контракты и искусственный интеллект: гражданско-правовой взгляд
// Юридические исследования.
– 2018. – № 5.
– С. 1 - 6.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.5.26124 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26124
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена изучению термина «смарт-контракт», их использования в гражданском праве. Идея смарт-контрактов возникла в 1994 году Ником Сабом, который использовал применительно к «протоколу компьютеризованной транзакции, выполняющий условия контракта». Идея блокчейна представляет ограниченную форму смарт-контракта. Сегодня технологии распределенных реестров (к которым относится и биткоин блокчейн), возродили жизнеспособность и применимость смарт-контрактов. Смарт-контракты являются следующим шагом в развитии технологии блокчейн, которая позволяет обеспечить автоматическое исполнение контракта после достижения консенсуса сторонами, что подразумевает удаленное, полное и быстрое исполнение контрактных обязательств.
Использованы методы анализа, методы сравнительного анализа, история возникновения понятия и его развитие, метод правового эксперимента. Смарт-контракты (если переводить на русский язык дословно, «умные контракты») не являются на самом деле умными в рамках терминологии искусственного интеллекта.
И в целом, термин «смарт-контракт» не означает обязательной причастности его технологий к технологиям искусственного интеллекта.
Однако есть некоторые отдельные точки пересечения применения этих технологий.
Недавние разработки в области криптовалют и смарт-контрактов создают новые возможности для применения методов искусственного интеллекта. Эти экономические технологии выиграют от более глубоких реальных знаний и анализа, поскольку они будут интегрированы в повседневную торговлю. Криптовалюты и смарт-контракты также могут предоставлять инфраструктуру для обеспечения соответствия систем искусственного интеллекта определенных правовым нормам и стандартам безопасности по мере их большей интеграции в человеческое общество.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ден Д. —
Применение антидемпинговых мер при организации торгов для обеспечения государственных и муниципальных нужд
// Юридические исследования.
– 2018. – № 8.
– С. 1 - 8.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.8.26837 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26837
Читать статью
Аннотация:
В настоящей статье анализируются юридические и экономические причины необоснованного снижение начальной цены контракта участниками торгов. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с применением защитных мер при проведении формализованных процедур, направленных на выработку соглашений между участниками для заключения гражданско-правового договора в интересах публично-правовых образований. Предмет исследования составляют нормы, регламентирующие порядок применения антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов для нужд государственных и муниципальных органов. Методологическую основу исследования составил комплекс общенаучных, частных и специальных методов. В ходе исследования будут применены диалектический метод, системный и сравнительно-правовой методы. Установлено, что демпинг является способом недобросовестной конкуренции участников госзакупки. Осуществляется анализ правоприменительной практики органов Федеральной антимонопольной службы России по рассмотрению нарушений законодательства, регулирующего применение антидемпинговых мер в процессе проведения торгов. Делаются предложения юридического и технического характера по недопущению необоснованного снижения цены недобросовестными поставщиками.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горбань В.С., Груздев В.С. —
О. Холмс в истории правового реализма в США и проблема типологизации его взглядов
// Юридические исследования.
– 2022. – № 10.
– С. 31 - 42.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.10.39100 EDN: FUSYDM URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39100
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуются вопросы определения места творчества О. Холмса в истории правовой мысли в целом и США в частности, что остается, по признанию ведущих отечественных и зарубежных экспертов, одной из непростых и сквозных проблем в освещении эволюции юридико-реалистического направления. При этом сохраняются значительные неточности при разъяснении того, что представляет собой и что включает в себя так называемый правовой реализм в США. Более точное разъяснение проблематики данного явления в интеллектуальной культуре с конца XIX в. и по настоящее время имеет не только научно-познавательное значение, но и социокультурное, так как отвечает на весьма существенный вопрос о возможных направлениях и тенденциях развития современного фундаментального правоведения. Кроме того, сохраняет актуальность вопрос о конкретных философско-методологических основаниях правовых взглядов О. Холмса. Научная новизна исследования заключается прежде всего в более точном разъяснении природы, характера и направленности правового реализма в США, роли взглядов О. Холмса в становлении этого направления в американской правовой мысли. Показано, что указанное направление неоднородно и является лишь преломлением конкретных более крупных течений в юридической науке XIX в., а также то важное обстоятельство, что влияние прагматизма не имело существенного значения, так как именно через объединение этого философско-психологического направления с идеями более поздних реалистов происходит трансформация правового реализма в США в его современный вариант.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Куделькин Н.С. —
Концептуальный подход к совершенствованию правового регулирования охраны окружающей среды и осуществления природопользования в Арктике
// Юридические исследования.
– 2022. – № 12.
– С. 53 - 66.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.12.39554 EDN: OGHSQR URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39554
Читать статью
Аннотация:
Предметом работы являются правовые нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе охраны окружающей среды и осуществления различной деятельности в Арктике, а также данные об особенностях и состоянии природы арктического региона. Целью работы является формулирование специальной концепции, направленной на охрану окружающей среды и обеспечение рационального природопользования, которая может быть использована для совершенствования правового регулирования в указанных сферах. Методологическую основу исследования составила система различных методов, логических приемов и средств познания, в процессе работы использовались общенаучные, частные и специальные методы. Такие как анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция, формально-юридический и другие. Об актуальности темы исследования говорит то, что Арктика является уникальным регионом обладающим огромным значением как для окружающей среды планеты, так и для различных аспектов жизнедеятельности человека. При этом арктическая природа характеризуется повышенной чувствительностью к различным воздействиям, таким как хозяйственная деятельность и изменение климата. Соответственно арктический регион нуждается в специальном правовом регулировании охраны окружающей среды и осуществления природопользования. В работе дается общая характеристика арктического региона. На примере Арктической зоны Российской Федерации рассматриваются основные угрозы для окружающей среды Арктики. Основным результатом работы является предложенная в ней специальная концепция, направленная на охрану окружающей среды и обеспечения рационального природопользования в Арктике. При этом основной идеей концепции является создание единого природно-экологического каркаса Арктики. В работе подчеркивается, что применение данной концепции для совершенствования и развития отечественного законодательства должно способствовать не только повышению уровня охраны природы Арктики, но и способствовать обеспечению интересов страны по устойчивому развитию региона.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Литовко А.С. —
Понятие и сущность поведенческого надзора Центрального Банка Российской Федерации
// Юридические исследования.
– 2023. – № 2.
– С. 25 - 35.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.2.39735 EDN: IQJATS URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39735
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования стали нормы российского и зарубежного финансового законодательства и иные источники права, регулирующие деятельность Центрального Банка Российской Федерации по надзору за поведением участников финансового рынка Российской Федерации.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при осуществлении поведенческого надзора Центрального Банка Российской Федерации.
Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как понятие и сущность поведенческого надзора Центрального Банка Российской Федерации. Особое внимание уделяется, сложившимся в практике и науке, понятиям исследуемого явления за период осуществления Центральным Банком Российской Федерации надзора на предмет выявления недобросовестных практик на финансовом рынке.
Новизна исследования заключается в том, что автором детально рассмотрено понятие и сущность одного из инструментов Центрального Банка Российской Федерации – «поведенческого надзора». Поведенческий надзор является инструментом, призванным выявлять и противостоять недобросовестным практикам продаж финансовых продуктов и услуг, а также иным нарушающим права и свободы на финансовом рынке моделям поведения субъектов финансового рынка. В ряде зарубежных стран поведенческий надзор давно нашел свое место в системе контрольно-надзорных мероприятий соответствующих государственных органов. В России поведенческий надзор является формирующей правовой категорией, легальное закрепление которого в законодательстве отсутствует. На базе анализа зарубежного законодательства и правоприменительной практики Банка России в статье формулируются понятие поведенческого надзора и его сущностные особенности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Никифорова А.В. —
Правовые позиции органов конституционной юстиции по вопросам территориальной организации местного самоуправления
// Юридические исследования.
– 2012. – № 1.
– С. 69 - 91.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.1.29 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29
Читать статью
Аннотация:
В данной статье автор рассматривает правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации по вопросам территориальной организации местного самоуправления, предлагая некоторые варианты их классификаций, и изучает прямое и косвенное влияние вышеобозначенных правовых позиций на развитие законодательства в указанной сфере и на самого законодателя
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Звягин В.Н., Усачева Л.Л., Нарина Н.В. —
Методика определения европеоидно-монголоидной принадлежности по физиономическим признакам
// Юридические исследования.
– 2014. – № 3.
– С. 70 - 93.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.3.9967 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9967
Читать статью
Аннотация:
Расовая принадлежность индивида – один из групповых признаков личности, необходимость в диагностике которого возникает достаточно часто в различных экспертных ситуациях. Это и освидетельствование живого лица, и составление опознавательной карты на труп, описание трупа неизвестного человека, составление словестного портрета пропавшего без вести человека или предполагаемого преступника, описание внешности по фотопортретам с целью дальнейшего опознания или сравнительного исследования, диагностика по черепу, зубам и костям посткраниального скелета в экспертизе скелетированных останков, прогнозирование черт внешности по черепу. Иными словами, целесообразность расового отнесения индивида очевидна.
Автор предлагает перечень признаков отнесения индивида к той или иной расе. Автором предлагается дополнить перечень, используемый при освидетельствовании живых лиц и исследовании фотографий людей известной расовой принадлежности другим набором признаков и статистически обосновать решающее правило эксперных выводов. Также устанавливается какое количество признаков необходимо/достаточно для достоверного или вероятного отнесения индивида к одной из двух (европеоидная, монголоидная) рас, вывод о смешанном происхождении или отказ от решения. Будет тщательно прописана процедура оценки каждого признака. Параллельно предполагается и экспертная апробация методики.
Автор считает, что в дальнейшем аналогичный подход будет использован при составлении перечня расоводиагностических соматических признаков.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Курбанов Р.А. —
Правовое регулирование в сфере возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды (Мексика)
// Юридические исследования.
– 2014. – № 5.
– С. 92 - 106.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.5.11634 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=11634
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования в сфере возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды в Мексике. Данная тема является весьма актуальной не только для Мексики, но и для всех стран, так как в настоящее время все более остро встают вопросы исчепаемости полезных ископаемых, в частности энергоносителей, и вопросы охраны окружающей среды.
Проведенный анализ законодательства Мексики в данной сфере позволяет говорить о том, что энергетическая политика Мексики направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережения, развитие возобновляемых источников энергии. Однако меры, направленные на соблюдение экологического законодательства, были предприняты лишь в середине 90-х гг., что было обусловлено вступлением Мексики в Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА). В сфере правового регулирования загрязнений воздуха, земель и воды ряд актов мексиканским законодателем был принят только после подписания Киотского протокола. Именно со второй половины 90-х гг. прошлого века были предприняты меры по созданию специальной правовой базы в сфере защиты окружающей среды, а также были учреждены специальные институциональные органы.
Дальнейшее совершенствование мексиканского экологического законодательства в рассматриваемой сфере зависит от темпов и уровня интеграционных процессов Мексики с другими странами Северной Америки.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Чуклова Е.В. —
Коллизии норм корпоративного и трудового законодательства при регулировании труда руководителя организации
// Юридические исследования.
– 2015. – № 9.
– С. 43 - 51.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.9.15953 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15953
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются нормы корпоративного и трудового законодательства, регламентирующие порядок предоставления гарантий и компенсаций, выходных пособий руководителю юридического лица. В статье рассмотрены некоторые коллизии применения норм корпоративного и трудового законодательства при включении в трудовой договор руководителя организации условий о компенсации при увольнении. объектом исследования выступают общественные отношения с участием руководителя юридического лица. Автор приходит к выводу, что является нецелесообразно признание условий трудового договора гражданско-правовыми сделками. В основу исследования положен диалектический метод познания социальных явлений и органично связанные с ним общенаучные и частные методы: сравнительно-правовой, формально-юридический, функциональный, системный и другие. Основными выводами проведенного исследования является то, что автор считает неприемлемым избрание признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности в качестве способа защиты нарушенных прав. В рассматриваемых случаях более адекватным способом защиты нарушенного права будет признание недействительным решения собрания и (или) органов юридического лица о выплате руководителям организаций, членам коллегиальных исполнительных органов организаций выходных пособий, компенсаций и (или) иных выплат в связи с прекращением трудового договора.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Яровенко В.В. —
Применение экспертной инициативы в современной экспертной практике
// Юридические исследования.
– 2017. – № 6.
– С. 84 - 94.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.6.22855 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22855
Читать статью
Аннотация:
В статье уделено внимание спорным моментам экспертной инициативы по вопросам, не поставленным в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования. Рассмотрено действующее законодательство, а также позиция учёных о необходимости законодательного закрепления этой инициативы, которая, по мнению автора, не согласуется с принципом состязательности сторон. Кроме того, исследованы различные виды заключений экспертов по конкретным уголовным делам, имеющим отношения к экспертной инициативе. При проведении исследования автор использовал два основных подхода: сравнение, предлагаемых разными авторами, новаций по экспертной инициативе, с существующим законодательством, а также анализ экспертной практики для подтверждения собственных выводов. Основные выводы исследования: вопросы, поставленные самим экспертом и проведенные по ним исследования, не должны быть включены в содержание заключения эксперта, так как они могут быть признаны недопустимым доказательством и исключены из доказательственной информации; нецелесообразно закреплять в действующем уголовно-процессуальном законодательстве норму, которая может нарушать интересы сторон; экспертная инициатива допустима применительно к решению экспертом вопросов, если они не изменяют смыслового содержания и объема исследования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Лапаева В.В. —
"Дело Гудкова": правовой анализ
// Юридические исследования.
– 2012. – № 4.
– С. 1 - 48.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.4.231 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=231
Читать статью
Аннотация:
В статье осуществлен правовой анализ ситуации, связанной с решением Государственной Думы РФ о прекращении депутатских полномочий депутата Г.М.Гудкова. Обосновывается тезис о том, что это решение явилось результатом осуществления не свойственных законодательному органу властных полномочий, подмены правовых понятий и введения ответственности депутата, не адекватной его конституционно-правовому статусу.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Трофимец И.А. —
Некоторые проблемы недействительности брака по российскому законодательству и законодательству государств-участников Содружества Независимых Государств и Балтии
// Юридические исследования.
