Количество цитирований: 26
Правильная ссылка на статью:
Бубнова Т.Г. —
К вопросу об отграничении преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, от административных правонарушений
// Право и политика.
– 2019. – № 3.
– С. 33 - 39.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.3.28971 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28971
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с уголовно-правовой регламентацией состава преступления, предусматривающего ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины по ст. 191.1 УК РФ. Предмет исследования охватывает нормы действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающие уголовную и административную ответственность за незаконный оборот древесины, а также нормы российского законодательства, относящиеся к иным регулятивным отраслям права, постановления Правительства Российской Федерации. Целью работы является изучение особенностей состава ст. 191.1 УК РФ и проведение сравнительного анализа нормы уголовного права, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины и норм административного права, регулирующих схожие отношения. В качестве методологической основы познания в работе были использованы общенаучные методы: анализ, сравнение, дедукция, индукция и частнонаучные: формально-юридический и метод анализа нормативно-правовых актов и иных документов. В результате исследования выявлены основные отличительные признаки составов, что, в свою очередь, позволит правоприменителю верно квалифицировать деяния и справедливо определять ответственность. Научная новизна состоит в том, что ст. 191.1 УК РФ относительно новая в уголовном законодательстве, что является одной из основных причин отсутствия научных исследований и низкой эффективности применения данной нормы на практике.
Количество цитирований: 15
Правильная ссылка на статью:
Горохова С.С. —
Основные задачи государственной политики Российской Федерации по обеспечению устойчивого роста реального сектора экономики
// Право и политика.
– 2018. – № 10.
– С. 16 - 24.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.10.27164 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27164
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования послужили общественные отношения, затрагиваемые в процессе государственного стратегического планирования в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, в частности, анализируются отдельные задачи, поставленные Стратегией экономической безопасности на период до 2030 года, в рамках реализации одного из направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а именно, создания условий для достижения устойчивого роста реального сектора экономики. Особое внимание уделяется текущему положению дел в рассматриваемой сфере, а также анализу реализации ранее принятых программных документов. Методологическую основу исследования определили всеобщие методы познания; общенаучные методы исследования, включая системный и логический метод, а также анализ, синтез и аналогию; частнонаучные методы, такие как формально-юридический, статистический метод и другие. Новизна проведенного исследования заключается в том, что в работе проводится детальный содержательный анализ задач,определенных Стратегией экономической безопасности на период до 2030 года, и направленных на реализацию одного из направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности - создания условий для достижения устойчивого роста реального сектора экономики, а также выявляются перспективы их воплощения в жизнь.
Количество цитирований: 4
Правильная ссылка на статью:
Степанова Д.Н. —
К вопросу о требованиях, предъявляемых к кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации
// Право и политика.
– 2018. – № 8.
– С. 61 - 67.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.8.27180 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27180
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования выступает конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Предметом исследования являются требования, предъявляемые к кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка. Автор подробно анализирует требования, предъявляемые к кандидатам на должность детских Уполномоченных в субъектах Российской Федерации. На основе анализа автор составляет среднестатистический портрет детского омбудсмена, который сложился в результате работы регионального законодателя. Особое внимание уделяется требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность детских омбудсменов в зарубежных странах. Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания социально-правовых явлений,а также частнонаучные методы: анализ теоретических источников и нормативно-правовых источников; сравнение; обобщение; моделирование. Основным выводом в результате проведенного исследования является необходимость законодательного закрепления требований, предъявляемых к кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. Особым вкладом автора в исследование темы является предложенный набор критериев к кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.
Количество цитирований: 4
Правильная ссылка на статью:
Колмыков И.П. —
Соотношение права на неприкосновенность частной жизни и права на судебную защиту в контексте доступа к персональным данным: поиск баланса интересов
// Право и политика.
– 2020. – № 5.
