Рус Eng Cn Перевести страницу на:  
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Библиотека
ваш профиль

Вернуться к содержанию

Право и политика
Правильная ссылка на статью:

К вопросу об институциональных препятствиях на пути привлечения судей, арбитров, государства к гражданской ответственности

Чибинов Дмитрий Владиславович

аспирант, кафедра гражданского процесса, Санкт-Петербургский государственный университет

199034, Россия, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Университетская, 7-9, оф. -

Chibinov Dmitrii Vladislavovich

Postgraduate student, the department of Civil Proceedings, Saint Petersburg State University

199034, Russia, Sankt-Peterburg, g. Saint Petersburg, nab. Universitetskaya, 7-9, of. -

dmchibinov@gmail.com

DOI:

10.7256/2454-0706.2021.6.35763

Дата направления статьи в редакцию:

18-05-2021


Дата публикации:

25-05-2021


Аннотация: Предметом данной статьи является анализ подхода российского законодателя, который связывает гражданскую ответственность судьи, арбитра или государства (за судью в порядке пункта 2 статьи 1070 ГК РФ) с уголовной ответственностью судьи или арбитра. В том числе, но не ограничиваясь, в данной статье рассматриваются вопросы о том, в какой момент право потерпевшего было нарушено в связи с действиями судьи или арбитра; что будет, если предъявить гражданский иск о возмещении вреда к судье, арбитру или государства до получения соответствующего приговора суда; какие юридические последствия предъявления такого "преждевременного иска"; как должна считаться исковая давность на возмещение потерпевшим причиненных убытков. Основным выводом данного исследования является то, что выбранная законодателем модель предполагает создание институционального препятствия на пути возмещения причиненных при разрешении споров убытков: необходимости предварительного привлечения судьи или арбитра к уголовной ответственности. В связи с этим приговор суда не должен рассматриваться как исключительное доказательство такого элемента состава деликта как "вина". В связи с этим потерпевший не может предъявлять иски о возмещении причиненного вреда к судье, арбитру и государству до получения соответствующего приговора суда, а предъявленный иск не должен приниматься судом к производству. Как следствие, исковая давность на возмещение причиненного вреда течет с момента получения приговора суда, вступившего в силу, в отношении судьи или арбитра.


Ключевые слова:

Иммунитет арбитра, Иммунитет судьи, Ответственность арбитра, Ответственность судьи, Реформа третейского разбирательства, Ответственность государства, Институциональные препятствия, Исковая давность, Основание иска, Вина судьи

Abstract: The subject of this article is the analysis of the approach of Russian legislator, which links the civil liability of a judge, arbitrator or the state (in accordance with Paragraph 2 of the Article 1070 of the Civil Code of the Russian Federation) with the criminal liability of a judge or arbitrator. The author also considers the following questions: the violation of victim’s right due to the actions of a judge or arbitrator; what would happen if a civil claim of compensation for damages is filed against a judge, arbitrator or the state prior to receiving a court verdict; what are the legal consequences of filing such “preliminary claim”; how to calculate the time allowed for filing a claim of compensation for damages caused to victims. The main conclusion of consists in the observation that the model selected by the legislator implies the creation of an institutional obstacle to compensation for losses caused in dispute settlement: the need for preliminary imposition of liability on a judge or. In this regard, the verdict of the court should not be considered as exclusive evidence of such an element of the tort as "guilt". The victim would not be able file claims for damages against a judge, arbitrator, or the state prior to receiving the correspondent court verdict, and the submitted claim should not be accepted for trial. Thus, the time allowed for filing a claim of compensation for damages starts from the moment of receiving a court verdict, which has entered into force against a judge or arbitrator.


Keywords:

Arbitral immunity, Judicial immunity, Arbitral liability, Judicial liability, Reform of arbitral proceedings, State's liability for judicial wrongs, Institutional impediments, Limitation period, Cause of action, Judge's fault

Лицо, разрешающее своей властью споры, будь то государственный судья или номинированный сторонами арбитр, должно быть независимым. В связи с этим на государстве лежит важнейшая функция обеспечения этой независимости в первую очередь для судей, но и для арбитров [19]. Одним из направлений такой государственной протекции является обеспечение невмешательства в деятельность судей и арбитров, отсутствия любых форм давления на них, мешающих принятию решений исключительно на основе применимого права и внутреннего убеждения судьи и арбитра. Эти цели, в том числе, достигаются за счет законодательного ограничения возможности привлекать судей ии арбитров к какой-либо ответственности, в том числе гражданской, в связи с осуществляемой ими деятельностью по разрешению споров, ибо судья и арбитр при принятии решения не должны даже думать о каких-либо последствиях такого решения лично для них [10].