– 2013. – № 5.
– С. 378 - 454.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.5.810 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=810
Читать статью
Аннотация:
В статье рассмотрены основные проблемы недействительности брака
по российскому законодательству и законодательству
государств-участников Содружества Независимых
Государств и Балтии и других стран. Автором исследуются актуальные вопросы о сущности такого правового явления как недействительный брак. Анализируются условия признаниния брака недействительным. Много внимания уделено порядку признания брака недействительным. Тем не менее, круг вопросов, обозначенных авторов, не исчерпывает всех проблем законодательства и правопримения в сфере признания брака недействительным. В статье справедливо отмечается, что любое государство заинтересовано в образовании прочной и здоровой семьи. С помощью права создаются различные юридические барьеры на пути заключения заведомо неполноценных браков. Однако, несмотря на правовые запреты, нарушения при заключении браков совершаются. Наличие порока в установленных условиях брака не порождает недействительность брака автоматически, более того, не всякое нарушение условий брака обязательно влечет его недействительность.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Юрченко М.А., Пиголкин Ю.И., Федулова М.В. —
Возрастные особенности костей кисти человека
// Юридические исследования.
– 2014. – № 3.
– С. 94 - 101.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.3.9971 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9971
Читать статью
Аннотация:
Для диагностики возраста индивида могут быть применены различные методы. Рентгенологические методы определения возраста являются одними из основных. Они позволяют установить не только возраст, но и пол, расу, а в некоторых случаях служат основой для индивидуального отождествления
В антропологии классическим объектом рентгенографических исследований является скелет кисти и дистального отдела предплечья, что связано с технически несложным способом получения рентгенограммы и хорошей изученностью вариационной анатомии данного отдела скелета. Исследователями оценивались как собственно старческие (остеопороз, сужение суставных щелей), так и компенсаторно-приспособительные (остеофиты, склероз) признаки. Недостатком (и, следовательно, неприменимостью в судебной медицине) этих методов является то, что, в зависимости от темпа старения, на экспертной рентгенограмме может быть от 6 до 24 маркеров возраста. Это делает невозможным достоверную и практически значимую экспертизу индивидуального случая по предложенной схеме, и определяет необходимость создания экспертной методики, применимой для дифференцированной оценки возраста индивида.
В настоящее время существует необходимость в расширении спектра применяемых современных методов исследования, использования как можно большего количества органов и систем для более точного и полного анализа, в первую очередь, биологического возраста человека, с последующим созданием принципиального алгоритма исследования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Алексеева М.Г. —
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ (вторая половина XVII века - Октябрьская революция 1917 года)
// Юридические исследования.
– 2015. – № 3.
– С. 102 - 123.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.3.14609 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14609
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается развитие финансового контроля в России на местном уровне. Анализ охватывает период XVII-XIX веков. Исследуются основные реформы российского законодательства в сфере финансового контроля. Рассматриваются основные институты финансового контроля на местах (воеводы, приказы, казенные палаты и т.п.), а также структура, предмет ведения общегосударственных органов финансового контроля. Автором выстраивается периодичность развития финансового контроля в дореволюционной России, где эффективный финансовый контроль был создан лишь в середине XIX века.
В настоящей статье используются классические методы юридической науки. Основной акцент делается на историко-правовом анализе нормативных актов. Автор считает, что дореволюционный финансовый контроль в России на местном уровне в целом можно охарактеризовать как централизованный, что характерно для любой абсолютной монархии, но, в тоже время, - деконцентрированный. Такая характеристика обосновывается тем, что финансовый контроль был вменен не органам местного самоуправления или их представителям, а представителям государственной власти на местах (воеводы, приказы, казенные палаты и т.п.).
Юриспруденция, история государства, история права, финансовый контроль, государственные органы власти, органы местной власти, губернии, уезды, Россия, дореволюционный период.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Маслий А.И. —
Способы фиксации и подтверждения момента возникновения потребности по текущему ремонту или техническому обслуживанию морского судна для целей применения пп. 1 п. 1 ст. 347 ТК ТС
// Юридические исследования.
– 2017. – № 2.
– С. 1 - 13.
DOI: 10.7256/2409-7136.2017.2.21828 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21828
Читать статью
Аннотация:
В рамках проведённого исследования автор подробно рассматривает существующие проблемы, связанные с фиксацией и подтверждением момента возникновения потребности в совершении операций по текущему ремонту или техническому обслуживанию транспортного средства международной перевозки, являющегося одним из условий, соблюдение которого необходимо для освобождения судовладельца от уплаты таможенных пошлин и налогов со стоимости таких операций в соответствии с подпунктом 1 пунктом 1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС). Особое внимание уделяется сложившейся судебно-арбитражной практике, заполнившей существующий правовой вакуум, вызванный отсутствием в законодательстве утвержденного перечня документов (в части, затронутой исследованием), которые подтверждали бы момент возникновения потребности в выполнении указанных выше операций. При проведении настоящего исследования автором были применены различные методы, такие как: анализ, метод юридического толкования, формально-юридический метод, метод правового прогнозирования и т.д. Особой заслугой автора является то, что им был сформирован и предложен перечень документов (сопровождаемый примерами из морской практики и подробными обоснованиями) при наличии которых, судовладельцы могли бы подтвердить момент возникновения потребности в совершении операций по текущему ремонту или техническому обслуживанию транспортного средства международной перевозки и правомерность применения подпункта 1 пункта 1 статьи 347 ТК ТС.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Лукоянов Н.В. —
Правовые аспекты заключения, изменения и прекращения смарт-контрактов.
// Юридические исследования.
– 2018. – № 11.
– С. 28 - 35.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.11.28115 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28115
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются прикладные аспекты заключения, изменения, исполнения и прекращения смарт-контрактов, то есть формы автоматизированного исполнения договорных обязательств, реализуемой в распределенном реестре. Автор сопоставляет подходы к заключению смарт-контрактов с существующими системами заключения договора между отсутствующими в романо-германском и англо-американском праве, проводит анализ возможных способов изменения смарт-контракта, контроля этапов его исполнения и реализации способов обеспечения исполнения обязательств. Особое внимание уделено вопросу саморегулирования и ограничения применения государственного механизма разрешения споров, возникающих в связи с исполнением смарт-контрактов. Методологическую основу составляют общенаучные, частные и специальные методы, в том числе, диалектический метод, методы категориального, логического анализа, метод сравнительного правоведения. Рассмотрение новых технологических решений, которые имеют применение в юридической практике обладает актуальностью в процессе формирования современной цифровой экономики в России. Автор приходит к выводу, что заключение смарт-контракта происходит в момент внесения соответствующей записи об акцепте смарт-контракта в очередной блок распределенного реестра. Исполнение смарт-контракта, развернутого в детерминированном пространстве распределенного реестра, возможно путем получения информации из внешней среды от специальных программ, которые называются оракулы. Государственный механизм правоприменения и разрешения споров из смарт-контрактов представляется неэффективными, в связи с чем, адекватное регулирование складывающихся отношений может быть проведено только на основании принципа автономии воли участников, саморегулирования, обособленной от национального права системы lex electronica.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Рундквист А.Н. —
Соотношение принципов справедливости и законности. Критерии несправедливости закона
// Юридические исследования.
– 2020. – № 1.
– С. 47 - 60.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.1.30309 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30309
Читать статью
Аннотация:
Объектами исследования являются правовые принципы справедливости и законности. Предметом исследования выступает фундаментальный общетеоретический вопрос соотношения правовых принципов справедливости и законности с целью установления того, какой из указанных принципов имеет приоритет перед другим, а также с целью определения критериев, по которым положения того или иного нормативного правового акта (закона в широком смысле) можно отнести к справедливым либо несправедливым. Кроме того, особое внимание уделяется понятиям презумпции справедливости закона и крайне несправедливого (неправового) закона. На основе гипотетико-дедуктивного и системного методов выстаивается логическая структура, предполагающая особую роль принципа справедливости в системе правовых принципов. Также в исследовании задействуются общенаучные методы анализа, идеализации и аналогии. Новизна исследования отражается в следующем. 1. Дается авторское понятие принципу справедливости как универсальному общеправовому системообразующему сверхпринципу, базирующемуся на концепциях общего блага и правового баланса, пронизывающему всю систему правовых принципов, напрямую связанному с правовыми аксиомами и имеющему первоочередной характер по сравнению с принципом законности. 2. Выделяются такие возможные пороки нормативных правовых актов с точки зрения справедливости, как порок намерения (дополненный негативным результатом), порок автора, порок формы, порок содержания и порок реализации. 3. Выводится понятие презумпции справедливости закона, действующей в отношении любого официального нормативного правового акта, за исключением актов, характеризующихся как крайне несправедливые. 4. Определяются критерии крайне несправедливо закона. 5. Вводится категория «оспоримых» законов, в отношении которых действует презумпция справедливости, и категория «ничтожных» законов, являющихся неправовыми по своей сути.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ермакова И.В. —
Развитие контекстной рекламы в условиях сетевой экономики: актуальные вопросы юридической теории и практики
// Юридические исследования.
– 2020. – № 8.
– С. 12 - 29.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.8.33902 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33902
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются правовые нормы, направленные на регулирование правом отношений в сфере контекстной рекламы, размещаемой в сети Интернет. В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе создания, размещения и потребления контекстной рекламы. Автор подробно рассматривает такие вопросы как общее понятие рекламы и его легальное определение, а также сущность, характерные признаки и вопросы правовой регламентации контекстной рекламы. Особое внимание в статье уделено вопросам защиты исключительных прав в отношении средств индивидуализации в процессе оформления контекстной рекламы при помощи набора ключевых слов, в том числе товарных знаков и коммерческих обозначений, а также механизма защиты нарушенного права и привлечения к ответственности за совершение соответствующего правонарушения. Новизна исследования заключается в определении действующих походов судов и ФАС РФ применительно к сущности, понятию и актуальным проблемам правовой регламентации контекстной рекламы, включая вопросы нарушения исключительных прав на средства индивидуализации при оформлении рассматриваемой рекламы, что в конечном итоге привело к выработке авторского подхода к определению понятия «контекстная реклама». В конце статьи автор делает обобщения и выводы по результатам произведенного анализа, которые включают, в том числе, предложение автора по закреплению на законодательном уровне легального определения понятия «контекстная реклама» с указанием соответствующей формулировки.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Теоретические и практические аспекты правовой квалификации виртуальной собственности в России и за рубежом
// Юридические исследования.
– 2021. – № 7.
– С. 1 - 28.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.7.35869 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35869
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в настоящей статье выступают теоретические и практические аспекты правовой квалификации виртуальной собственности – цифровых онлайн объектов (криптовалют, игрового имущества, аккаунтов и др.) в России и за рубежом. Виртуальная собственность рассматривается сквозь призму понятия «актив» / «экономический актив», зафиксированных в отечественном и зарубежном законодательстве и доктрине. Вещные права на игровые объекты в онлайн-играх рассматриваются сквозь призму трудовой теории собственности (присвоения) Дж.Локка, теории личности М.Радин и теорий утилитаризма (сдерживания негативного поведения и экономической эффективности), правоприменительной практики и законодательства (Южной Кореи, Китая и др.). Вещные права на онлайн-аккаунты (Google, Yahoo и др.) исследуются в контексте допустимости передачи личных и бизнес-аккаунтов с позиции вещного и договорного права. Актуальность, теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены дополнением круга материальных объектов права собственности цифровыми, создаваемыми в современной реальности с применением цифровых технологий (криптовалюты, токены и др.), в отношении которых возникает вопрос необходимости уточнения их правового режима в контексте действующего в России и за рубежом законодательства, идей его изменения и правоприменительной практики. Выводы исследования, в числе прочего, состоят в том, что правовая доктрина ряда стран, разграничивая материальные и нематериальные, виртуальные объекты (игровые объекты, аккаунты) признала факт наличия и правовой статус виртуальной собственности (Гонконг, ЕС, РК, РФ, Тайвань), квалифицируя ее - аналогом цифровых информации и контента; юридически – движимым (Тайвань) или иным (РФ) имуществом либо имущественными (ЕСПЧ) или утилитарными (обязательственными) цифровыми (РФ) правами; экономически – виртуальными (финансовыми, в виде будущих доходов) и материальными (в виде коммерческих связей, доменных имен и проч.) активами (ЕСПЧ, РФ).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Сидоренко Э.Л., Хализева Е.А. —
Система преступлений, связанных с незаконным оборотом ценных бумаг в России (часть 2)
// Юридические исследования.
– 2021. – № 9.
– С. 13 - 21.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.9.36342 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36342
Читать статью
Аннотация:
Данная статья является продолжением исследования авторами темы преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых ценных бумаг (часть 2). В ней авторы завершают конструировать систему данных преступлений, определяя «подсистему», учитывающую экономическую природу ЦЦБ. Для этого анализируются статьи Уголовного кодекса РФ, формирующие систему преступлений, связанных с незаконным оборотом обычных (нецифровых) ценных бумаг (статьи 185-186), с точки зрения их применимости к цифровым ценным бумагам и особенностей такого применения. Что касается методологии исследования, то авторы используют: системный подход, сравнительно-правовой метод и логические приемы анализа и синтеза информации, а также метод дедукции. В результате проведенного во второй части работы исследования авторы приходят к выводу о применимости статей 185, 185.1, 185.2 и 185.4 УК РФ к незаконным деяниям, связанным с цифровыми ценными бумагами, но с учетом особенностей их правового регулирования, в частности, отсутствия необходимости государственной регистрации акций в виде ЦФА, ведения учета прав на ЦЦБ оператором информационной системы, в которой был осуществлен их выпуск, и некоторых других. Обобщая результаты данного исследования с результатами в первой части работы, авторы формируют систему преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых ценных бумаг, которая включает вышеперечисленные составы, а также составы, предусмотренные ст. 187.1. Организация незаконного оборота цифровых прав Проекта ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». К сожалению, исследованию данной проблематики в российской юридической науке не уделяется должное внимание, и такая система разработана впервые, так что авторы возлагают надежды, что сконструированная ими система преступлений может быть эффективно использована в дальнейшем в правоприменительной практике, при квалификации незаконных деяний, связанных с ЦЦБ.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Нужен ли России фиксированный процент оригинальности и сама оригинальность научных работ: размышления юриста
// Юридические исследования.