– С. 58 - 67.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.5.32675 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32675
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является законодательство Российской Федерации о персональных данных и иной охраняемой законом тайны, гражданское процессуальное законодательство, а также правоприменительная практика, включая разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, в области охраны персональных данных и процесса доступа к персональным данным и иной охраняемой законом информации. Целью исследования является определение проблемы, связанной с доступом к персональным данным на этапе оценки обоснованности требований лица, которое намерено обратиться в суд. В рамках проведения исследования использовались как общенаучные методы (сравнение, анализ и синтез, моделирование), так и частнонаучные методы (исторический, технико-юридический, логический и метод системного анализа). Основным выводом проведенного исследования является постановка проблемы, связанной с возможностью доступа к персональным данным на этапе оценки обоснованности требований. Поставленная в работе проблема является не только актуальной, что подтверждается многочисленной судебной практикой, но и малоисследованной учеными. Этим объясняется научная новизна проведенного исследования, что также предопределяется объективной сложностью поиска решения проблемы в контексте баланса интересов противостоящих друг другу частных лиц: интересов лица, чьи персональные данные охраняются законом, и интересов такого же лица, намеренного получить доступ к информации с целью обращения в суд.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Трофимов Е.В., Мецкер О.Г. —
Методология качественной оценки оптимизации законодательства и правоприменительной практики на основе анализа больших данных дел об административных правонарушениях
// Право и политика.
– 2020. – № 10.
– С. 10 - 26.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.10.34250 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34250
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования выступают междисциплинарные юридико-компьютерные исследовательские средства и методы. В настоящей статье авторы обосновывают междисциплинарную (юридико-вычислительную) методологию для автоматизированного анализа и оценки качественных изменений в законодательстве и правоприменительной практике. В статье представлены промежуточные результаты исследовательского проекта, имеющие методологический характер и охватывающие методологическую парадигму, принципы, средства и методы научного исследования. Названные выводы являются обобщением эвристического поиска и вычислительных экспериментов, выполненных в предметной (доменной) области административно-деликтного права и представляющих собой осмысление процесса и результатов исследования одновременно с юридической и компьютерной сторон. В статье обосновывается междисциплинарная парадигма в заявленной методологической области и на основе экспериментального опыта и наблюдений формулируются три принципа исследования: принцип гетерогенности предмета (домена), принцип дискретности юридической практики и принцип идентифицируемости модели. В качестве основных научно-исследовательских средств разработаны, обоснованы и апробированы в вычислительных экспериментах исследовательская информационно-аналитическая система, математические и социальные индикаторы. Компьютерные методы (моделирование знаний, обработка естественного языка, машинное обучение), обеспечивающие автоматизацию идентификации и использования индикаторов, сопрягаются с догматическим методом и методами системного анализа и экспертной оценки, обеспечивающими юридическую осмысленность вычислений. Для важнейших индикаторов определены сопряженные юридико-компьютерные методы их идентификации и использования. В заключении отмечен ряд проблем и ограничений, выявленных в ходе исследования.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Топилина Т.А. —
Право на доступ к правосудию как принцип уголовного судопроизводства
// Право и политика.
– 2020. – № 4.
– С. 49 - 58.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.4.32196 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32196
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируются дискуссионные вопросы отнесения права на доступ к правосудию к принципам уголовного судопроизводства. Автор подробно рассматривает историю появления права на доступ к правосудию в ст. 52 Конституции РФ.Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного законодательства, регулирующие право на доступ к правосудию в уголовном процессе. Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при реализации права на доступ к правосудию. Автор подробно рассматривает регулирование права на доступ к правосудию в законодательстве РФ и стран СНГ. При написании работы были использованы: универсальный системный метод познания, сравнительно-правовой, формально-юридический методы, а также метод логического анализа нормативно-правовых актов. Показано, что право на доступ к правосудию обладает свойствами, позволяющими отнести его к принципам уголовного судопроизводства, так как, во-первых, представляет объективную правовую категорию, отражающую политические, правовые и нравственные идеи, господствующие в обществе, а во-вторых, является наиболее общим правовым положением в отношении иных норм права. Обосновывается вывод, что отсутствие права на доступ к правосудию в уголовном процессуальном законодательстве является уникальным случаем пробела принципа права.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Былинкина Е.В. —
Блокчейн: правовое регулирование и стандартизация
// Право и политика.