Для российского закона устоялся подход, согласно которому ответственность арбитра, судьи или государства (за судью в порядке пункта 2 статьи 1070 ГК РФ) связывается с привлечением судьи или арбитра к уголовной ответственности. Анализ правовых последствий существования этого «барьера» и представляет предмет данной статьи: несмотря на давнее существование этого подхода в российском законе, теоретического осмысления, насколько известно по исследованным российским источникам, он не получил: ученые больше концентрируются на самой целесообразности подобного жёсткого ограничения, но не следствиях выбранного законодателем решения [20]. Тем не менее, автор настоящей статьи полагает это упущением и со своей стороны предложит различные толкования «барьерного» регулирования для ответственности лиц, обобщенно выражаясь, разрешающих споры. Актуальность данной темы исследования связана с тем, что общественный запрос на введение ответственности лиц, разрешающих споры, непременно растет, и это вопрос времени, когда законодатель вернется к этой проблеме для ее капитального пересмотра.

Начать рассмотрение данного вопроса целесообразно с обзора законодательного материала по проблеме.

Так, исторически первой нормой являются положения пункта 2 статьи 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» - «Судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».

За ним же следовало в 1996 г. введение «заградительной» ответственности государства за вред, причиненный судьей при отправлении правосудия, в пункте 2 статьи 1070 ГК РФ: «Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается [государством] в случае, если вина судья установлена приговором суда, вступившим в законную силу». Риторичность подхода законодателя была сглажена в постановлении Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П, где суд указал на то, что для случаев причинения вреда некоторыми судебными актами, которые не разрешают спор по существу, вина судьи может доказываться «иным судебным актом», однако законодательного регулирования эта ситуация, вопреки требованию Конституционного Суда РФ, так и не получила [1]. Однако для целей данной статьи это уточнение Конституционного Суда РФ не имеет большого значения, ибо сохраняется изначальная логика: для привлечения государства к ответственности по пункту 2 статьи 1070 ГК РФ потерпевший должен сначала провести отдельное судебное дело, получив судебный акт, доказывающий вину судьи в причинении вреда. Далее для удобства применительно пункту 2 статьи 1070 ГК РФ автор будет ссылаться только на приговор суда как условие ответственности государства.

Дальнейшее развитие этот вопрос получил в статье 51 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», согласно которой «Арбитр не несет гражданско-правовой ответственности перед сторонами арбитража […] в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением функций арбитра и в связи с арбитражем, за исключением ответственности в рамках гражданского иска по уголовному делу, который может быть предъявлен к арбитру в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в совершении которого арбитр будет признан виновным в установленном законом порядке». Данная статья долгое время была исключительно декларативной, однако спустя пять лет после ее принятия, в октябре 2020 г., все же была введена статья 200.7 УК РФ (подкуп арбитра), формально открывшая доступ к привлечению арбитра к ответственности.

Нетрудно заметить, что, имея общую задачу обеспечения независимости судьи и арбитра, текстуально эти статьи несколько отличаются. В пункте 2 статьи 1070 ГК РФ указано: «[…] если вина судья установлена приговором суда […]»; в пункте 2 статьи 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» - «[…] если только […] приговором суда не будет установлена виновность судьи [в совершении преступления] […] »; в статье 51 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» - «[…] в рамках гражданского иска по уголовному делу […] в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в совершении которого арбитр будет признан виновным […]». В связи с этим актуализируется вопрос о том, какого же действительное значение приговора суда для целей привлечения судьи, арбитра или государства к гражданской ответственности.

Возьмем в качестве первого предположения, что приговор суда есть исключительно доказательство вины судьи или арбитра в гражданско-правовом смысле: данное толкование следует из пункта 2 статьи 1070 ГК РФ. Для того, чтобы разобрать этот вариант, стоит начать с того, что ответственность за вред, причиненный арбитром, равно как и судьей, несмотря на имеющиеся в доктрине дискуссии, является в своей природе деликтной, что предопределяется специфическим объектом посягательства – абсолютным благом, коим является конституционное право каждого на судебную защиту [18]. Отсюда можно поставить вопрос так: в какой момент нарушение права потерпевшего действиями арбитра или судьи – деликт – состоялось?