– 2023. – № 3.
– С. 62 - 104.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.3.40421 EDN: MGAHSR URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40421
Читать статью
Аннотация:
Предмет исследования в настоящей статье - поиск ответов на вопросы: о необходимости фиксации процента оригинальности научных работ; может ли «новое знание» «родиться» при написании диссертации, на 100% представляющей «цитирование» работ других авторов, правомерно ли, как рекомендует представитель «Антиплагиата», объединять показатели оригинальности текста и самоцитирования для фиксации доли авторского текста – а также установление грани между добросовестным и недобросовестным самоцитированием, научным анализом понятий «оригинальность», «самостоятельная научная работа» и др. Для ответа на эти вопросы проводится анализ релевантных российских и зарубежных нормативных и локальных нормативных актов и доктрины. Особое внимание уделяется практике применения аналогичных систем за рубежом. При исследовании автор исходит из субъективно-объективной заданности процессов и явлений, используя общенаучный диалектический, исторический, сравнительно-правовой и др. методы научного познания. Вопрос плагиата, с одной стороны, становится гораздо шире и сложнее прямых дословных заимствований из научных работ других авторов, улавливаемых применяемой уже некоторое время в нашей стране системой «Антиплагиат», и, с другой стороны, требует переосмысления господствующих в теории (доктрине) и практике подходов выявления «оригинальности» применяемой в России системой «Антиплагиат» и вопроса способов выявления оригинальности, требований к ней и способов, механизмов, форм ее выражения (закрепления). Появляется необходимость обсуждения, начала широкой дискуссии, переосмысления и нахождения консенсуса в обществе относительно: 1) господствующих в теории (доктрине) и практике подходов выявления «оригинальности» применяемой в России системой «Антиплагиат» и вопроса способов выявления оригинальности, требований к ней и способов, механизмов, форм ее выражения (закрепления), 2) того, что объекты интеллектуальной собственности, в частности, объекты авторского права должны подлежать режиму открытости (перестать охраняться авторским правом).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Маркин А.В. —
Монополия на право и на его понимание
// Юридические исследования.
– 2012. – № 1.
– С. 107 - 125.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.1.33 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуется современное состояние и тенденции развития некоторых философских проблем права, в частности, степень этатизма, реификации, фундирования права; влияние концепций, обосновывающих объективное существование основ права, на понимание его в качестве инструмента подавления свобод индивидов; современное состояние постсоветского понимания права и роли в его формировании государства и официальной доктрины. Предполагается необходимость автономного, конвенционального, но не властного, принудительного, одностороннего, монопольного характера формирования и существования права.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бабин Б.В. —
Право на сопротивление как глобальное право
// Юридические исследования.
– 2013. – № 5.
– С. 181 - 200.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.5.817 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=817
Читать статью
Аннотация:
В статье рассмотрено право на сопротивление (jus resistendi) как коллективное глобальное естественное право, признанное позитивным правом на национальных и международном уровнях. Исследованы исторические истоки и доктринальные концепции данного права, его отображение в действующих конституционных актах и резолюциях ООН. Подчеркнуто значение такого права для зарождения конституционализма, показана вариативность его конституционного закрепления. Отмечена роль реализации права на сопротивление в процессах построения украинского государства. Определены особенности вовлечения субъектов международного права в обеспечение права на сопротивление. Указано, что субъектом права на сопротивление является прежде всего народ, как носитель иных глобальных прав: права на развитие, права на мир и на самоопределение. Определена цель права на сопротивление, доказана невозможность отображения механизмов его реализации в позитивном праве. Доказано наличие правовых последствий реализации права на сопротивление конституционного и международного характера.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Семерикова А.А. —
Типология насильственных сексуальных преступников.
// Юридические исследования.
– 2017. – № 10.
– С. 11 - 19.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.10.20293 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20293
Читать статью
Аннотация:
Объектом настоящей научной статьи является личность насильственного сексуального преступника, рассмотренная автором в качестве носителя причин совершенного общественно-опасного деяния агрессивной сексуальной направленности. Предметом статьи послужили основные типологии современных научных направлений, позволяющие в рамках унифицированного определения лица, совершившего насильственные сексуальные деяния выделить определенные психологические и социальные особенности присущие каждому из типов, свойственные только ему детерминанты обуславливающие преступную направленность, совокупность потребностей и определяемых ими мотивов, имеющих приоритетное значение при возникновение решения на совершение сексуального насилия. Эмпирической базой настоящей научной статьи послужило проведенное автором психолого-психиатрическое исследование 132-х лиц, совершивших насильственные сексуальные преступления. Автором на основании проведенного исследования выделены четыре основных типа сексуальных насильственных преступников: регрессивный, характеризующийся распадом целостности личности под влиянием психических расстройств; ситуационный, совершающий преступление при "благоприятных" стечениях обстоятельств; самоутверждающийся, использующий сексуальное насилие как инструмент повышения самооценки; заместительный, осуществляющий преступление в отношении лица идентичного с лицом, сексуальный контакт с которым невозможен. Полученные результаты позволяют создать более эффективную систему мер предупреждения сексуальных насильственных преступлений с учетом особенностей каждого из типов сексуальных преступников.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Шкурова П.Д. —
Электронный документ как самостоятельное средство доказывания в гражданском и административном судопроизводстве
// Юридические исследования.
– 2017. – № 8.
– С. 58 - 68.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.8.23766 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23766
Читать статью
Аннотация:
В настоящей статье предметом исследования являются нормы действующего законодательства, посвященные электронному документу. Объектом исследования являются отдельные проблемы, связанные с порядком получения и исследования электронного документа ввиду его специфики. Автор подробно рассматривает аспекты темы, связанной с обеспечением информацией, содержащейся на жестком диске ЭВМ, исследованием жесткого диска, признанием переписки через мессенджер WhatsApp недопустимым доказательством. Особое внимание уделяется исключению электронного документа из существующего примерного перечня письменных доказательств в гражданском и административном судопроизводстве. Обосновывается закрепление открытого, неисчерпывающего перечня средств доказывания в гражданском и административном судопроизводстве. Автор отмечает, что в некоторых нормативных правовых актах законодатель так или иначе наделяет электронный документ более низкой доказательственной силой по сравнению с письменными доказательствами. Методологическая основа исследования представлена следующими методами: диалектический метод научного познания, метод формальной логики, формально-юридический метод, методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой, системный и исторический методы. Основными выводами проведенного исследования являются определение статуса электронного документа в гражданском и административном судопроизводстве, предложения по закреплению открытого перечня средств доказывания в статье 59 КАС РФ и при принятии главы 6 единого ГПК РФ. Особым вкладом автора в исследование темы является практическая обоснованность исключения электронного документа из перечня письменных доказательств в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. При введении единого ГПК РФ и внесении изменений в КАС РФ должны быть учтены положения части 3 статьи 75 АПК РФ и части 1.1 статьи 70 КАС РФ. Особые основания и порядок допуска электронных документов в качестве доказательств должно привести к признанию наличия особого порядка их исследования, отличающегося от порядка исследования письменных доказательств.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горбань В.С. —
«Право, как средство для цели»: к вопросу о генезисе и творческой модификации концепта (Иеринг и Штаммлер)
// Юридические исследования.
– 2017. – № 11.
– С. 1 - 19.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.11.24526 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24526
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются политико-правовые и социально-философские взгляды Р. Иеринга и Р. Штаммлера на проблему интерпретации права как средства для цели существования и развития общества. Генезис данного концепта - "право, как средство для цели" - связан с формированием и творческой эволюцией политико-правовой теории Иеринга. В последующем социологизированный вариант истолкования права как средства для цели стал одним из наиболее популярных направлений правопознания и правопонимания. Штаммлер подверг данный концепт и некоторые другие связанные с ним значимые компоненты правовой теории Иеринга (борьба за право, жизненные условия общества и др.) оригинальной творческой модификации, артикулируя так называемый "систематический" или формальный метод, направленный не на познание сущности права, а лишь форм человеческого мышления о праве. Методология исследования основана на использовании совокупности общенаучных и частнонаучных методов, а также методов теоретического анализа и историко-философской реконструкции политических и правовых учений. Новизна исследования заключается в том, что в нём анализируется малоисследованная проблематика весьма значимого влияния политико-правовых взглядов Иеринга на формирование и характер творческого философствования о праве Штаммлера. В исследовании проясняется проблематика генезиса и последующей творческой модификации одного из центральных компонентов правовой теории Иеринга о понимании права как средства для цели. Основная заслуга Штаммлера по рассматриваемой проблематике состояла в том, что он ввёл трактовку права как средства для цели и ряд сопряжённых теоретических концептов в круг центральной проблематики социальной философии.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Абдулин Р.С. —
Рецензия на монографию Алексеевской Екатерины Игоревны «Законы развития судебной системы». Издательство: Юстицинформ. 2016.
// Юридические исследования.
– 2018. – № 11.
– С. 44 - 56.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.11.28016 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28016
Читать статью
Аннотация:
В данной публикации объектом исследования выступает параграф «История возникновения и развития отечественной судебной системы» главы «Судебная система России» монографии кандидата юридических наук Е.И. Алексеевской «Законы развития судебной системы» (Москва: Юстицинформ, 2016). В рецензии проводится исследование целевых установок работы автора монографии и степень их достижения по обоснованию теории диалектического развития отечественной судебной системы и поиска закономерностей ее формирования. Рецензент в дискуссионной форме обращает внимание автора на отсутствие анализа научной литературы по исследуемой проблематике. Останавливается на недостатках исследования в части раскрытия истории возникновения и развития отечественной судебной системы, а также на некоторых фактологических ошибках, имеющих принципиальное значение по обоснованию теории диалектического развития отечественной судебной системы России. В основу проведенного исследования по поставленной проблематике положен принцип историзма (историко-генетический метод), который позволяет рассматривать каждый этап во взаимосвязи с предыдущим и последующим. Научной новизной рецензируемой работы является исследование генезиса теории и истории функционирования национальной судебной системы и организации судебной деятельности, которое способствовало обоснованию теории диалектического развития отечественной судебной системы и поиска закономерностей ее формирования. Рецензент, на основе анализа исследуемого параграфа по истории возникновения и развития отечественной судебной системы, в дискуссионной форме указывает автору на недостатки
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Корякина З.И. —
Процессуальный алгоритм обеспечения права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого в досудебном производстве по уголовному делу
// Юридические исследования.
– 2019. – № 10.
– С. 59 - 72.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.10.30926 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30926
Читать статью
Аннотация:
В соотношении с научным толкованием и правоприменительной деятельностью рассмотрено состояние уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего обеспечение права на защиту подозреваемых и обвиняемых, не достигших к моменту производства по уголовному делу совершеннолетнего возраста. Основная проблема данной части уголовно-процессуальной деятельности заключается в том, что предусмотренная в Уголовно-процессуальном кодексе РФ процедура досудебного обеспечения права на защиту несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого не позволяет учитывать весь спектр принадлежащих им прав и законных интересов, что приводит к фактическому приравниванию их к совершеннолетним с аналогичным статусом.
Цель исследования состоит в выполнении научной задачи, обусловленной необходимостью получения новых теоретических и практических положений о процессе обеспечения права на защиту несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Задачи исследования направлены на анализ доктринального и нормативного состояния обеспечения права на защиту несовершеннолетним, выявление специфики данного процесса. В процессе исследования использовались социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой, а также системного исследования и моделирования, историко-правовой и логико-юридический методы. В статье предлагаются новые положения, которые направлены на формирование механизма защиты прав и законных интересов несовершеннолетних с учетом не только возрастных, но и иных особенностей, обусловленных недостаточностью у них жизненного опыта. В этой связи научная новизна заключается в предложении обновленного процессуального порядка обеспечения права на защиту несовершеннолетних.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Рундквист А.Н. —
Взаимосвязь принципа справедливости с правовыми аксиомами
// Юридические исследования.
– 2020. – № 10.
– С. 64 - 78.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.10.33504 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33504
Читать статью
Аннотация:
Объектами исследования являются принцип справедливости как универсальный основополагающий системообразующий и ключевой связующий общеправовой сверхпринцип и правовые аксиомы как носители максимально объективированной юридической справедливости, нашедшей отражение в простых и ясных формулировках. Предметом исследования выступает взаимосвязь, существующая между указанными понятиями и позволяющая взглянуть под новым углом на проблему неопределенности содержания принципа справедливости, в частности путем выделения нарушения правовых аксиом в качестве одного из критериев крайней несправедливости. Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы дедукции, индукции, анализа и синтеза, а также социологический метода контент-анализа, применяемый при изучении материалов правоприменительной практики Конституционного Суда РФ. По итогам проведенной работы были достигнуты следующие результаты: 1) обоснована ключевая роль принципа справедливости в праве в целом; 2) дано авторское определение правовых аксиом; 3) проведено имеющее важное как теоретическое, так и практическое значение четкое разграничение между правовыми аксиомами и правовыми принципами по критериям внешнего выражения, очевидности соблюдения или несоблюдения, по характеру действия и в зависимости от наличия либо отсутствия системных связей; 4) установлена прямая взаимосвязь между несоблюдением правовых аксиом и утратой правовым регулированием минимально необходимого притязания на справедливость. Основная теоретическая новизна исследования заключается в том, что правовые аксиомы, закрепляющие четкие общепринятые императивные правила, предлагается рассматривать в качестве первичных ориентиров при разрешении вопроса о возможном нарушении принципа справедливости.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Сарыгина Э.С. —
Особенности тактики назначения судебной налоговой экспертизы
// Юридические исследования.
– 2020. – № 7.