– 2020. – № 9.
– С. 143 - 155.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.9.33614 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33614
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируется понятие и сущностные характеристики блокчейна: децентрализованность, использование криптографии, автономность, наличие механизмов консенсуса, анонимность и прозрачность цепочки блоков. Помимо преимуществ в статье освещены недостатки блокчейна: высокая стоимость разработки и внедрения блокчейн-решений, а также высокая стоимость их использования (высокие энергозатраты); низкая скорость обработки информации; возможные несанкционированные изменения базы данных; отсутствие конфиденциальности пользователей блокчейна. Проводится обзор научных взглядов о необходимости правового регулирования блокчейна. В статье представлен обзор мировых достижений в сфере стандартизации блокчейна, а также проводится анализ основных направлений стандартизации: терминология, эталонная архитектура, безопасность и конфиденциальность, управление, смарт-контракты. В статье предложено авторское понятие блокчейна, учитывающее сущностные характеристики данной технологии. В целях анализа предложено разделять две сферы регулирования: правовое регулирование отношений, в которых применяется блокчейн, и регулирование самой технологии блокчейна (терминология, онтология, таксономия, эталонная архитектура, управление и т.д.). Сделан вывод о необоснованности предложений о едином правовом регулировании блокчейна (например, разработке единого закона о блокчейне), имея в виду при этом различные области применения данной технологии, которых существует достаточно много. Обоснована необходимость стандартизации блокчейна, а также излагаются основные преимущества стандартизации. В заключении делается вывод о том, что стандарты не заменят специфического правового регулирования, но обеспечат условия для создания правовой базы в соответствии с требованиями технологической реальности.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Попова С.М. —
Цифровизация миграционной сферы в России: состояние и перспективы
// Право и политика.
– 2021. – № 9.
– С. 118 - 132.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.9.36488 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36488
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена анализу текущего состояния цифровизации миграционной сферы в Российской Федерации. Показано, что внедрение современных цифровых технологий и информационно-технических средств в механизмы государственного управления миграцией (и шире – цифровая трансформация системы отношений между мигрантами и принимающим государством) является объективно неизбежной в контексте глобального цифрового перехода и возрастающей роли миграционного фактора для экономики. Цель работы – выявить политико-правовые факторы и проблемы, влияющие на цифровой переход в миграционной сфере Российской Федерации и его темпы. Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы и подходы, включая сравнительные. Представлен краткий обзор коэволюции миграционной ситуации и миграционного регулирования в Российской Федерации за период 2012-2021 гг. Отмечено, что цели, задачи и инструменты управления миграцией изменяются наряду с трансформацией представлений о значении для России миграционного фактора и его роли в решении задач экономического развития. На основе параллельного рассмотрения политико-правовых решений и практики цифровизации миграционной сферы суммированы текущие результаты и трудности. Показано, что проектный подход и опережающее правовое регулирование дают хорошие стимулы для «цифровых реформ» миграционной сферы, но на практике темпы реформирования замедляются из-за недостатка согласованности в действиях и концептуальных подходах. Ключевая причина – основные акты, регулирующие модернизацию миграционной сферы в России, не являются документами стратегического планирования.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Яровенко В.В., Корчагин А.Г. —
Развитие российской уголовной политики: уголовный проступок, административная преюдиция, проблемы поощрительных норм
// Право и политика.
– 2018. – № 6.
– С. 37 - 49.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.6.26482 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26482
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является проблемы российской уголовной политики с учётом соотношений уголовного права и права административных правоотношений. Авторы обращают внимание, что идея об уголовном проступке была бы привлекательна, если бы из КоАП РФ изъяли бы все составы, которые по своей правовой природе не относятся к административным правонарушениям, но по тем или иным причинам они не могут быть отнесены к преступлениям, хотя и тяготеют к ним. Большинство из них рассматриваются судами, и признаются в качестве уголовных проступков. В работе использовались общенаучный диалектический метод познания и частнонаучные методы: сравнительно-правовой, метод анализа и толкования существующего законодательства, судебной практики и научных положений по проблеме.