Из положений статьи 1064 ГК РФ следует, что нарушение права происходит в момент, когда наличествует полная квадриада состава деликта: (i) факт причинения вреда, (ii) противоправность в действиях причинителя вреда, (iii) причинная связь между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями и (iv) вина причинителя вреда [11]. Применительно к деликтам лиц, разрешающих споры, этот состав подвергается существенным изменениям по сравнению с общими правилами. Из самых очевидных можно выделить две корректировки:

Во-первых, такое следствие принципа генерального деликта как презумпция противоправности любого причинения вреда [11] не применяется в условиях того, что вступившее в силу решение суда или третейского суда является обязательным до его отмены в установленном законом порядке (или до отказа в приведении решения третейского суда в исполнение). Соответственно, пока решение не дезавуировано в установленном порядке, считается, что оно соответствует закону, а потому противоправность отсутствует. Во-вторых, Конституционный Суд РФ в своем известном постановлении Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П применительно к пункту 2 статьи 1070 ГК РФ указывал, что «[…] в предусмотренном им случае не действует презумпция виновности причинителя вреда, вина которого устанавливается в уголовном судопроизводстве, т.е. за пределами производства по иску о возмещении вреда» [1]. То есть здесь Конституционный Суд РФ усматривает две особенности такого состава деликта как вина судьи (а государство отвечает именно за противоправность судьи, а не за свою собственную): она не презюмируется и устанавливается отдельно в рамках уголовного процесса.

Это принципиально важное уточнение – привлечение судьи к уголовной ответственности, по крайней мере в логике толкования пункта 2 статьи 1070 ГК РФ со стороны Конституционного Суда РФ, — это лишь особое правило позитивной допустимости доказательств (статья 68 АПК РФ, статьи 60 ГПК РФ) – вина судьи для целей привлечения государства к ответственности по пункту 2 статьи 1070 ГК РФ как элемент состава деликта может быть доказана исключительно приговором суда. В юридической литературе это явление иногда называется как «предустановленное доказательство», которое исключает возможность принимать во внимание какие-либо другие доказательства вины судьи [13]. Такое решение имеет несколько интересных следствий, которые стоит рассмотреть подробнее.

Во-первых, раз уголовный процесс есть специальная форма доказывания вины судьи или арбитра, то тогда потерпевший не лишается возможности предъявить «преждевременный» иск о возмещении причиненного вреда до получения приговора суда: отсутствие достаточных доказательств является лишь основанием к отказу в удовлетворении иска, но не к отказу в его принятии (хотя такая практика наблюдается только в арбитражных судах, суды общей юрисдикции предпочитают отказывать в принятии иска со ссылкой на то, что этот вопрос подлежит рассмотрению в ином порядке [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]). Указание в статье 51 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» именно на гражданский иск в уголовном деле как процессуальную форму компенсации убытков, причиненных арбитром, можно в этом контексте истолковать ограничительно: там, где есть гражданский иск в уголовном деле, возможен и общегражданский иск, ведь природа их тождественна. Значит, если такой иск подлежит рассмотрению, то это означает, что ответчик (судья, арбитр или государство) может его признать или заключить с истцом мировое соглашение, а суд не может отказать в санкционировании этих распорядительных действий ввиду необходимости представления приговора суда как доказательства виновности судьи или арбитра.

Во-вторых, возникает вопрос о последствиях предъявления такого «преждевременного» иска (при отсутствии уголовного дела, до которого можно приостановить производство по гражданскому делу). В таком случае суд, очевидно, откажет в удовлетворении исковых требований, что поставит вопрос о том, может ли потерпевший повторно обратиться в суд с иском о возмещении причиненного вреда к арбитру, судье или государству, если в последующем судья или арбитр будет привлечен к уголовной ответственности? Или же заявить такое требование в порядке гражданского иска в уголовном деле? Это вопрос о тождественности заявленных исков: меняет ли привлечение арбитра или судьи к уголовной ответственности основания иска о возмещении вреда? Ключевым элементом основания любого иска являются факты повода к иску [12], то есть факты о нарушении прав потерпевшего действиями ответчика, а нарушение прав ответчиком уже состоялось, когда был собран полный состав деликта. Следовательно, отказ в удовлетворении «преждевременного» иска лишает потерпевшего права на последующее заявление каких-либо требований о возмещении причиненных убытков, в том числе в рамках гражданского иска в уголовном деле, даже если судья или арбитр будет привлечен к уголовной ответственности, в связи с чем производство по «новому» иску подлежит прекращению в связи с наличием тождества заявленного требования с уже рассмотренным.