– С. 1 - 12.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.7.33595 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33595
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются научные и организационно-методические закономерности судебно-экспертной деятельности при производстве исследований объектов учетных процессов экономического субъекта, характеризующих сведения о причитающихся и перечисленных налоговых обязательств, изымаемых федеральной налоговой службой в адрес государства и (или) муниципальных образований. Особое внимание уделено тактике назначения данных исследований в уголовном процессе. В процессе исследования использовались частнонаучные (сравнительно-аналитический, системно-структурный) методы научного познания. А также применялись приемы междисциплинарного подхода, поскольку исследования потребовали знания в области процессуального и материального права, криминалистики, теории судебной экспертизы, экономики и нормативно-правового регулирования учетных процессов экономических субъектов, что предопределило комплексный характер исследования. Автором предпринята попытка комплексного рассмотрения с позиций современного научного знания судебной налоговой экспертизы как самостоятельного рода класса судебных экономических экспертиз, включающему предмет, объекты, задачи, научно-методические рекомендации для правоприменителей по особенностям назначения подобных экспертиз. В работе освящены основные положения частной теории судебной налоговой экспертизы, которые либо не получили должного отражения в научной литературе, либо носят разрозненный характер. Предложенные рекомендации направлены на унификацию следственно-судебной практики по назначению и оценке использования результатов судебной налоговой экспертизы. Формирование целостного представления о судебной налоговой экспертизе и ее современном состоянии необходимо для применения и реализации ее возможностей следователем, судом либо дознавателем в рамках уголовного судопроизводства. Результатом работы являются выработка рекомендаций правоприменителю по особенностям тактики назначения судебной налоговой экспертизы в государственные и негосударственные судебно-экспертные учреждения по уголовным делам, связанные с особенностями подготовки объектов исследования, спецификой вопросов, выносимых на разрешение судебного эксперта, приведен перечень вопросов на экспертизу.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Паукова Ю.В., Попов К.В. —
Цифровая трансформация порядка привлечения иностранных граждан к административной ответственности
// Юридические исследования.
– 2021. – № 8.
– С. 84 - 97.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.8.34955 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34955
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования является порядок назначения иностранным гражданам и лицам без гражданства административного штрафа с административным выдворением или без в случае привлечения их к административной ответственности. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе привлечения указанных лиц к административной ответственности. Целью — выработка предложений по реформированию порядка привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к административной ответственности в Российской Федерации в условиях цифровизации деятельности государства. Рекомендовано изменение порядка привлечения нарушителей к административной ответственности в случае нарушения ими российского миграционного законодательства. Учитывая активную деятельность государства, направленную на цифровизацию миграционной сферы, в статье предложена разработка и внедрение «Автоматизированной информационной системы контроля миграции», которая будет получать из иных государственных автоматизированных информационных систем сведения о личности мигранта, его семейном положении, о факте совершения им правонарушения и иную информацию, влияющую на назначение наказания.
Обоснована необходимость привлечения иностранцев к административной ответственности должностными лицами органов внутренних дел на основании предложений указанной Системы, сформированных с использованием технологий искусственного интеллекта, в частности машинного обучения.
Предложено внедрить рейтинг, который в случае назначения административного штрафа позволит исчислять конкретную сумму, а в случае назначения административного выдворения – точный срок закрытия въезда.
Трансформация порядка привлечения к административной ответственности позволит выносить более справедливые судебные решения, исключить возможность выбора нормы должностным лицом по своему усмотрению и снизить нагрузку на суды.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Аганина Р.Н. —
Современный формат регулирования аудиторской деятельности
// Юридические исследования.
– 2022. – № 9.
– С. 10 - 24.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.9.38731 EDN: TQHDUL URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38731
Читать статью
Аннотация:
В фокусе внимания данной статьи находится парадигма регулирования аудиторской деятельности на современном этапе. Предметом исследования выступает ряд положений Концепции развития аудиторской деятельности до 2024 года. Указанный программный документ определил дальнейший вектор развития государственного регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности. Проанализированы отдельные новеллы законодательства в контексте современного формата регулирования аудиторской деятельности. Резюмируется возникновение "регуляторного треугольника" на рынке аудиторских услуг в связи с наделением контрольными полномочиями Банка России, что приводит к чрезмерной зарегулированности аудиторской деятельности. Отмечены основные изменения института саморегулирования аудиторской деятельности: обновление понятийного аппарата, отказ от стандартизации и численного состава саморегулируемой организации. В статье дается оценка двухуровневой системы требований, предъявляемых к субъектам аудиторской деятельности. Положительно оценивая институт обязательных требований автор статьи со скепсисом относится ко второму направлению регулирования - рекомендациям. Рассмотрение рекомендаций в качестве прототипа стандартов саморегулируемой организации не находит своего отражения в законодательстве об аудиторской деятельности. Обозначена проблематика чрезмерной зарегулированности рынка аудиторских услуг за счет наделения контрольными полномочиями Банка России. Автор видит возможность повышения качества оказываемых аудиторских услуг в виде возврата к практике выдачи квалификационных аттестатов по отдельным направлениям, в частности, по направлению "аудит кредитных организаций". Таким образом, жесткая фильтрация субъектов должна осуществляться на этапе доступа на аудиторский рынок, а контрольные полномочия при этой модели должны оставаться у Федерального Казначейства и саморегулируемой организации. Отказ от стандартизации аудиторской деятельности, функционирование лишь одной саморегулируемой аудиторской организации девальвирует саму идею саморегулирования. При таких условиях саморегулирование аудиторской деятельности не выступает достойной альтернативой или продолжением государственного регулирования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Гуляихин В.Н. —
Психосоциальные формы правового нигилизма человека
// Юридические исследования.
– 2012. – № 3.
– С. 108 - 148.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.3.240 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=240
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуется основные психосоциальные формы правового нигилизма человека. Автором была использована методология американского социального психолога Э. Фромма, которая позволила дать объективную оценку психогенной природе этого феномена. Исходя из глубинных мотивов субъекта и уровня деструктивности его общественно-правового поведения было выделено пять форм правового нигилизма: инфантильный, являющийся следствием неразвитости личности и несформированности ее системы нравственных и правовых ценностей; фрустрационный, вызванный страхом субъекта за свое материальное и общественное положение, толкающий его на нарушение закона; мстительный, возникающий как реакция на мнимую или действительную угрозу его жизнен важным интересам; возмещающий, выполняющий функцию компенсаторного механизма ущербности индивида; регрессивный, обусловленный архаической агрессивностью («жаждой крови») субъекта, деградировавшего до животного уровня и полностью отрицающего все естественные права и свободы другого человека. В работе сделан вывод о том, что правовой нигилизм, по своей сути, является психосоциальным и культурным феноменом, структурообразующим компонентом которого являются идеи, отрицающие легитимные социальные установки и несущие определенную духовную нагрузку, обусловленную не только тенденциями развития общества и соответствующими ценностями, но и рядом психогенных факторов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Волох В.А. —
Трудовая миграция: законодательство и политика
// Юридические исследования.
– 2013. – № 3.
– С. 1 - 20.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.3.594 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=594
Читать статью
Аннотация:
Статья «Трудовая миграция: законодательство и политика» написана на актуальную тему, связанную с формированием миграционной политики и совершенствованием законодательства в сфере трудовой миграции.
За последние 20 лет российское общество и бизнес сталкивались как с либеральным подходом к регулированию процессов внешней трудовой иммиграции в конце прошлого века годов, так и с жесткими ограничительными административными мерами в последующие годы.
Лишь, начиная со второй половины 2006 г., по мнению автора, возобладал новый подход, основанный на рыночном механизме регулирования процессов трудовой миграции, направленный на расширение возможностей легальной иммиграции с учетом интересов социально-экономического развития России.
Вступление в силу в 2007 г. федеральных законов от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ и № 110-ФЗ, а также ряда других законодательных актов существенно изменило режим управления миграцией в Российской Федерации.
Кроме этого, принятый Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", Налоговый кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации» установил особенности правового регулирования трудовой деятельности иностранных граждан, которые являются высококвалифицированными специалистами, а также прибывших в Россию в безвизовом порядке, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц.
Существенную роль в совершенствовании миграционной политики играет принятая Концепция государственной миграционной политики на период до 2025 года, утвержденная 13 июня 2012 г. Президентом Российской Федерации.
Ключевые слова: миграционная политика; законодательство; легальная иммиграция; миграционный учет; разрешение на работу; трудовая миграция; иностранная рабочая сила; квота; высококвалифицированный специалист; патент, концепция
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Безгин В.Б. —
Инфантицид и криминальный аборт в сельской России: прошлое и современность
// Юридические исследования.
– 2013. – № 4.
– С. 196 - 229.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.4.653 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=653
Читать статью
Аннотация:
В форме историко-правового исследования дан анализ проблемы инфантицида (детоубийства) и криминального аборта в сельской России. На основе архивных документов, этнографических источников выяснены оценки детоубийства государственным законодательством и обычным правом крестьян, отношение к этому виду преступления жителей русской деревни. Установлена степень распространения детоубийств и криминальных абортов в сельской местности в период конца XIX – начала XX века. Изучены способы и мотивы детоубийств, а также выявлены особенности судебных решений по делам такого рода. Рассмотрен такой вид «женского» преступления как криминальный аборт. Раскрыта трактовка плодоизгнания уголовным законом, выяснена реакция крестьян на факты вытравливания плода деревенскими женщинами. Выяснены причины, побудившие их к прерыванию беременности. Изложение материала осуществлено посредством сопоставительного анализа состояния проблемы в конце XIX – начала XX века и в современный период.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Красняков Н.И. —
Модернизация имперских институтов власти в России XVIII – начала XIX вв.
// Юридические исследования.
– 2013. – № 10.
– С. 149 - 174.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.10.9767 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9767
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируются этапы, направления и содержание развития имперских административных институтов периода XVIII – начала XIX вв. Выделены тенденции их преобразования: унификация, централизация, бюрократизация, определенный автономизм их функционирования в некоторых регионах в рамках территориальной и отраслевой линий реализации. Делается вывод об учете в практике государственного устройства империи сложившегося территориально-законодательного статуса регионов до их вхождении в состав Российской империи. Утверждается, что лишь в эпоху Екатерины II традиционные меры – отношения централизации и концентрации власти в центре, уходят на второй план, при этом курс на всемерное укрепление абсолютистского государства остается неизменным. Автор рассматривает
департаменты министерств, ставшие вначале XIX в. органами самостоятельного центрального управления, как чрезмерно централизовавашими власть органами, придавая ей прежний чиновно-канцелярский характер. В итоге, нечетко разделенные прерогативы правительственных учреждений, возможность генерал-губернаторов и губернаторов напрямую апеллировать к монарху вели к рассогласованию функционирования механизма государства.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Алиев Т.Ф. —
Вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий
// Юридические исследования.
– 2023. – № 10.
– С. 100 - 114.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.10.44173 EDN: BDIKBI URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=44173
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования являются особенности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Цель работы заключается в рассмотрении и разрешении отдельных проблемных аспектов вопроса о противодействии IT-преступлениям. Методология исследования основана на общенаучных и частно-научных методах познания — диалектическом, логическом, статистическом, сравнительно-правовом, формально-юридическом, правового прогнозирования. Актуальность выбранной тематики имеет как теоретический, так и практический аспекты значимости в современных реалиях. Так, в контексте информатизации общества важно защищать информационную безопасность от киберугроз. В современном мире информационные технологии используются, к сожалению, не только законопослушными гражданами, в связи с чем встает вопрос об обеспечении национальной кибербезопасности. На сегодняшний день данный вид преступлений носит межгосударственный характер в силу большого количества их совершения. Киберпреступность растет в масштабах, и это подтверждается следующими статистическими данными: с 2014 по 2022 г. был зафиксирован практически пятидесятикратный рост IT-преступлений (10 тыс. против 510 тыс. киберпреступлений). Автор представленной статьи пришёл к выводу о том, что противодействие IT-преступлениям должно осуществляться с учётом научно-технического прогресса. Изучая международный опыт, анализируя современные отечественные способы противоборства данной категории преступности, автор убедился, что является важным использовать цифровые технологии в противодействии IT-преступлениям, применение которых поможет снизить как количество совершения данного рода преступных деяний, так и повысить процент раскрываемости данной категории преступности. Автором проиллюстрированы примеры того, как искусственный интеллект может служить «верным помощником» в отечественной практике противодействия IT-преступлениям. Помимо этого, приоритетным является совершенствование знаний и навыков сотрудников правоохранительных органов по противодействию данной категории преступности, в то же время необходимо проводить профилактические мероприятия с целью осведомленности населения об основных преступных схемах злоумышленников.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Комаров А.А. —
Исследование по вопросу определения объёма генеральной совокупности жертв мошенничества, совершённого посредством глобальной компьютерной сети Интернет
// Юридические исследования.
– 2020. – № 4.
– С. 29 - 45.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.4.32627 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32627
Читать статью
Аннотация:
Объектом нашего исследования является статистическая совокупность людей по объективным (внешним) причинам склонных становиться жертвами от мошенничества в российском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет. Предметом исследования является количественная сторона вышеуказанного явления. Особое внимание в рамках данной работы уделяется поиску эффективных методов определения количественных сторон виктимизации. Непосредственной целью нашего исследования является наиболее точная оценка объёма генеральной совокупности потенциальных жертв мошенничества, совершённого посредством глобальной компьютерной сети Интернет. Методами представленной работы на различных этапах её исполнения выступали – статистическое наблюдение, т.е. сбор первичного материала, путём проведения выборочных исследований; сводка результатов собственного наблюдения и материалов чужих выборочных исследований; впоследствии анализ полученных сводных данных. Основными результатами данной работы являются наиболее точные (из ранее существовавших в криминологии) числа: потенциальных жертв мошенничества в Интернет, впервые уточнено количество пользователей российского сегмента сети Интернет в возрасте 6-80 лет; лиц из числа суточной аудитории Интернет криминогенно активного возраста и ряд статистических показателей виктимизации. Всё это может послужить в целях правильной организации выборочных исследований другими учёными, занятыми проблемами компьютерной преступности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Поликарпова И.В., Зайцева О.В. —
Профилактическое право: понятие, структура и содержание
// Юридические исследования.
– 2020. – № 8.