На основе проведенного исследования авторы считают необходимым пересмотреть процессуальные нормы, устанавливающие особенности по уголовным делам в сфере экономики и предупредительной деятельности, интегрировав их в единую уголовно-процессуальную форму так, чтобы не возникало вопросов о справедливости оснований для освобождения от уголовной ответственности в сфере экономической деятельности.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Бахарев Д.В. —
Вклад Франца Йозефа Галля в становление криминальной антропологии. Часть II. В поисках физиологических истоков маниакального поведения
// Право и политика.
– 2021. – № 6.
– С. 152 - 163.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.6.33868 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33868
Читать статью
Аннотация:
Статья продолжает обзор учения австрийского ученого-медика и естествоиспытателя Франца Йозефа Галля (1758-1828) об антропологии и психологии человека. Одним из ключевых тезисов доктрины Галля являлся вывод о том, что особенности антропологии и психологии человека проявляются в различных формах его социальной активности. И специфика протекания физиологических процессов в организме человека, и особенности формирования его личности, и формы, а также интенсивность проявления личностных качеств вовне обуславливаются, по мнению Галля, особенностями формирования и последующего развития отдельных частей и элементов головного мозга человека. Негативную окраску качествам и свойствам отдельной личности придает, по Галлю, диспропорциональность развития или наличие патологий в сегменте головного мозга, находящемся под участком, расположенным над ушным проходом черепной коробки человека. В самом неблагоприятном случае это может привести к проявлению вовне таких деструктивных качеств, как патологическая тяга к насилию над животными и людьми, склонность к поджогам и, наконец, стремление к убийству. Аналогичные нарушения в характере функционирования мозжечковой области головного мозга, по мнению Галля, могут существенным образом повлиять на сексуальную сферу жизни человека и, в конечном счете, также активизировать проявление в ней качеств и стремлений деструктивного свойства. Идеи Галля о влиянии диспропорций развития или патологии отдельных сегментов головного мозга человека на возникновение и проявление вовне негативных качеств и свойств его личности востребованы и современными исследованиями в области нейрокриминологии. В частности, современные исследования американских учёных, основанные на методах магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии, выявили значительные различия в структуре и характере функционирования отдельных областей головного мозга преступников-убийц и лиц, осуждённых за совершение менее тяжких преступлений.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Горохова С.С. —
О некоторых аспектах обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры в Российской Федерации
// Право и политика.
– 2018. – № 6.
– С. 27 - 36.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.6.26519 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26519
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования являются общественные отношения складывающиеся в процессе создания нормативной правовой основы формирования и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, осуществляемое в целях достижения ее устойчивого функционирования при проведении в отношении критической информационной инфраструктуры Российской Федерации компьютерных атак. Предметом исследования служат действующие законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные в указанной сфере. Особое внимание в работе уделено анализу некоторых положений Федерального закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", а также Постановлению Правительства РФ от 08.02.2018 N 127 "Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений". Методологическую основу исследования составляют: всеобщие методы познания; общенаучные методы исследования, включая системный и логический метод, а также анализ, синтез и аналогию; частнонаучные методы, такие как формально-юридический метод и другие. Новизна научного исследования заключается в том, что в его рамках осуществляется юридико-технический анализ некоторых положений законодательства Российской Федерации в сфере закрепления подходов к определению правового смысла категории "критическая информационная инфраструктура", а также к категорированию объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, даются рекомендации по совершенствованию нормативной правовой базы в исследуемой сфере.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Косоруков А.А., Осипов В.С. —
Механизмы социально-политической мобилизации молодежи на примере российских, белорусских и китайских Телеграм-каналов
// Право и политика.
– 2021. – № 9.