Отсюда, конечно, вытекает острый вопрос о сроках исковой давности на возмещение вреда, причиненного судьей или арбитром. Если приговор есть лишь особое доказательство вины арбитра или судьи в причинении вреда, а вина арбитра или судьи, как и сам состав деликта, наличествует до вынесения приговора суда, то возникает ситуация, когда срок исковой давности на возмещение причиненного судьей или арбитром вреда уже начал свое течение, но потерпевший не может эффективно обратиться в суд с иском, так как при отсутствии приговора уголовного суда его обращение в суд будет заранее безуспешным. Давность на возмещение причинённых убытков перестанет течь либо в момент предъявления гражданского иска в уголовном деле, что косвенно вытекает из абзаца 2 пункта 2 статьи 204 ГК РФ: «Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения», либо в момент предъявления общегражданского иска после возбуждения уголовного дела, до результатов которого будет приостановлено рассмотрение гражданского дела. В этой связи потерпевший находится в скованном положении: его давность на возмещение убытков течет, но он зависит от действий органов власти по получению санкции на возбуждение уголовного дела (для судей), возбуждению уголовного дела в отношении судьи или арбитра. Получается, что исковая давность на возмещение убытков потерпевшего продолжает течение в условиях отсутствия возможности у истца эффективно защитить свои права.

Есть и иная трактовка положений действующего законодательства, которая, как представляется, больше следует из статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» как образца более позднего закона: приговор не есть единственно возможное доказательство вины судьи или арбитра, но только лишь институциональное препятствие для возбуждения производства по гражданскому делу против них. В этом смысле преодоление институционального препятствия является активно легитимирующим фактором для потерпевшего. Это явление сходно по своей природе со специальным подводом для возбуждения уголовного дела: преступление уже было совершено, но пока специально уполномоченный орган не отправит материалы дела следователю для возбуждения уголовного дела, оно не может быть возбуждено на основании общих поводов [14].

Такое толкование видится более логичным, так как оно снимает те затруднения, которые могут возникнуть в связи с началом гражданского дела до возбуждения уголовного дела, а главное - оно соответствует изначальной и очевидной воле законодателя оградить судей и арбитров от какого-либо гражданского преследования до окончания уголовного преследования в целях защиты их независимости, обеспечив при расширительном толковании положений статьи 134 ГПК РФ и статьи 127.1 АПК РФ возможность пресечь гражданское дело на этапе принятия иска к производству.

Более того, такое восприятия закона позволяет дать вариант решения проблемы с исковой давностью. Так, статья 200 ГК РФ уже в свое время сделала рывок в своем развитии, добавив к составу, требуемому для начала течения исковой давности, знание или долженствование знания истца о личности ответчика, нарушившего право истца, без чего защита прав потерпевшего невозможна. Здесь можно было бы сделать еще один шаг: исковая давность не начинает своего течения до момента преодоления институциональных препятствий, юридически не дающих потерпевшему возможности предъявить свои требования о возмещении вреда к судье, государству или арбитру до окончания уголовного дела. Такое толкование статьи 200 ГК РФ будет новой гранью применения известного принципа исковой давности - agree non valenti non currit praescriptio («для неспособного к предъявлению иска не течет исковая давность» [15, 16, 17]).

Однако нельзя не отметить, что этот подход ставит судью, государство или арбитра в тяжкое положение подвешенности: сначала ожидать отмены решения или отказа в выдаче исполнительного листа на его исполнение (для арбитров), потом санкционирования возбуждения уголовного дела (для судей), потом полноценного проведения уголовного процесса в пределах давности на привлечение к уголовной ответственности и еще три года на возмещение убытков, а если эти убытки были компенсированы государством за судью, еще три года для регрессного иска государства к судье. Или положение подвешенности есть разумная цена за процессуальную льготу в виде институционального препятствия, которое отсеет большую часть желающих получить компенсацию причиненного судьей или арбитром вреда?

Резюмируя же размышления, представленные в данной статье, можно сделать вывод, что правило о том, что для привлечения судьи, арбитра или государства к гражданской ответственности нужно сначала привлечь судью или арбитра к уголовной ответственности, не связано с установлением такого элемента состава деликта как вина, но является институциональным препятствием для возбуждения гражданского дела. Поскольку до преодоления институционального препятствия потерпевший не имеет возможности защищать свои права, исковая давность на предъявления соответствующего иска к судье, арбитру и государству не начинает своего течения.

Дополнительно отметим, что данная статья расширяет тезисы автора, представленные на XX международной студенческой научной конференции iSLaCo’2021 «Law: New & Now» (08 – 10 апреля 2021 г.) в рамках сессии «Новеллы в процессуальном кодексе».