– С. 39 - 50.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.8.34081 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34081
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования являются федеральное и региональное законодательство, регулирующее профилактическую деятельность правоохранительных органов, а также монографические исследования ведущих российских криминологов и научные публикации относительно понятия, структуры и содержания профилактического права. В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации норм, регламентирующих деятельность по профилактике правонарушений. Цель работы состоит в изучении содержания профилактического права с тем, чтобы построить развернутую структуру рассматриваемой отрасли законодательства. При написании работы наряду со всеобщим диалектическим методом познания были использованы такие общенаучные и частнонаучные методы, как формально-логический, системно-структурный, изучение и анализ документов. В статье впервые в отечественной криминологии предложено авторское понимание профилактического права, как самостоятельной отрасли законодательства. На основании анализа нормативных источников, регулирующих деятельность в сфере профилактики преступлений и правонарушений, выделены критерии их классификации: 1) по юридической силе, 2) по территориальному охвату действия, 3) по предмету правового регулирования, 4) в зависимости от роли в правовом регулировании. Обосновывается вывод о необходимости систематизации профилактического права в виде кодифицированного нормативного акта – Кодекса о профилактике правонарушений в РФ, который должен быть направлен только на профилактическое регулирование. Предлагается структура данного кодекса. По мнению авторов работы, система профилактического законодательства представляет собой единый правовой комплекс, состоящий из законодательства РФ и субъектов РФ, а также подзаконных нормативных актов, регулирующих профилактические правоотношения, возникающие до совершения преступления и по поводу выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также оказания воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Урсул А.Д. —
Право устойчивого развития: концептуально-методологические проблемы становления
// Юридические исследования.
– 2013. – № 6.
– С. 63 - 134.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.6.2309 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=2309
Читать статью
Аннотация:
В связи с предстоящим глобальным переходом мирового сообщества к устойчивому развитию рассматриваются предполагаемые концептуально-теоретические характеристики и особенности качественно нового права, ориентированного на созидание нашего общего «устойчивого будущего». Становление нового права продолжает тенденцию глобализации принципа господства права и представляется в качестве одного из основных механизмов «устойчивого перехода», причем отмечается, что правовое осмысление устойчивого развития может и должно идти не только через экологическое право. Можно интерпретировать этот тип развития и через обеспечение безопасности, поскольку устойчивое развитие в широком смысле представляется как наиболее безопасный, нерегрессивный тип развития общества. В перспективе право устойчивого развития как новое право по сравнению с ныне существующим видится не в форме отдельной отрасли права, наряду с другими отраслями, а как более высокое качество и принцип формирования и функционирования всей системы правовых норм, обеспечивающих выживание и дальнейшее безопасное поступательное развитие цивилизации. Отмечается, что в настоящее время происходит формирование особой отрасли законодательства – законодательства устойчивого развития, которое совместно с международными договорами и «мягким правом» – рекомендациями ООН выступает в качестве механизма и стимулятора, постепенно преобразующего весь мировой правовой комплекс в интересах эффективной реализации стратегии устойчивого будущего.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бабин Б.В. —
Право собственности народов: международное и национальное измерения
// Юридические исследования.
– 2013. – № 10.
– С. 12 - 34.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.10.9469 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9469
Читать статью
Аннотация:
Целью статьи является установление содержания права собственности народов и разработка механизмов совершенствования соответствующих международных и национальных правовых механизмов. Основной задачей для ее достижения определен критический и сравнительный анализ соответствующей правовой базы, а также доктринальных наработок. Доказывается, что международное право признает возможность права собственности народов, как коллективного публичного права, имеющего и публичные, и частноправовые механизмы реализации, однако критериев разграничения государственной (а также иной публичной) и народной собственности не содержит. Такое право признается на уровне национальным правовых систем в формате политико-идеологических деклараций, поскольку слабо корелирует с общепринятой в государствах моделью распределения публичной (государственной) и частной собственности. Понимание нарушения природных прав народов путем огосударствления всех публичных ресурсов приводит к поиску правотворцем разнообразных компромиссных форм, практическая эффективность большинства из них является сомнительной. По мнению автора собственность народа должна распространятся на все публичные ресурсы, не имеющие индивидуально установленного собственника или выгодоприобретателя и представляющие значение для реализации иных коллективных прав народов. Обосновывается, что реализация права народа на владение, пользование и распоряжение такой собственностью должно осуществляться им непосредственно; публичные власти правомочны лишь создавать механизмы такой реализации, не становясь выгодоприобретателями. Утверждается, что публичная власть не может обращать собственность народа в государственную, муниципальную либо частную без надлежащего волеизъявления и эффективных компенсаций; народ не разделяет своей собственностью риски частного хозяйствования и властной деятельности, в том числе внешнюю задолженность государства.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бабина Е.А. —
Законодательство зарубежных государств касающееся дистанционного зондирования земли с помощью искусственных спутников
// Юридические исследования.
– 2014. – № 9.
– С. 10 - 22.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.9.13141 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13141
Читать статью
Аннотация:
Автор рассматривает зарубежное законодательство касающееся дистанционного зондирования с помощью искусственных спутников земли. Рассматривается законодательство в данной сфере таких государств как Австралия, Южная Африка, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Испания, Канада, Китай, Норвегия, США, Российская Федерация, Украина, Швеция, Франция, Чили, Япония. Автором делается вывод, что данное законодательство чрезвычайно скудно, а также что отдельные законы и иные нормативные акты принимаются только в отдельных случаях. Также констатируется, что такое законодательство существует только в тех государствах, где государственные органы и юридические лица непосредственно заняты в этой сфере; сами ведут такую деятельность, либо иным образом заинтересованы в исследовании и использовании космического пространства. Автор констатирует, что чаше бывает так, что положения о дистанционном зондировании включаются в общее законодательство о космической деятельности, причем иногда регулирование ведется не напрямую, а в контексте гражданско-правовых отношений. Автор также отмечает, что законодательство государств касающееся космической деятельности стало развиваться или даже начало приниматься после того, как выяснилось, что эта деятельность переходит из области международного военного противостояния в область коммерчески выгодного предпринимательства, когда даже начала образовываться отдельная отрасль международного космического права – международное космическое частное право.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Никитина А.В. —
Конституционно-правовые споры: понятие, признаки, критерии отграничения от иных видов публично-правовых споров
// Юридические исследования.
– 2018. – № 9.
– С. 10 - 19.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.9.27020 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27020
Читать статью
Аннотация:
Предметом научного анализа являются конституционно-правовые споры как уникальное явление современного конституционного права, отражающее особенности предмета, метода, субъектного состава, объектов и источников конституционно-правового регулирования. Недостаточное исследование природы и специфики правовых споров, возникающих из конституционных правоотношений, негативно сказывается на законодательстве и судебной практике их разрешения. Целью исследования является выявление признаков конституционно-правового спора, отграничивающих его от иных видов публично-правовых споров, что позволит сформулировать его определение. В основе исследования – традиционные методы познания правовой материи – анализ, синтез, дедукция, индукция, системно-структурный и формально-юридический методы, особенности использования которых предопределены предметом и целью научной статьи. Автор делает вывод о том, что специфика конституционно-правового спора предопределена его субъектным составом, предметом и основанием возникновения. Конституционно-правовой спор определен как подлежащее разрешению в установленной законом процессуальной форме разногласие субъектов конституционно-правового отношения по поводу оценки соответствия конституционно-правовым нормам правовых актов, действий (бездействия) одной из сторон спора, нарушающих конституционные права, свободы или компетенцию другой стороны спора и (или) конституционно защищаемые публичные интересы.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Белолюбская Г.С. —
Правовое регулирование сбора останков мамонтовой фауны в Российской Федерации
// Юридические исследования.
– 2019. – № 12.
– С. 1 - 11.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.12.31697 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31697
Читать статью
Аннотация:
Жесткие меры борьбы с незаконной торговлей слоновыми костями, предпринятые мировым сообществом, привели к буму на рынке ископаемой мамонтовой кости. Так как основная часть мировых запасов мамонтовых костей находится на территории российской Арктики, то проблемы правового регулирования сбора останков мамонтовой фауны в России представляют особый исследовательский интерес. В статье рассмотрены особенности законодательного регулирования этой сферы на федеральном и региональном уровнях в РФ. До настоящего момента приоритет в вопросе сбора и добычи ископаемых останков мамонтовой кости был у субъектов федерации. Но бум на рынке мамонтовых костей поднял вопрос принятия федерального закона и признания останков мамонтовой фауны природным ресурсом страны. В статье проанализированы нормативно-правовые документы, как федерального, так и регионального уровня, регулирующие сферу сбора и добычи ископаемых останков мамонтовой фауны. В качестве примера регионального законодательства взят законодательный опыт Республики Саха (Якутия), где регулированию оборота ископаемой мамонтовой кости уделяется особое внимание с начала 1990-х годов. Особое внимание в статье уделено вопросу признания ископаемой мамонтовой кости в качестве природного ресурса и возможным последствиям такого решения для коренных сообществ российской Арктики.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Вронская М.В., Маслюк П.М. —
Перспективы регламентации суперфиция в современном гражданском законодательстве РФ
// Юридические исследования.
– 2021. – № 12.
– С. 33 - 41.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.12.37062 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37062
Читать статью
Аннотация:
Необходимость реформирования гражданского законодательства и, в частности, вещного права является многократно обсуждаемой и обоснованной проблемой российского гражданского права, пути решения которой ведутся уже на протяжении более чем одного десятилетия, в связи с чем была разработана Концепция развития законодательства о вещном праве, которая определяет кардинально новую систему ограниченных вещных прав, одним из которых является суперфиций. Предметом настоящей статьи выступает институт застройки (супрерфиций), установление вещно-правовой сущности которого составляет гипотезу научного исследования. Авторы подробно рассматривают доктринальные положения, регламентирующие правовую природу и сущность данного правового явления, определяют достоинства вещного права застройки в соотношении с практикой применения арендных обязательств под условием застройки, анализируют опыт зарубежного правоприменения вещного права застройки на предмет имплементации его достижений российским законодателем в рамках доработки Концепции развития вещных прав. Основными выводами авторов выступают заключение о наличии перспектив регламентации суперфиция как вещного права ввиду существования обоснованных преимуществ в соотношении с правом аренды, а также установлении авторами возможностей злоупотребления правом застройщиками (арендаторами) в применении положений ст. 39.20 ЗК РФ – преимущества в приобретении права собственности на публичный земельный участок; целесообразность закрепления вещно-правовой природы права застройки в части использования вещно-правовых способов защиты (в том числе и от притязаний собственника), что позволит обеспечить и гарантировать обладателю права суперфиция защиту от притязаний третьих лиц, в том числе и землевладельца; применение компромиссного решения в части закрепления гарантии выплаты компенсации суперфициару за возведенный объект недвижимости в случае прекращения права застройки, что позволит сохранить принцип superficies solo cedit и укрепить вещно-правовой характер права застройки (суперфиция).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Зурначян А.С. —
Развитие армянского права в Новое время (XV-XVIII века)
// Юридические исследования.
– 2014. – № 6.
– С. 50 - 115.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.6.12090 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=12090
Читать статью
Аннотация:
В статье рассмотрены основные памятники армянского права, которые были созданы в период Нового времени в различных государства и предопределили, во многом, развитие современной правовой и общественно-политической мысли.Выдающиеся представители армянских общин во многих странах мира создавали источники (памятники) права, в которых были сплетены лучшие элементы национальной правовой культуры и достижения ведущих правовых систем мира. Среди самых важных и ярких памятников армянского права можно выделить – Астраханский армянский Судебник, «Западню честолюбия» (Ворогайт Парац) Шаамира Шаамиряна – проект Конституции Армении и акты армянского суда в Каменец-Подольском. В работе проанализировано содержание данных актов, их структура и роль в жизни армянской общины.
При написании статьи использовались такие специальные методы, как историко-правовой, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системный. Применение в совокупности указанных методов позволило комплексно решить поставленные цель и задачи. Рассматриваемый период XV-XVIII веков характерен масштабной миграцией армянского населения. Особую роль в вопросах поддержания национальной идентичности армян, развития культуры и права сыграли колонии в России, Индии, Украине, Польше, Италии и других странах.
Очевидно, можно утверждать, что, будучи серьезным вкладом в историю армянского правоведения, Судебник астраханских армян XVIII века одновременно является памятником армянского права, отражающих вековую дружбу армянского и русского народов. Судебник астраханских армян фактически действовал как один из источник местного права в России и занимал достойное место в системе общероссийского права в вопросах регулирования отношений в армянских колониях не только Астрахани, но и Моздока, Кизляра и других мест. Судебник астраханских армян 1765 года был издан в 1967 году на армянском языке , но никогда не переводился и не издавался в полном объеме на русском языке. Для проведения анализа норм этого Судебника нами была проведена работа по переводу его текста на русский язык.
В настоящее время у подавляющего большинства ученых существует устоявшаяся точка зрения, что «Западня честолюбия» (Ворогайт Парац) Шаамира Шаамиряна представляет собой проект Конституции независимого армянского государства. Однако, мы пришли к выводу, что этот документ не только обращен в будущее, но и содержит много моментов, которые позволяют его охарактеризовать как правовой механизм организации армянского национально-освободительного движения здесь и сейчас.
Важнейшим памятником развития армянского права стали акты суда Каменец - Подольска. Они являются первоисточниками, составленными в процессе судопроизводства, и ярко показывают процесс правоприменительной деятельности судебного органа. В них отражены вопросы правового регулирования частных отношений, имевшихся в армянской действительности того времени. Анализ этих актов позволяют нам утверждать, что армянские колонии, где бы они не были организованы, не забывали свою культуру и корни, пытаясь регулировать свою жизнь за рубежом на основе традиций, права и иных принципов, переданных предками.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кабанов П.А. —
Понятие и содержание антикоррупционного просвещения как средства профилактики коррупции
// Юридические исследования.
– 2015. – № 2.
– С. 12 - 27.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.2.14150 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=14150
Читать статью
Аннотация:
Предметом проведенного исследования является антикоррупционное просвещение как средство профилактики коррупции, используемое в современном российском антикоррупционном законодательстве, подзаконных нормативных правовых актах, научной и учебной литературе. Цель исследования: разработать и предложить теоретически обоснованное определение антикоррупционного просвещения как научной правовой категории и раскрыть его содержание. Задачи исследования: а) на основе анализа регионального антикоррупционного законодательства, подзаконных нормативных правовых актов выявить основные признаки антикоррупционного просвещения как средства профилактики коррупции; б) на основе выявленных признаков дать рабочее определение антикоррупционного просвещения как средства профилактики коррупции; в) раскрыть содержание антикоррупционного просвещения как одного из средств профилактики коррупции. Методологической основой проведенного исследования является диалектический материализм и основанные на нем общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнение и другие, используемые в юридических науках. Научная новизна исследования заключается в том, что автором на основе структурного анализа правовых и научных дефиниций антикоррупционного просвещения, сформулированных в региональном законодательстве Российской Федерации, а также в научной, учебной и справочной литературе, предложено новое определение антикоррупционного просвещения. Оно существенно отличается от ранее имевшихся определений и раскрывает его содержание.