– С. 176 - 196.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.9.36442 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36442
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в статье выступают онлайн- и офлайн-механизмы социально-политической мобилизации молодежи, в частности, цифровой группизм и формирование цифровых сообществ, а также оппозиционно-мобилизационная модель информирования Е.В. Бродовской и А.Ю. Домбровской, тестирование которой на основе данных из открытых баз статистики "Telegram Analytics" и "Google Trends" позволило выявить ключевые закономерности и различия в протестных событиях в Москве (14 июля – 29 сентября 2019 года), Минске (9 августа – 19 ноября 2020 года) и Гонконге (12 июня 2019 года - 1 июль 2020 года). Новизна исследования заключается в применении модели информирования Е.В. Бродовской и А.Ю. Домбровской к массиву данных, полученных автором из баз статистики "Telegram Analytics" и "Google Trends" применительно к протестным событиям в Москве, Минске и Гонконге, в составлении понедельных таблиц активности протестных Телеграм-каналов и построении на их основе гистограм с визуализацией их пиковой упоминаемости в других Телеграм-каналах в вышеуказанные периоды. В выводах даны рекомендации по избежанию эскалации конфликта в ходе протестных акций, в основе которых лежат механизмы мобилизации на базе Телеграм-каналов.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Габуев С.В. —
Особенности регулирования и проблемы развития “электронного правительства” в России
// Право и политика.
– 2017. – № 12.
– С. 49 - 61.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.12.24419 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24419
Читать статью
Аннотация:
Объектом проведенного исследования выступает процесс становления и развития “электронного правительства”, имеющий важное политическое и социально-экономическое значение для современных государств. Особенности реализации концепции “электронного правительства” в России, рассмотренные на основе анализа регуляторной политики государства в данной сфере и оценки ее результатов, составили предмет исследования. Изучение содержательных характеристик "электронного правительства", на наш взгляд, позволило выявить степень соответствия реальных показателей декларируемым властью целям, определить проблемы и перспективы государственной политики в указанном направлении. Настоящее исследование в методологическом отношении также основано на неоинституциональном подходе и контент-анализе, позволившим рассмотреть влияние формальных и неформальных институтов на противоречивый процесс информатизации власти. Основные выводы данного исследования состоят в том, что процесс становления "электронного правительства" в России отражает как общемировые тенденции, так и национальную специфику, обусловленную институциональными условиями и приоритетами во внутренней и внешней политике нашей страны. Указанный процесс требует централизованного координирования, нормативного и финансового обеспечения, сопряжения данных мероприятий с преобразованиями в рамках административной реформы.
Количество цитирований: 3
Правильная ссылка на статью:
Жевняк О.В. —
Антиконкурентная практика цифровых платформ и меры реагирования по российскому и зарубежному законодательству
// Право и политика.
– 2021. – № 5.
– С. 14 - 41.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.5.33888 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33888
Читать статью
Аннотация:
Цель: выяснить, содержит ли российское законодательство о защите конкуренции нормы, с помощью которых можно бороться с антиконкурентной практикой цифровых платформ, необходимо ли вносить в него изменения. Предмет: антиконкурентная практика цифровых платформ, меры государственного реагированияна нее, антимонопольное законодательство, предложения по его изменению. Методология исследования заключается в анализе конкретных примеров антиконкурентного поведения цифровых платформ на российском и зарубежных рынках, квалификации такого поведения с точки зрения российского законодательства о защите конкуренции. По ходу исследования решается вопрос о том, достаточно ли правового материала для квалификации такого поведения, выявляются меры реагирования со стороны компетентных государственных органов разных стран и предлагаемые исследователями меры. Результаты. Систематизированы данные об антимонопольной практике цифровых платформ в зависимости от вида нарушений. Все примеры антимонопольной практики можно квалифицировать в качестве антиконкурентной согласно действующему законодательству РФ. В случае, если они не предусмотрены в перечнях конкретных нарушений, то подпадают под общие определения запрещенных законом деяний, учитывая неисчерпывающий характер таких перечней. Злоупотребление цифровой платформой своей «платформенной» властью, выражающейся в том, что она использует данные о транзакциях и клиентах, следует квалифицировать как недобросовестную конкуренцию. Для борьбы с антиконкурентной практикой цифровых платформ предлагается разработать систему мер, направленных на минимизацию рисков возникновения конфликта интересов, предотвращение и устранение последствий такого конфликта: введение запрета для владельца цифровой платформы на совмещение своей деятельности с той, которую осуществляют клиенты платформы, ограничение участия владельца платформы в компаниях, ведущих конкурирующие с клиентами виды деятельности, раскрытие информации о своих аффилированных лицах, занимающихся деятельностью, аналогичной деятельности клиентов платформы, введение критериев такой аффилированности, введение обязанности по возмещению убытков, причиненных клиентам возникновением конфликта интересов.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Гребенькова Л.А. —
Уголовно-правовая характеристика объекта вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ)
// Право и политика.