Библиография
1. По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова [Электронный ресурс]: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 года N 1-П.-СПС – «КонсультантПлюс»;
2. Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2008 года № КАС08-544 [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс»;
3. Определение Верховного Суда РФ от 25 мая 2010 года № 5-Г10-63 [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс»;
4. Определение Верховного Суда РФ от 01 июня 2010 года № 67-Г10-10 [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс»;
5. Апелляционное определение Белгородского областного суда от 18 июня 2015 года № 33-2533/2015;
6. Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 15 октября 2014 года № 33-10012/2014;
7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2010 года № 09АП-30378/2010-ГК по делу № А40-54462/10-55-456 [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс»;
8. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06 июня 2014 года № Ф07-3091/2014 по делу № А56-73025/2012;
9. Постановление ФАС Уральского округа от 10 июня 2003 года № Ф09-1455/03-ГК по делу № А47-201/02 [Электронный ресурс]. – СПС «КонсультантПлюс»;
10. Sirros v. Moore (1974), Q.B. 118;
11. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 560 с.;
12. Ивакин В.Н. Фактическое основание иска: понятие и состав // Актуальные проблемы российского права. 2020. N 4. С. 74 – 82 (представлен обзор литературы по проблеме);
13. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006) / А.Л. Маковский М.: Статут, 2010;
14. Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. 444 с.;
15. Павлов А.А. Два вопроса о давности: о чем сказал и о чем умолчал Верховный Суд // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. N 3. С. 81 – 95;
16. Павлов А.А. Основания перерыва исковой давности // Закон. 2019. N 1. С. 112 – 124;
17. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2018. [Электронное издание. Редакция 1.0] 1264 с.;
18. Шварц, М.З. К вопросу о правовом режиме ответственности арбитра: первые размышления / М. З. Шварц // Третейский суд.-2017.-№ 2.-с. 151;
19. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / С.А. Абесадзе, Т.К. Андреева, В.Н. Ануров и др.; отв. ред. Т.А. Лунаева; науч. ред. О.Ю. Скворцов, М.Ю. Савранский, Г.В. Севастьянов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Редакция журнала "Третейский суд"; М.: Статут, 2018. Вып. 9. 965 с.;
20. Афанасьев С.Ф. Призрачность доступности правосудия по искам о возмещении государством вреда в порядке п. 2 ст. 1070 ГК РФ // Российский судья. 2014. N 11. С. 40 - 44.
References
1. Afanas'ev S.F. Prizrachnost' dostupnosti pravosudiya po iskam o vozmeshchenii gosudarstvom vreda v poryadke p. 2 st. 1070 GK RF // Rossiiskii sud'ya. 2014. N 11. S. 40 - 44.
2. Shvarts, M.Z. K voprosu o pravovom rezhime otvetstvennosti arbitra: pervye razmyshleniya / M. Z. Shvarts // Treteiskii sud.-2017.-№ 2.-s. 151;