Практическая значимость исследования: Разработанная научная категория антикоррупционного просвещения позволяет раскрыть содержание этого вида деятельности и может способствовать дальнейшим исследованиям.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Краснова К.А. —
Уголовная ответственность за взяточничество в государствах-членах ЕС
// Юридические исследования.
– 2015. – № 8.
– С. 76 - 94.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.8.15494 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15494
Читать статью
Аннотация:
Автор подробно рассматривает вопросы криминализации взяточничества в уголовном законодательстве государств-членов Европейского Союза, акцентируя особое внимание на процессе имплементации международно-правовых норм об ответственности за подкуп иностранных и международных должностных лиц в национальных уголовных законах.Особое внимание в статье уделено толкованию понятия "должностное лицо" и других признаков состава взяточничества в уголовных законах государств-членов Европейского Союза. Проведено разграничение между посредничеством во взяточничестве и торговлей влиянием. Исследование уголовно-правовых норм об ответственности за взяточничество в государствах - членах Европейского Союза проводилось на основе сравнительно-правового метода,позволившего изучить общие и специфические закономерности криминализации взяточничества в отдельных странах рассматриваемого интеграционного объединения. Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы.Во-первых,взяточничество как форма проявления коррупции криминализировано во всех государствах-членах Европейского Союза.Во-вторых,уголовно-правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за взяточничество, отличаются разнообразием.В-третьих,будучи собирательным понятием, взяточничество включает в себя два самостоятельных, но неразрывно связанных между собой деяния – дачу взятки и получение взятки (соответственно активный и пассивный подкуп).В-четвертых, в большинстве европейских стран законодатель оценивает получение взятки как более опасное деяние, чем дача взятки и, соответственно, устанавливает за пассивный подкуп более строгие меры уголовной ответственности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Крылов А.А. —
Правовые аспекты феномена стратегического партнерства как особой формы экономических отношений между Российской Федерацией и другими государствами
// Юридические исследования.
– 2020. – № 4.
– С. 62 - 72.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.4.32909 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32909
Читать статью
Аннотация:
Предметом данного исследования является рассмотрение феномена стратегического партнерства между государствами в призме нормативного правового регулирования. Целью работы является комплексное изучение нормативной базы стратегического партнерства для извлечения практически применимых выводов. В качестве результата проведенного исследования следует отметить формулировку термина стратегического партнерства, а также целого ряда рекомендаций по совершенствованию существующего законодательства в области регулирования внешнеэкономических отношений. Исследование носит междисциплинарный характер, поскольку затрагивает сразу несколько отраслей права: административное право, международное право, а также экономическое право. Теоретико-методологическая основа данного научного исследования представлена такими методами научного познания как сравнительно-правовой метод, метод анализа, метод синтеза, метод индукции и дедукции, метод ивент-анализа, а также метод исторической ретроспективы. Полученные в ходе исследования результаты могут быть применены широким кругом ученых в области международных экономических отношений, а также государственными деятелями для корректировки существующих международных договоренностей. Ключевыми выводами проведенного исследования являются: объективная необходимость реформирования системы международного нормативного правового регулирования стратегического партнерства в части уточнения формулировок, терминологии, а также введения количественных и качественных целевых индикаторов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кравцов А.Ю., Филимонов А.Д. —
Государственная семейная политика: анализ действующего законодательства и проблемные вопросы
// Юридические исследования.
– 2023. – № 3.
– С. 105 - 118.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.3.40114 EDN: QPSALH URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40114
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются вопросы реализации в Российской Федерации государственной семейной политики, как института поддержки семьи, от достойного существования которой напрямую зависит функционирование и развитие любого общества и государства. Авторами подробно рассматриваются такие аспекты темы как наличие всесторонне проработанной нормативно-правовой базы, как фундамента для воплощения в жизнь различных мероприятий, заложенных в государственной семейной политике, в том числе по предоставлению мер финансово-экономического характера, направленных на поддержку семьи, а также по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей (включая противодействие идеологии однополых браков, ЛГБТ-сообществам, мировоззрению childfree и др.) Особым вкладом авторов в исследование темы является выявление законодательных пробелов в регулировании определенных видов семейно-правовых отношений, в частности при регулировании брачно-семейных правоотношений, противодействии распространению однополых браков и смены пола, как факторов, негативно влияющих на укрепление и развитие семьи, демографической ситуации в Российской Федерации. Результатом проведенного исследования явились предложения о внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации в части оснований отказа регистрации брака, признания брака недействительным, а также наделения прокурора полномочием по обращению в суд с исковым заявлением, содержащим требование о признании брака, в котором состоят лица одного пола, недействительным. Кроме того предложены меры по усилению противодействия пропаганде нетрадиционных взглядов на гендерную принадлежность (прежде всего среди несовершеннолетних).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Токарчук Р.Е. —
Общественная опасность как общий принцип уголовного права и уголовной ответственности
// Юридические исследования.
– 2012. – № 1.
– С. 126 - 142.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.1.51 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=51
Читать статью
Аннотация:
В статье производится анализ влияния общих принципов уголовной ответственности на конструкции уголовного закона, исследуются факты ущербности закрепленных принципов Уголовного кодекса Российской Федерации. Исходя из имеющихся социально обусловленных конструкций уголовного права, противоречащих закрепленным принципам уголовной ответственности, делается вывод о том, что в материи уголовного права присутствует еще один принцип, до сих пор не закрепленный в виду его очевидности. Это принцип общественной опасности, естественный общий принцип уголовного права и уголовной ответственности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Силаева Н.А. —
Предупреждение преступлений, посягающих на политическую систему России (некоторые специальные меры)
// Юридические исследования.
– 2013. – № 3.
– С. 155 - 182.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.3.542 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=542
Читать статью
Аннотация:
В представленной автором научной статье рассматриваются специальные меры предупреждения преступлений, посягающих на политическую систему Российской Федерации. Это меры организационно-управленческого, социально-психологического и иного характера. В частности, автор рассматривает такие организационно-управленческие меры как проведение комплексных криминологических научных исследований по данной проблеме; организацию и обеспечение эффективного международного сотрудничества различных государств и их правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, посягающими на политическую систему РФ; подготовку и переподготовку кадров, задействованных в противодействии преступлениям, посягающим на политическую систему РФ; координацию работы, направленной на профилактику преступлений, посягающих на политическую систему РФ; обеспечение эффективного контроля за оборотом оружия в России и своевременное пресечение его незаконного оборота правоохранительными органами. А к социально-психологическим мерам противодействия совершения преступлений, посягающих на политическую систему РФ, автор статьи относит меры, которые направлены на формирование у населения общественного спокойствия, уверенности в своей безопасности, готовности к взаимопомощи и помощи правоохранительным органам. Автор также рассматривает такие специальные субъекты противодействия преступлениям, посягающим на политическую систему РФ, как федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы прокуратуры, суды, органы внутренних дел Российской Федерации и их структурные подразделения.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Щедрин Н.В. —
О коррупции, коррупционерах и коррупционной выгоде
// Юридические исследования.
– 2014. – № 3.
– С. 12 - 27.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.3.10983 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=10983
Читать статью
Аннотация:
Одна из причин неэффективной борьбы с коррупцией в России – неоднозначное понимание этого негативного явления правотворцами, а, соответственно, правоприменителями и населением. Трактовка коррупции, которую задает Федеральный закон "О противодействии коррупции", заужена по сферам, проявлениям и видам нормативного регулирования. Опасность коррупции в частной сфере общественным сознанием еще не воспринимается. Непотизм, патернализм, фаворитизм, «блат» и другие формы использования публичного статуса для извлечения неимущественной выгоды в качестве коррупционных не рассматриваются. По сути своей коррупционные действия, нарушающие не правовые, а этические и корпоративные нормы, искусственно выводятся из-под негативной оценки и реакции общества. В статье на основе международных документов и современных трактовок признака «публичность» критическому анализу подвергнуто определение коррупции, которое дается в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции». Автор обосновывает необходимость изменения действующей редакции указанной статьи и предлагает ее новую редакцию с "развернутым" определением коррупции, в котором непосредственно в законе раскрываются его основные понятия: "лица, имеющие публичный статус", "выгода", "интересы общества и государства", "коррупционное правонарушение" и "коррупционное преступление".
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Гао Ю., Болотов М.В. —
Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности в сфере недропользования природного газа в России и КНР
// Юридические исследования.
– 2022. – № 2.
– С. 1 - 17.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.2.37382 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37382
Читать статью
Аннотация:
В нынешнем контексте цели Китая и России по достижению «углеродной нейтральности» к 2060 г. и укреплению собственной энергоресурсной и экологической безопасности, сравнительное изучение обнародованных двумя странами законов по переходу на низкоугледродные источники энергии и новые экологические стандарты можно рассматривать как актуальный и срочный. Предметом исследования являются меры реформирования законодательства в области разведки и добычи природного газа в России и Китае. Предмет можно разделить на следующие аспекты: реформа системы законодательства о недрах и конкурсная передача права пользования участком недр, реформа закона «Об иностранных инвестициях» и определение государственных стратегических минеральных ресурсов, правовая система охраны окружающей среды и реформа охраны экологических ресурсов в горнодобывающих районах. Посредством сравнительного исследования в различных юридических дисциплинах, обобщаются и анализируются сходства и различия в обеспечении ресурсной и экологической безопасности в России и Китае. В этой статье обобщается опыт и недостатки России и Китая в обеспечении баланса между национальной ресурсной безопасностью и экологической безопасностью, направленной на достижение «углеродной нейтральности».
Исходя из того, что Китай и Россия поддерживают соответствующую ресурсную и экологическую безопасность, Китай должен перенимать российский опыт и преобразовать административные положения более низкого уровня, связанные с защитой ресурсов и экологической безопасностью, в законодательные акты, чтобы усилить свои правоприменительные, принудительные и сдерживающие полномочия. Напротив, России также следует обратиться к опыту Китая по внедрению факторов рыночной конкуренции в области разведки нефти и газа, а также поощрять и мотивировать иностранный или отечественный частный капитал входить в сферу разведки нефти и газа, чтобы помочь России модернизировать оборудование для добычи нефти и газа и увеличить добычу и производство.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Вахрамеев Р.Г. —
Механизм правового регулирования конституционного права на информацию
// Юридические исследования.
– 2013. – № 12.
– С. 23 - 34.
DOI: 10.7256/2305-9699.2013.12.9854 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=9854
Читать статью
Аннотация:
Cтатья посвящена реализации конституционного права на информацию, раскрытию механизма правового регулирования исследуемого права через доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. В представленной работе указаны наиболее существенные проблемы в регулировании рассматриваемого права, а также тенденции, наметившиеся в последнее время в сфере нормотворчества и правоприменения, связанные с дальнейшей правовой регламентацией правоотношений людей по поводу инфорамции. В статье раскрыта структура механизма правового регулирования, в которой выделены самостоятельные элементы, проведено сопоставление форм реализации конституционного права на информацию с его механизмом правого регулирования. В качестве способа решения возникающих проблем при реализации исследуемого права предлагается внести ряд изменений в действующее российское законодательство, в том числе и связанное с с ответственностью должностных лиц. Сделан вывод о зависимости объеме получаемой информацииот статуса субъекта, ее запрашивающего и режима запрашиваемой информации.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Лапаева В.В. —
Приватизация социалистической собственности: конституционно-правовой и философско-правовой анализ
// Юридические исследования.
– 2014. – № 2.
– С. 1 - 46.
DOI: 10.7256/2305-9699.2014.2.10985 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=10985
Читать статью
Аннотация:
В статье предлагаются некоторые подходы к конституционно-правовому и философско-правовому осмыслению проблем, связанных с приватизацией социалистической собственности. Оценка приватизации с точки зрения Конституции РФ дана по следующим направлениям: 1) отступление от конституционных положений о равенстве граждан перед законом и судом; 2) нарушения приватизационного законодательства; 3) неправовой (противоречащий правовому принципу формального равенства) характер десоциализации социалистической собственности путем ее приватизации. С позиций философско-правового подхода обосновывается тезис о том, что социалистическая собственность в принципе не может быть передана от государства в частные руки (приватизирована) правовым образом, поскольку по своей природе она является общественным, а не государственным достоянием. Под этом углом зрения автор анализирует научно-практический потенциал концепции цивилизма - постсоциалистического общественного строя, в основе которого лежит новая форма индивидуальной (не общественной и не частной) собственности как итог применения правового принципа формального равенства к процессу десоциализации социалистической собственности. Обосновывается значение этой концепции для определения конституционно-правовых параметров общественного договора о собственности, без достижения которого невозможно нормальное экономическое и политико-правовое развития страны.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Агапов И.О. —
К вопросу о решении проблемы создания системы обязательной регистрации лоббистов на уровне ЕС
// Юридические исследования.
– 2015. – № 7.
– С. 35 - 51.
DOI: 10.7256/2409-7136.2015.7.15159 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15159
Читать статью
Аннотация:
Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, складывающиеся между учреждениями ЕС и представителями различных интересов. Автором подробно изучается современное состояние режима регулирования лоббирования на уровне ЕС, выявляются проблемы, с которыми столкнулся европейский законодатель, предлагаются пути решения данных проблем. Кроме того, впервые в отечественной литературе предпринимается попытка обоснования необходимости создания системы обязательной регистрации лоббистов, взаимодействующих с учреждениями ЕС, посредством использования доктрины подразумеваемых полномочий, содержащейся в международном праве, и доктрины природы вещей, которая используется в Германии. Автором в ходе проведения исследования использовались различные методы, в том числе исторический, логический и формально-юридический. Осуществляется во-многом независимое изучение проблемы правовой основы законодательного регулирования лоббистской деятельности на уровне ЕС, выделяется несколько вариантов дальнейших действий ЕС по созданию обязательного лобби реестра. Основным выводом проведенного исследования является утверждение о том, что проблемы, с которыми приходится иметь дело учреждениям ЕС при создании основанной на законодательстве модели правового регулирования лоббирования, носят не столько юридический характер, сколько обусловлены противодействием со стороны противников повышения прозрачности европейского процесса принятия государственного властных решений.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Парфёнов А.А. —
Обзор зарубежного законодательства в сфере языкового тестирования с целью интеграции иностранных граждан в принимающее общество
// Юридические исследования.