– 2018. – № 2.
– С. 27 - 33.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.2.25615 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25615
Читать статью
Аннотация:
В качестве предмета научного исследования в статье выступают признаки объекта преступного вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Автор стремится выявить основные уголовно-релевантные свойства данного деяния, определяющие его объективную вредность для общества, достаточную для признания общественно опасным и необходимость криминализации. При этом акцентируется внимание на обстоятельствах, существенно повышающих типовую общественную опасность содеянного, которые могут быть включены в уголовное законодательство в качестве квалифицирующих признаков. Основными методами исследования являются формально-юридический, а также буквальное и системное толкование правовых актов. Используя их, автор провёл детальный анализ содержания основного, дополнительного и факультативного объекта деяния, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ, а также осуществил прогностический анализ, направленный на выявление путей развития охранительных норм, связанных с защитой несовершеннолетних от негативных информационных воздействий. Новизна исследования заключается в том, что в нём впервые проведён комплексный анализ признаков объекта преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 151.2 УК РФ. Основными являются выводы о том, что помимо основного объекта, в качестве которого выступают интересы нормального развития и воспитания несовершеннолетних, а также дополнительного объекта (жизни несовершеннолетнего), рассматриваемое деяние может причинять вред здоровью, свободе и половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также интересам семейного воспитания и установленному порядку осуществления педагогической деятельности. Данные обстоятельства необходимо учесть путём выделения квалифицирующих признаков. Кроме того, необходима защита интересов общественной нравственности от публичной пропаганды противоправной деятельности.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Трофимов Е.В., Мецкер О.Г. —
Право и искусственный интеллект: опыт разработки вычислительной методологии для анализа и оценки качественных изменений в законодательстве и правоприменительной практике (на примере статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
// Право и политика.
– 2019. – № 8.
– С. 1 - 17.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.8.30306 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30306
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования являются изменения, произошедшие в правоприменительной практике вследствие введения в действие в 2011 г. новой редакции статьи 20.4 "Нарушение требований пожарной безопасности" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В статье представлены результаты вычислительных экспериментов, которые проводились с целью разработки и апробирования высокопроизводительного программного комплекса на основе интеллектуального анализа и машинного обучения, который улучшает понимание правовых явлений и процессов, связанных с влиянием законодательства на правоприменительную практику. Для решения исследовательской задачи были использованы данные ГАС «Правосудие» в части 56,5 тыс. постановлений о назначении административного наказания по статье 20.4 КоАП РФ за 2010–2017 гг. Из текстов постановлений были извлечены и факторизованы необходимые данные, данные из JSON были преобразованы алгоритмом в парадигме MapReduce для моделей факторизации и обучения. В результате машинного обучения было получено «дерево решений». На «дереве решений» показано, что с середины 2011 г. произошло качественное улучшение судебной практики, которая стала более единообразной и логичной, при назначении административного наказания суд стал руководствоваться типовыми обстоятельствами дела. Более эффективная редакция статьи 20.4 КоАП РФ позволила в среднесрочном периоде укрепить законность в сфере исполнения формализованных требований к обеспечению пожарной безопасности, сократив количество дел с 2012 по 2017 гг. более чем в 10 раз. Эмпирически обоснован рабочий вариант метода анализа и оценки качественных изменений в законодательстве и правоприменительной практике, основанный на технологии машинного обучения по типу «деревья решений».