3. Mezhdunarodnyi kommercheskii arbitrazh: Uchebnik / S.A. Abesadze, T.K. Andreeva, V.N. Anurov i dr.; otv. red. T.A. Lunaeva; nauch. red. O.Yu. Skvortsov, M.Yu. Savranskii, G.V. Sevast'yanov. 2-e izd., pererab. i dop. SPb.: Redaktsiya zhurnala "Treteiskii sud"; M.: Statut, 2018. Vyp. 9. 965 s.;
4. Pavlov A.A. Osnovaniya pereryva iskovoi davnosti // Zakon. 2019. N 1. S. 112 – 124;
5. Sdelki, predstavitel'stvo, iskovaya davnost': postateinyi kommentarii k stat'yam 153-208 Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii / V.V. Baibak, R.S. Bevzenko, S.L. Budylin i dr.; otv. red. A.G. Karapetov. M.: M-Logos, 2018. [Elektronnoe izdanie. Redaktsiya 1.0] 1264 s.;
6. Po delu o proverke konstitutsionnosti polozheniya punkta 2 stat'i 1070 Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii v svyazi s zhalobami grazhdan I.V. Bogdanova, A.B. Zernova, S.I. Kal'yanova i N.V. Trukhanova [Elektronnyi resurs]: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 25 yanvarya 2001 goda N 1-P.-SPS – «Konsul'tantPlyus»;
7. Opredelenie Verkhovnogo Suda RF ot 28 oktyabrya 2008 goda № KAS08-544 [Elektronnyi resurs]. – SPS «Konsul'tantPlyus»;
8. Opredelenie Verkhovnogo Suda RF ot 25 maya 2010 goda № 5-G10-63 [Elektronnyi resurs]. – SPS «Konsul'tantPlyus»;
9. Opredelenie Verkhovnogo Suda RF ot 01 iyunya 2010 goda № 67-G10-10 [Elektronnyi resurs]. – SPS «Konsul'tantPlyus»;
10. Apellyatsionnoe opredelenie Belgorodskogo oblastnogo suda ot 18 iyunya 2015 goda № 33-2533/2015;
11. Apellyatsionnoe opredelenie Krasnoyarskogo kraevogo suda ot 15 oktyabrya 2014 goda № 33-10012/2014;
12. Postanovlenie Devyatogo arbitrazhnogo apellyatsionnogo suda ot 20 dekabrya 2010 goda № 09AP-30378/2010-GK po delu № A40-54462/10-55-456 [Elektronnyi resurs]. – SPS «Konsul'tantPlyus»;
13. Postanovlenie FAS Severo-Zapadnogo okruga ot 06 iyunya 2014 goda № F07-3091/2014 po delu № A56-73025/2012;
14. Postanovlenie FAS Ural'skogo okruga ot 10 iyunya 2003 goda № F09-1455/03-GK po delu № A47-201/02 [Elektronnyi resurs]. – SPS «Konsul'tantPlyus»;
15. Sirros v. Moore (1974), Q.B. 118;
16. Grazhdanskoe pravo: uchebnik: v 2 t. / O.G. Alekseeva, E.R. Aminov, M.V. Bando i dr.; pod red. B.M. Gongalo. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Statut, 2018. T. 2. 560 s.;
17. Ivakin V.N. Fakticheskoe osnovanie iska: ponyatie i sostav // Aktual'nye problemy rossiiskogo prava. 2020. N 4. S. 74 – 82 (predstavlen obzor literatury po probleme);
18. Makovskii A.L. O kodifikatsii grazhdanskogo prava (1922-2006) / A.L. Makovskii M.: Statut, 2010;
19. Osnovy ugolovnogo sudoproizvodstva: uchebnik dlya bakalavrov / M.V. Bubchikova, V.A. Davydov, V.V. Ershov i dr.; pod red. V.A. Davydova, V.V. Ershova. M.: RGUP, 2017. 444 s.;
20. Pavlov A.A. Dva voprosa o davnosti: o chem skazal i o chem umolchal Verkhovnyi Sud // Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii. 2016. N 3. S. 81 – 95;