– 2016. – № 9.
– С. 13 - 40.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.9.20075 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20075
Читать статью
Аннотация:
В данной статье рассматриваются вопросы языковой и социокультурной интеграции мигрантов в различных странах Европы. В рамках исследования законодательства зарубежных стран были проанализированы нормы об обязательности прохождения лингвистических интеграционных тестов для основной доли иностранцев, прибывающих в принимающую страну, а также минимальные требования к уровню коммуникативных компетенций иностранных граждан и лиц без гражданства при их обращении в органы государственной власти с заявлениями о приобретении того или иного правового статуса. Представлена единая классификация формализованных требований к знанию национального языка и социокультурного контекста принимающего общества в зависимости от миграционных целей. Проведен обзор нормативно-правовой базы девяти европейских государств: Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии. По результатам обзора зарубежного законодательства выявлено, что в различных миграционных ситуациях, но во всех исследуемых странах иностранец обязан подтвердить знание национального языка, а также иногда и культурных аспектов страны пребывания. Таким образом, развитие современного российского законодательства в отношении обязательности подтверждения знаний государственного языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации соответствуют общеевропейской тенденции миграционной политики. Результаты данного исследования могут быть использованы при последующем более детальном рассмотрении механизма правового регулирования общественных отношений в сфере русского языка как иностранного.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Зимнева С.В. —
Соглашения об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств: теория и правоприменительная практика
// Юридические исследования.
– 2017. – № 3.
– С. 39 - 51.
DOI: 10.7256/2409-7136.2017.3.21760 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21760
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются проблемы заключения и исполнения соглашений об устранении или ограничении гражданско-правовой ответственности. Автор подробно рассматривает правовую природу и условия заключения таких соглашений. Особое внимание уделяется пределам установления договорных условий об ограничении и освобождении от гражданско-правовой ответственности в соответствии с принципом свободы договора. В целях раскрытия сущности соглашений об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств, а также выявления условий ничтожности заключаемых соглашений, автором проводится анализ судебной практики рассмотрения споров, вытекающих из соглашений. В ходе исследования были использованы как общенаучные методы, так и специальные методы научного познания: формально-логический, формально-логический, сравнительно-правовой и технико-юридический. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что гражданское законодательство не определяет формы вины, не закрепляет признаки умысла и неосторожности, и это осложняет применение пункта 4 статьи 401 Гражданского кодекса РФ. Сформулированы условия, которые учитывают суды при рассмотрении недействительности соглашений об устранении или ограничении ответственности. Внесено предложение по совершенствованию судебной практики.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Дербышева Е.А. —
Принцип правовой определенности как требование определенности нормы права
// Юридические исследования.
– 2017. – № 2.
– С. 68 - 80.
DOI: 10.7256/2409-7136.2017.2.21970 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21970
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования является один из аспектов принципа правовой определенности - определенность нормы права. Поскольку, норма права является исходным элементом в механизме правового регулирования, постольку, от ее определенности зависит эффективность работы всего механизма в целом. В этом смысле норма права является ключевым аспектом принципа правовой определенности, а потому его исследование представляется актуальным. В статье раскрывается содержание определенности нормы права. Основываясь на практике Конституционного Суда РФ, подробно рассматривается вопрос соотношения категорий «принцип», «требование», «критерий» применительно к определенности нормы права. В статье применяются следующие методы научного познания: метод анализа и синтеза, формально-юридический и герменевтический методы исследования. Новизна исследования характеризуется выявлением и систематизацией составляющих содержания определенности нормы права, как одного из аспектов принципа правовой определенности. В результате сделан вывод о том, что определенность нормы права является одновременно принципом, требованием, общеправовым критерием. Норма права соответствует принципу правовой определенности в том случае, если каждому субъекту права понятны последствия своего поведения непосредственно из текста правовой нормы, либо после толкования, данного судом или обращения за юридической помощью. В заключение дается понятие определенности нормы права.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Анциферов Н.В. —
Конституционное закрепление обязанностей личности в странах постсоветского пространства: сравнительно-правовой анализ
// Юридические исследования.
– 2017. – № 8.
– С. 1 - 13.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.8.23450 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23450
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена вопросам конституционного закрепления обязанностей личности как важного элемента конституционно-правового статуса человека и гражданина в странах постсоветского пространства. Исследуются аспекты правового закрепления таких обязанностей в структуре конституций, анализируется каталог обязанностей, конституционные подходы к определению круга их субъектов. Выявлены и рассматриваются как широко распространённые с точки зрения конституционного закрепления обязанности личности, так и более редкие, характерные для ограниченного круга конституций. Уделяется внимание общей правовой обязанности по соблюдению конституции и законов; обязанности не нарушать (уважать) права и свободы других лиц; обязанностям, направленным на консолидацию (государством) ресурсов (по уплате налогов и сборов, других обязательных платежей, защите родины, несению военной службы); обязанностям, направленным на защиту публичного интереса (охрана окружающей среды, охрана исторического и культурного наследия, получение образования, недопустимость использования прав и свобод в противоречие с защищаемыми законом публичными интересами; уважение национальных традиций, уважение государственных символов, верность (преданность) родине); обязанностям социального характера (родительские обязанности, обязанности детей перед родителями); обязанностям собственника. Рассматриваются особенности формул конкретных конституционных обязанностей, их сходства и различия. Исследование проведено с использованием как общенаучных, так и специально-юридических методов (в частности, формально-юридического, сравнительно-правового). На основе проведённого анализа делается вывод о наличии общих подходов конституционных законодателей к закреплению конституционных обязанностей личности. Однако, соответствующее закрепление (регулирование) не является идентичным как с точки зрения его содержания, так и с позиции соответствующего объёма. Подобные различия обусловливают значимый потенциал их реализации в рамках конкретных правоотношений с участием человека и гражданина.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Громоздина М.В. —
Правовые нюансы раздела общего имущества супругов в судебном порядке
// Юридические исследования.
– 2017. – № 9.
– С. 14 - 23.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.9.24089 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24089
Читать статью
Аннотация:
Предмет исследования составляют проблемные аспекты, связанные с расторжением брака и разделом имущества супругов, которые не утрачивают своей актуальности в настоящее время. Проведен анализ примеров судебной практики по спорам между супругами о разделе имущества, осложненных инвестиционными договорами, кредитными обязательствами и др. Кроме этого, автор исследовал споры и ситуации, в которых не действует правило о законном режиме имущества супругов. Проблемы, связанные с применением п.4 ст.39 Семейного кодекса РФ о признании имущества собственностью каждого из супругов, достаточно часто являются предметом научных дискуссий и судебных дел, в связи с чем в статье дана оценка сложившейся ситуации. Вопрос о возможности заключения мирового соглашения на стадии исполнительного производства и утверждения его судом, также, затронут. Автором отмечается, что в судебной практике, по-прежнему, мало примеров, связанных с применением п.2 ст.39 Семейного кодекса РФ об отступлении от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов. В статье применялся общенаучный метод диалектического познания действительности. Автором применялись и специальные научные методы: системный, структурно-функциональный, формально-юридический, анализа и синтеза. Проведенное исследование показало, что судебная практика по делам о разделе имущества супругов неоднозначна, у судов имеются различные подходы при применении отдельных положений семейного, гражданского и процессуального законодательства, что безусловно, по мнению автора, затрудняет формирование единообразия при разрешении дел о расторжении брака и разделе имущества. Результаты исследования дают основания сделать выводы о необходимости внесения дополнений в Семейный кодекс РФ об обязательной досудебной процедуре урегулирования споров, связанных с разделом общего имущества супругов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Труш В.М., Гомонов Н.Д. —
Криминогенная зараженность личности преступника с позиции судьбоанализа L. Szondi
// Юридические исследования.
– 2018. – № 1.
– С. 1 - 30.
DOI: 10.25136/2409-7136.2018.1.25092 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25092
Читать статью
Аннотация:
В представленной публикации авторы исследуют проявление феномена криминогенной зараженности личности преступника в зависимости от тяжести совершенного преступления. Исследование проводится с позиции теории личности – судьбоанализа L. Szondi. Конкретными объектами выступают группы лиц, осужденных за преступления против личности, собственности, в сфере половой свободы и половой неприкосновенности личности, за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Предметом исследования является структура потребностно-побудительной сферы, ее количественная и качественная представленность в зависимости от исследуемой групповой принадлежности. Методика исследования представляет собой сравнительный анализ потребностно-побудительной сферы по количественным (уровень напряженности структуры побуждений, оценка изменения «побуждений середины» (Р, Sch - векторы), ) и качественным (сравнительная оценка гистограмм векторных пространств, интерпретация ведущих состояний потребностно-побудительной сферы, сравнительная оценка горизонтально сплавленных однонаправленных тенденций векторных картин), а также анализ данных, полученных по методике «семантического ключа», рассматриваемых параметров (тенденций векторных пространств потребностно-побудительной сферы) личностных особенностей преступников указанных групп. Новизна исследования заключается в том, что, исходя из основания личности – экзистенциала телесности - уровень личностной криминогенности (криминогенной зараженности) определяется на основании рассматриваемых параметров, описывающих личностные особенности индивидов в зависимости от криминальной групповой принадлежности. Следовательно, тезис о системно-устойчивом характере проявления феномена криминогенной зараженности на основании экзистенциала телесности в гуманструктуролигии личностных особенностей осужденных находит свое подтверждение также и при проведении анализа их потребностно-побудительной сферы по методике L. Szondi.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Трофимов Е.В., Мецкер О.Г. —
Право и искусственный интеллект: опыт разработки вычислительной методологии для интеллектуального анализа общероссийской и региональной практики пересмотра судами постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях (на примере статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
// Юридические исследования.
– 2019. – № 7.
– С. 32 - 43.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.7.30351 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30351
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования является судебная практика по пересмотру постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Отсутствие на федеральном и региональном уровнях данных судебной статистики в разрезе отдельных категорий административных правонарушений в части решений, выносимых на стадии пересмотра дел об административных правонарушениях, обусловливает необходимость использования вычислительных методов для сбора, обработки и анализа данных. Для решения исследовательской задачи использованы данные ГАС «Правосудие». Эмпирическая база сформирована при помощи краулера за счет POST-запросов с некоторым параметром в JSON. В результате запросов получены полные документы судебных актов, поля документов отфильтрованы, оставлены только значимые данные. Из текстов судебных решений извлечены необходимые данные, на основе которых решена задача классификации. Для детального интеллектуального анализа взяты 4,9 тыс. судебных решений о пересмотре постановлений (решений) о назначении административного наказания по статье 20.4 КоАП РФ за период 2010–2017 гг. В результате исследования была разработана и апробирована методология извлечения, анализа и интерпретации данных судебной практики, не формируемых судебной статистикой. В ходе интерпретации полученных эмпирических результатов были установлены общероссийские тенденции в правоприменении и правореализации, обусловленные повышением эффективности административного закона, а также получены три региональные модели соотношения результатов пересмотра постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях, которые были ассоциированы с показателями региональной социально-экономической статистики и интерпретированы.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Рыжкова Е.А., Рыжкова Е.К. —
Актуальные проблемы правового регулирования цифровой революции
// Юридические исследования.
– 2021. – № 8.
– С. 1 - 10.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.8.36152 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36152
Читать статью
Аннотация:
Развитие информационных технологий, изменение ожиданий и привычек потребителей, а также изменение социальной, экономической, политической ситуации в мире привели к масштабному проникновению цифровых технологий во все сферы жизни общества. Необходимость разработки адекватного правового регулирования отношений, складывающихся в цифровой сфере, определение границ и возможностей искусственного интеллекта, привлекаемого для решения разноплановых задач, представляет сегодня приоритетное направление развития права, его теоретических основ и практических аспектов в технологически развитых странах мира. Прогресс информационных технологий стимулировал развитие права, сформировав новый его институт – цифровое право. Однако на сегодняшний день суть цифрового права сводится к регулированию новой цифровой формы старых отношений. Революционным достижением цифрового права следует считать институт искусственного интеллекта. Новизна исследования определяется тем, что достижения цифровых технологий и вызванные ими трансформации уже называют «третьей промышленной революцией», а как известно, революционные достижения всегда находят своё закрепление в праве. Развитие и применение новых технологий требует их досконального регулирования, и в первую очередь, в вопросах выработки понятий, критериев, предмета. В связи с развитием института искусственного интеллекта актуальным представляется вопрос о субъектном составе цифровых отношений. Таким образом, проблемы, которые сегодня объединяет понятие «цифровое право» в полной мере не отражают его сущности и не предвидят грядущих изменений.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Сабанина Н.О., Ермаков Д.С., Попов С.А. —
К вопросу о совершенствовании законодательства, регулирующего процедуру банкротства юридических лиц
// Юридические исследования.
– 2022. – № 6.
– С. 1 - 11.
DOI: 10.25136/2409-7136.2022.6.37624 EDN: HJVEST URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37624
Читать статью
Аннотация:
В условиях наблюдающейся экономической турбулентности, вызванной, в том числе, коронавирусными ограничениями, наблюдается рост случаев неплатёжеспособности хозяйствующих субъектов. Кроме того, правовой ландшафт банкротства юридических лиц претерпел серьёзные изменения. Подтверждением данного положения служит то обстоятельство, что в настоящее время планируется внесение существенных изменений в федеральное законодательство, осмысление которых актуализирует представленную тему исследования. Объектом исследования являются регулируемые нормами гражданского, арбитражного процессуального права, законодательством о банкротстве общественные отношения, складывающиеся в рамках процедуры банкротства юридических лиц. Предметом исследования являются теоретические и практические проблемы института несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
Авторы подробно рассматривает такие аспекты темы, как проблемы, с которыми столкнулись юридические лица в период пандемии, и их влияние на особенности процедуры банкротства; доктринальный и законодательный аспекты этимологических особенностей категорий «несостоятельность» и «банкротство», «признаки банкротства» и «критерии банкротства»; вопросы, связанные с реализацией обеспечительных мер сторон в ходе процедуры банкротства и др. Особое внимание уделяется анализу изменений, которые планируется законодателем внести в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Основными выводами проведённого исследования можно назвать необходимость дальнейшей проработки правотворцем планируемых изменений законодательства о банкротстве. Новизна полученных результатов определяется анализом законодательства и правоприменительной практики в отношении института банкротства в целях последующей выработки рекомендаций по применению, толкованию и изменению соответствующих положений законодательства о банкротстве.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Секретарёв Р.В. —
К вопросу о совершенствовании земельного законодательства.
// Юридические исследования.
– 2023. – № 1.
– С. 74 - 85.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.1.38910 EDN: BKRBNG URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38910
Читать статью
Аннотация:
В работе рассмотрены проблемные вопросы использования земель, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Исследуются методологические аспекты определения земельных правоотношений. Анализируются как теоретические исследования, так и актуальная судебная практика. Осуществляя подбор арбитражной практики по затронутой в статье проблеме, автор старался подобрать дела, проблемные с точки зрения квалификации земельных правоотношений. Автор убеждён, что теоретическое осмысление наиболее типичных судебных дел должно иметь практический эффект не только для субъектов правоприменительной деятельности, но и для законодателя, поскольку именно из решения конкретных казусов зачастую можно сделать вывод о (не)удовлетворительном правовом регулировании соответствующей сферы общественных отношений. Научной новизной предпринятого исследования является проведённый анализ актуальной судебной практики по спорам в сфере землепользования, а также предложения по точечному совершенствованию земельного законодательства.
Объектом настоящего исследования являются правовые отношения, связанные с возникновением, изменением и прекращением прав на землю в Российской Федерации. Предмет исследования - нормативные и распорядительные правовые акты, определяющие порядок приобретения, использования и прекращения прав на землю и соответствующая судебная практика.
В качестве основного метода научного познания при подготовке статьи автор использовал формально-юридический метод. Кроме того, были использованы следующие методы: гипотеза, дедукция, индукция, типология, классификация, структурный метод правового моделирования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кодан С.В. —
Создание Основных законов Российской империи в деятельности Комиссии составления законов (1800-1820-е гг.)
// Юридические исследования.
– 2012. – № 3.
– С. 149 - 175.
DOI: 10.7256/2305-9699.2012.3.167 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=167
Читать статью
Аннотация:
Вопрос о выделении и объединении основополагающих узаконений относительно положения верховной власти в России на протяжении XVIII – первой четверти XIX столетия находился поле зрения российских правителей и только с изданием Свода законов российской империи 1832 г. был решен в рамках издания вошедших и открывающих его Основных государственных законов. Работы, в этом направлении, тем не менее, начались в XVIII столетии и в начале XIX в. получили зримые очертания в ходе работы Комиссии составления законов - первом проекте Коренных законов Российской империи Г.А. Розенкампфа (1804 г.), а затем определении основ законодательной деятельности в Основаниях российского права (1815 г.). В рамках данной стать предполагается освещение первых попыток определения параметров содержания и подготовки проекта Основных законов Российской в деятельности Комиссии составления законов в 1790-1820-е гг.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Лаптев А.С. —
Цифровой портал «Криминологическое планирование» - основной помощник в принятии управленческих решений в сфере предупреждения преступлений
// Юридические исследования.
– 2023. – № 8.
– С. 84 - 95.
DOI: 10.25136/2409-7136.2023.8.43734 EDN: WTCQBX URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=43734
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования выступают нормы действующего российского законодательства, регламентирующие организацию и соотношение уровней планирования, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности, а также создание цифровой среды в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Целью работы является выработка предложений по совершенствованию практики противодействия (профилактики) преступности, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях, повышению эффективности воздействия на ее детерминирующие факторы. Автором творчески использовались общенаучные методы в познавательно значимом единстве (анализа, синтеза, системно-структурного). Исследован зарубежный опыт использования информационных систем в деятельности региональных правоохранительных органов для осуществления анализа, прогнозирования (преступлений, личностей правонарушителей, жертв преступлений). Новизна работы обусловлена необходимостью повышения использования возможностей информационных технологий в процессе выработки и реализации мер по профилактике региональной преступности. Автором обоснована целесообразность сознания в рамках платформы «Цифровое стратегическое планирование» портала «Криминологическое планирование» в качестве адаптивной информационно-управляющей системы, обеспечивающей поддержку управленческих решений субъектами планирования в сфере профилактики преступности руководством страны, региона, муниципального образования, предложена его структура, требования к информационной инфраструктуре, отражены все возможности, которые будет обеспечивать работа портала, в том числе путем осуществления профессиональной подготовки специалистов в сфере криминологического планирования путем дистанционного метода коммуникации, в результате чего будет создаваться в каждом регионе России оптимальная система субъектов, задействованных в криминологическом планировании.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кабанов П.А. —
Криминальная виктимность лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов первой и второй группы): статистическое измерение 2014-2015 гг.
// Юридические исследования.
– 2016. – № 6.
– С. 1 - 11.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.6.19421 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19421
Читать статью
Аннотация:
Предметом проведенного исследования является криминальная виктимность лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов первой и второй группы). Цель исследования - выявить структуру криминальной виктимности лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов первой и второй группы) на основе полученных официальных статистических данных МВД России по потерпевшим от преступлений за 2014-2015 годы.
Задачи исследования: а) определить объем потерпевших по уголовным делам лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов первой и второй группы); б) определить основные виды и группы преступлений по которым лица с ограниченными физическими возможностями (инвалидов первой и второй группы) становятся чаще всего жертвами преступлений. Методологической основой проведенного исследования является диалектика и основанные на ней методы научного познания: анализ, синтез, сравнение. Научная новизна проведенного нами исследования заключается в том, что ранее в российской криминологической науке не проводились исследования жертв преступлений лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов первой и второй группы) на основе данных официальной виктимологической статистики МВД России. Впервые в криминологической науке определены основные виды и группы преступлений от совершения которых лица с ограниченными физическими возможностями (инвалидов первой и второй группы) чаще становятся жертвами.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Насонов С.А. —
Европейские модели производства в суде присяжных: суд присяжных в Австрии (сравнительно-правовое исследование)
// Юридические исследования.
– 2016. – № 9.
– С. 41 - 52.
DOI: 10.7256/2409-7136.2016.9.19911 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19911
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена особенностям производства в суде присяжных по УПК Австрии 1975 г. (с изменениями на 2016 г.) как разновидности европейской модели указанного производства. Эти особенности рассмотрены в сравнительно-правовом аспекте, в сопоставлении с аналогичным производством по УПК РФ.
Порядок судебного разбирательства в суде присяжных Австрии является образцом континентального типа этой формы судопроизводства и именно этим фактором обусловлены его существенные отличия от аналогичного порядка по УПК РФ.
Председательствующий наделен широкими дискреционными полномочиями в области доказывания. Особенностями судебного следствия в Австрии являются: начало исследования доказательств с допроса подсудимого, отсутствие различий в порядке исследования доказательств обвинения и защиты, широкое исследование данных о личности подсудимого перед присяжными. В статье отмечается специфика этапа постановки вопросов присяжным заседателям (выделяются четыре вида вопросов), особенности правового наставления председательствующего (произносится в совещательной комнате и не затрагивает фактическую сторону дела), особенности совещания присяжных, которые обязаны изложить краткое обоснование своих ответов, а также возможность коллегии профессиональных судей присутствовать на совещании присяжных.
В статье сделан вывод о возможности рецепции законодательством РФ некоторых элементов австрийской модели производства в суде присяжных.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Жеребчиков Д.П. —
Оставление ребенка и детоубийство в российской провинции: историко-правовые аспекты (на примере губерний Центрального Черноземья второй половины XIX в. - начала XX вв.)
// Юридические исследования.
– 2017. – № 8.
– С. 89 - 103.
DOI: 10.25136/2409-7136.2017.8.22167 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22167
Читать статью
Аннотация:
Рассматривая сферу социальных девиаций, следует уделять внимание гендерным факторам, т.е. отличительным особенностям проявлений криминального и отклоняющегося поведения, совершаемого мужчинами или женщинами. В период модернизационных изменений второй пол. XIX в. - нач. XX вв. в России часть населения выбирала девиантную модель поведения, возрастал уровень преступности. К числу типичных женских преступлений в изучаемый период относились оставление ребенка и детоубийство, где субъектом преступного деяния в подавляющем большинстве случаев являлось лицо женского пола, а именно мать ребенка, а объектом преступления - ребенок, чаще всего рожденный вне законного брака. В качестве примера нами выбран регион Центрального Черноземья - аграрный, патриархально-крестьянский, слабоурбанизированный провинциальный регион Европейской России. Исследование носит междиципларный комплексный характер. Методы социальной истории и правового анализа раскрывают изучаемую проблему с разных научных сторон и в совокупности как историко-правовое явление. Новизна исследования заключается в широте применяемых подходов, в вводе в оборот неопубликованных научных данных. Необходимо отметить актуальность изучаемой проблемы. Явление инфантицида (детоубийства) сохраняется в российском обществе на уровне маргинализованных слоев населения. Гендерные факторы остаются важными в изучении современных проявлений девиантного поведения.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бронников А.М. —
Обеспечение, применяемое при организации и проведении имущественных торгов
// Юридические исследования.
– 2019. – № 1.
– С. 34 - 43.
DOI: 10.25136/2409-7136.2019.1.27495 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27495
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается обязательный для претендентов на участие в торгах задаток как способ обеспечения торгов и проводится его сравнение с обеспечительным платежом. Соотнеся правовые особенности данных способов обеспечения обязательств, автор приходит к выводу, в соответствии с которым обеспечительный платеж, в отличие от задатка, по своей сути, гораздо более подходит на роль обеспечения обязательств на торгах. Так, для обеспечительного платежа отсутствует требование заключения соглашения в письменной форме, следовательно, оплата обеспечительного платежа со стороны претендента на участие в торгах может расцениваться как заключение соглашения посредством конклюдентных действий. Кроме того, возврат внесенной суммы обеспечительного платежа в случае отказа организатора торгов от их проведения не противоречит его обеспечительной функции, как это происходит в случае с задатком. По мнению автора, обязательность внесения задатка может неблаготворно сказываться на конкуренции в процессе проведения торгов. Методологической основой исследования явилась совокупность общенаучных методов, таких как системный анализ, синтез, конкретизация и абстрагирование, обобщение научных концепций и нормативного материала, системно-структурный, логический, аналитический. Выявлена специфика применения в процессе организации и осуществления торгов по реализации предмета залога такого способа обеспечения исполнения обязательств, как обеспечительный платеж, правовые свойства которого позволяют ему выступать в качестве разумной альтернативы задатку. Использование обеспечительного платежа способно создать дополнительные гарантии для организатора торгов, в том гарантии добросовестность тех участников торгов, которые готовы предоставить не задаток, а обеспечительный платёж.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Винницкий А.В., Круглов В.В., Соловьев М.С. —
К вопросу о приоритете натуральной формы возмещения вреда, причиненного окружающей среде (на примере водных объектов и почв)
// Юридические исследования.
– 2020. – № 12.
– С. 18 - 30.
DOI: 10.25136/2409-7136.2020.12.34809 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34809
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования выступили положения действующего экологического и гражданского законодательства, устанавливающие основания, порядок и формы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Изучена, обобщена и критически проанализирована практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и арбитражных судов по рассмотрению споров, связанных с различными вопросами возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Особое внимание уделено постановлению Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 № 12-П и постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49. Использованы результаты эколого-правовых и смежных научных исследований.
В работе использован комплекс методов и способов познания, присущих современной науке, в том числе общенаучные, частнонаучные методы и общелогические приемы (абстрагирование, анализ, синтез, аналогия, обобщение и др.). В итоге обосновывается о вывод о приоритете натуральной формы возмещения вреда, причиненного окружающей среде, однако при наличии (1) фактической возможности возмещения вреда в натуре полностью, либо в максимально возможной части, и, в частности, (2) возможности оперативного принятия мер, (3) их эффективности для восстановления нарушенного состояния окружающей среды. Кроме того, обосновывается, что вопросы о возможности проведения восстановительных работ, их объемах и сроках их выполнения могут быть поставлены на разрешение судебной экспертизы непосредственно в рамках разрешения спора о возмещения вреда, причиненного окружающей среде (независимо от разработки на досудебного стадии проекта рекультивации). Отмечается, что подобный механизм доказывания приобретает особую актуальность в случае, если временной промежуток со дня выявления загрязнения и до подачи иска заведомо недостаточен для разработки проекта рекультивации во внесудебном порядке.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Пронякина С.Ю. —
Лишение гражданства как особое основание прекращения правовой связи с государством
// Юридические исследования.
– 2021. – № 10.
– С. 59 - 73.
DOI: 10.25136/2409-7136.2021.10.36630 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36630
Читать статью
Аннотация:
Правовые основания приобретения и прекращения гражданства лицами, рожденными и проживающими на территории разных государств, могут существенно отличаться друг от друга в силу исторических, политических, экономических и иных причин. В настоящей статье автором всесторонне исследовано одно из оснований прекращения гражданства - лишение гражданства. Автором определены причины и обстоятельства, которые приводят к прекращению политико-правовой связи лица с государством по инициативе государства. Методологическую основу исследования составляют следующие методы познания: системный правовой анализ, формально-логический, прогностический, сравнительный правовой анализ, формально-юридический анализ. Автором изучены международные правовые акты, а также проведен сравнительный анализ законодательства разных стран, регулирующего вопросы прекращения гражданства. В статье проанализированы условия и ограничения для применения государством процедуры лишения гражданства, изучено соотношение таких оснований прекращения гражданства как лишение гражданства и отмена решения о приеме в гражданство. Научная новизна исследования заключается в том, что автором статьи сделан вывод, что лишение гражданства не запрещено международными правовыми актами при наличии законных оснований, установленных внутренним законодательством страны. Такими основаниями могут являться незаконные действия гражданина против общественной безопасности и национальных интересов, а также иные действия, подрывающие основы конституционного строя. Автор предлагает открытое законодательное закрепление правового института лишения гражданства для возможности прекращения гражданства отдельных лиц по инициативе государства.