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.
Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

Предмет исследования в представленной статье, как следует из ее наименования, составляют «Процессуальные аспекты привлечения к гражданской ответственности в сфере правосудия». Наименование работы нуждается в уточнении, поскольку не совсем понятно, о чьей конкретно гражданско-правовой ответственности идет речь в работе (к примеру, «Процессуальные аспекты привлечения органов правосудия к гражданско-правовой ответственности» и т.п.) Заявленные границы исследования полностью соблюдены ученым.
Методология исследования не указана в тексте работы. Исходя из анализа ее содержания, ученым применялись всеобщий диалектический, логический, формально-юридический, герменевтический методы исследования.
Актуальность избранной автором темы исследования не определена (вводная часть статьи как таковая отсутствует). Однако в основной части работы содержится замечание о том, что статьи закона, которые содержат нормы, устанавливающие основания для привлечения судьи или арбитра к гражданско-правовой ответственности, «… либо не применяются на практике вовсе, либо применяются столь редко, что не привлекают внимания со стороны ученых. Тем не менее, автор настоящей статьи полагает это упущением…». В связи со сказанным ученому необходимо более подробно обосновать актуальность темы статьи.
В чем состоит научная новизна исследования, автором прямо не указано. Фактически она проявляется в выявлении современных проблем привлечения органов правосудия к гражданско-правовой ответственности за причинение вреда и предложениях автора по их решению, которые заслуживают внимания читательской аудитории, но нуждаются в некоторой доработке, о чем будет сказано далее.
Научный стиль статьи выдержан автором в полной мере.
Структура работы не вполне логична. Вводная часть исследования отсутствует. В основной части статьи ученый на основании анализа научных статей, монографий, разъяснений КС РФ, материалов судебной практики выявляет основные проблемы привлечения органов правосудия к гражданско-правовой ответственности: исследует состав соответствующего деликта; проблему реализации прав потерпевшего, дискуссионный вопрос о сроках исковой давности по возмещению вреда, причиненного судьей или арбитром. Заключительная часть статьи фактически отсутствует (представлена одним предложением). Таким образом, структура работы нуждается в уточнении.
Содержание статьи соответствует ее наименованию, но не свободно от ряда недостатков.
Как уже отмечалось ранее, вводная часть исследования отсутствует. В ней ученому необходимо обосновать актуальность темы статьи, раскрыть степень изученности рассматриваемых им вопросов и перечислить фамилии ученых, которые ими занимались.
Автор неоднократно указывает на главенство позиции, согласно которой «… вина судьи для целей привлечения государства к ответственности может быть доказана исключительно приговором суда». На самом деле КС РФ установил, что положение п. 2 ст. 1070 ГК РФ не может служить основанием для отказа в возмещении государством вреда, причиненного при осуществлении гражданского судопроизводства в результате незаконных действий (бездействия) суда (судьи), если вина судьи установлена не приговором суда, а иным соответствующим судебным решением (определение КС РФ от 08.02.2001 № 43-О). Данный вопрос нуждается в более детальном рассмотрении. Хотелось бы узнать мнение ученого по поводу того, почему в данном вопросе между КС РФ и российским законодателем появились разногласия (на практике предписания КС РФ не выполняются).
Ученый пишет: «Первый интересный вопрос связан с тем, что раз уголовный процесс есть специальная форма доказывания вины судьи или арбитра, то тогда потерпевший не лишается возможности предъявить «преждевременный» иск о возмещении причиненного вреда до получения приговора суда: отсутствие достаточных доказательств является лишь основанием к отказу в удовлетворении иска, но не к отказу в его принятии (хотя такая практика наблюдается только в арбитражных судах, суды общей юрисдикции предпочитают отказывать в принятии иска [2 – 9]». Возникает вопрос, по каким мотивам суды общей юрисдикции отказывают в принятии иска?
Автору необходимо обратиться к анализу зарубежного опыта правового регулирования гражданско-правовой ответственности в сфере причинения вреда органами правосудия (Франции, ФРГ, Великобритании, США и др. стран). Это поможет ученому сформулировать практические рекомендации по реформированию института гражданско-правовой ответственности в сфере причинения вреда органами правосудия.
Библиография исследования представлена 18 источниками (учебником, монографиями, научными статьями, разъяснениями высших судебных инстанций, материалами судебной практики), что достаточно с формальной точки зрения. Фактически теоретическую базу работы, необходимо расширить для уточнения некоторых положений исследования и усиления аргументации ученого. В этом автору поможет обращение к научным статьям Ф. Н. Алгушаева, Ю. Н. Андреева, С. Ф. Афанасьева, Е. А. Борцовой, Д. В. Вершининой, Т. К. Донцовой, А. П. Дяченко, М. Р. Загидуллина, М. Н. Зарубиной, Д. Ш. Зухурзода, Т. Н. Нешатаевой, Ю. В. Щедриной, А. А. Ягельницкого, А. Э. Яковлева и др.
Апелляция к оппонентам имеется (она носит общий характер), но не является достаточной. В основном автор ссылается на теоретические работы в подтверждение своих суждений. Научная дискуссия ведется ученым корректно.
Выводы по результатам исследования как таковые отсутствуют («Вопросов в толковании этих положений достаточно много, и укрыться от их решений невозможно, ибо это только вопрос времени, когда ответственность в сфере правосудия начнет активно применяться на практике»). Между тем они должны быть четкими, конкретными и подводить итог всему исследованию.
Статья нуждается в тщательном вычитывании автором. В ней встречаются опечатки и стилистические ошибки.
Интерес читательской аудитории к представленной статье может быть проявлен, прежде всего, со стороны специалистов в сфере гражданского права, уголовного права, гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного процесса при условии ее существенной доработки: уточнении наименования работы и ее структуры, более подробном обосновании актуальности избранной темы исследования, расширении теоретической базы статьи, уточнении и дополнении отдельных положений работы, введении дополнительных элементов дискуссионности, формулировании четких и конкретных выводов по результатам исследования, устранении недостатков в оформлении статьи.



Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.
Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

Предмет исследования довольно интересный и посвящен вопросам «…институциональных препятствиях на пути привлечения судей, арбитров, государства к гражданской ответственности». Методология исследования – ряд методов, правильно используемых автором: формально-юридический, анализ и синтез, логика и др. Хотя привлечение сравнительно-правового метода также могло дать положительный эффект. Актуальность обоснована автором во введении к статье и выражается в следующем: «…обеспечение невмешательства в деятельность судей и арбитров, отсутствия любых форм давления на них, мешающих принятию решений исключительно на основе применимого права и внутреннего убеждения судьи и арбитра» и «…Эти цели…, достигаются за счет законодательного ограничения возможности привлекать судей ии арбитров к какой-либо ответственности, в том числе гражданской, в связи с осуществляемой ими деятельностью по разрешению споров». Научная новизна обоснована в исследовании автора. Стиль, структура, содержание заслуживают внимания. Исследование имеет все необходимые структурные элементы: актуальность, постановка проблемы, цели и задачи, предмет, научная новизна, методология и выводы. Стиль работы хороший, она легко читается и носит исследовательский характер. Содержание отражает существо статьи. Автор логично подводит читателя к существующей проблеме. Он акцентирует внимание читателя на предмете статьи. Он показывает, что «…Для российского закона устоялся подход, согласно которому ответственность арбитра, судьи … связывается с привлечением судьи или арбитра к уголовной ответственности». Автор «… полагает это упущением и со своей стороны предложит различные толкования «барьерного» регулирования для ответственности лиц, обобщенно выражаясь, разрешающих споры» и отмечает: «…общественный запрос на введение ответственности лиц, разрешающих споры, непременно растет, и это вопрос времени, когда законодатель вернется к этой проблеме для ее капитального пересмотра». Далее автор переходит к обзору «… законодательного материала по проблеме» и анализирует положения НПА: «Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1…, в пункте 2 статьи 1070 ГК РФ…, в статье 51 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», статья 200.7 УК РФ (подкуп арбитра)», используя ссылки на НПА и решения КС РФ: «В связи с этим актуализируется вопрос о том, какого же действительное значение приговора суда для целей привлечения судьи, арбитра или государства к гражданской ответственности …» и отмечает: «общественный запрос на введение ответственности лиц, разрешающих споры, непременно растет, и это вопрос времени, когда законодатель вернется к этой проблеме для ее капитального пересмотра». Переходя к анализу вопросов, исследуемых в статье, автор правильно показывает, что в качестве «…первого предположения» можно выделить «приговор суда есть исключительно доказательство вины судьи или арбитра в гражданско-правовом смысле». При этом автор отмечает: «Конституционный Суд РФ усматривает две особенности такого состава деликта как вина судьи (а государство отвечает именно за противоправность судьи, а не за свою собственную): она не презюмируется и устанавливается отдельно в рамках уголовного процесса», делает вывод: «принципиально важное уточнение – привлечение судьи к уголовной ответственности… — это лишь особое правило позитивной допустимости доказательств (статья 68 АПК РФ, статьи 60 ГПК РФ) – вина судьи … может быть доказана исключительно приговором суда». Автор замечает: «В юридической литературе это явление иногда называется как «предустановленное доказательство», которое исключает возможность принимать во внимание какие-либо другие доказательства вины судьи [13]» и делает правильный вывод: «…Такое решение имеет несколько интересных следствий…». Примеры подкрепляются ссылками на источники и делается вывод: «…ответчик (судья, арбитр или государство) может его признать или заключить с истцом мировое соглашение, а суд не может отказать в санкционировании этих распорядительных действий ввиду необходимости представления приговора суда как доказательства виновности судьи или арбитра», «Ключевым элементом основания любого иска являются факты повода к иску [12], то есть факты о нарушении прав потерпевшего действиями ответчика, а нарушение прав ответчиком уже состоялось, когда был собран полный состав деликта», «Отсюда, конечно, вытекает острый вопрос о сроках исковой давности на возмещение вреда, причиненного судьей или арбитром» и далее «Получается, что исковая давность на возмещение убытков потерпевшего продолжает течение в условиях отсутствия возможности у истца эффективно защитить свои права», «приговор не есть единственно возможное доказательство вины судьи или арбитра, но только лишь институциональное препятствие для возбуждения производства по гражданскому делу против них». В заключение автор подводит итог: «правило о том, что для привлечения судьи, арбитра или государства к гражданской ответственности нужно сначала привлечь судью или арбитра к уголовной ответственности, не связано с установлением такого элемента состава деликта как вина, но является институциональным препятствием для возбуждения гражданского дела» и приводит свои доводы, в частности «Поскольку до преодоления институционального препятствия потерпевший не имеет возможности защищать свои права, исковая давность на предъявления соответствующего иска к судье, арбитру и государству не начинает своего течения». Как нам кажется, приведены конкретные, однозначные и дающие для практики и теории выводы. Необходимо констатировать, что журнал, в который представлена статья является научным, и автор направил в издательство статью, соответствующую требованиям, предъявляемым к научным публикациям, в частности для научной полемики он обращается к текстам научных работ отечественных оппонентов. Библиография достаточная, содержит судебные решения и определенное количество современных научных исследований, к которым автор обращается. Это позволяет автору правильно определить проблемы и поставить их на обсуждение. Он, исследовав их, раскрывает предмет статьи. К замечаниям можно отнести отсутствие работ других авторов, а ведь они есть. Их работы также интересны в аспекте данной статьи. Апелляция к оппонентам в связи с вышесказанным присутствует. Автором используется материал других исследователей. Выводы – работа заслуживает опубликования несмотря на то, что можно было бы рассмотреть и работы других ученых, интерес читательской аудитории будет присутствовать.