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Кухарук В.В. —
Субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте, в уголовном законе
// Право и политика.
– 2018. – № 5.
– С. 42 - 51.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.5.23052 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23052
Читать статью
Аннотация:
Автором исследованы политико-правовые условия разработки и принятия законопроекта о дополнении уголовного кодекса РФ статьями 230.1 и 230.2 с совершенно новыми предметами преступлений. Рассмотрены содержательные несоответствия «Запрещенного списка» Всемирного антидопингового агентства – ВАДА с перечнями субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, Приказа Минспорта РФ, и аналогичным перечнем, утвержденным Правительством РФ. Дана уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных статьями 230.1 и 230.2 УК РФ. Раскрыто содержание признаков состава данных преступлений. Высказаны предложения по совершенствованию и модернизации норм главы преступлений против здоровья населения на основе положений международного права. При исследовании уголовно-правовых проблем регулирования оборота субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, применен частнонаучный и сравнительно-правовой методы их решения. Новизна исследования заключается в детальном раскрытии признаков состава преступлений, предусмотренных статьями 230.1 и 230.2 УК РФ, на основе нормативно-правовых актов международного права и российского законодательства, документов высших судебных инстанций в отношении преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Дербышева Е.А. —
Стадия пересмотра вступивших в законную силу постановлений и решений по делам об административных правонарушениях с точки зрения принципа правовой определенности
// Право и политика.
– 2018. – № 2.
– С. 44 - 51.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.2.25336 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25336
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования являются правовые нормы главы 30 КоАП РФ, регламентирующие пересмотр вступивших в законную силу постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, с точки зрения их соответствия требованиям принципа правовой определенности в его процессуальном аспекте. В статье раскрывается содержание такого требования принципа правовой определенности как неопровержимость судебного решения. Вопросы соответствия стадии пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях требованиям принципа правовой определенности, рассматриваются в сравнении с аналогичными стадиями в гражданском, уголовном, арбитражном процессе. В статье применяются следующие методы научного познания: метод анализа и синтеза, формально-юридический, сравнительно-правовой и герменевтический методы исследования. В результате сделан вывод о том, что административно-процессуальное законодательство РФ в части пересмотра вступивших в законную силу постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, в отличии от процессуального законодательства иных отраслей, не соответствует таким требованиям принципа правовой определенности как наличие круга субъектов обжалования, запрет множественности надзорных инстанций, установление сроков для обжалования, наличие института вновь открывшихся обстоятельств.
Новизна исследования характеризуется рассмотрением стадии пересмотра вступивших в законную силу постановлений и решений по делам об административных правонарушениях сквозь призму требований принципа правовой определенности и сделанными в результате этого исследования выводами.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Тимошина Е.В. —
Методология судебного толкования: генезис и эволюция реалистического подхода
// Право и политика.
– 2017. – № 12.
– С. 1 - 13.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.12.25079 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25079
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются процессы генезиса и эволюции реалистического подхода к методологии судебного толкования в сопоставлении с формалистическим стилем судебной интерпретации. На основе обращения к работам представителей школы свободного права, американского и скандинавского правового реализма, а также современного неореализма автор выявляет основные характеристики генезиса и эволюции реализма как стиля судебного толкования, раскрывает тенденции его развития, отвечает на вопрос о причинах лидирующего положения данного подхода в современной правовой доктрине, прежде всего зарубежной, а также политике судебного толкования. Основным методом исследования является метод проблемно-теоретической реконструкции — основной метод исследования истории правовых идей, применение которого позволяет разработать оригинальную интерпретационную концепцию (теоретическую модель) генезиса и эволюции реалистического подхода к методологии судебного толкования. Новизна проведенного исследования заключается в выявлении тенденций эволюции реалистического подхода, который развивался (1) от признания неопределенности значения правового текста как объекта толкования — к тезису об избыточности текста для осуществления акта толкования, (2) от признания допустимости текстуального замещающего толкования — к утверждению исключительности креативного толкования как специфической функции суда, (3) от признания ограниченности когнитивной функции толкования к утверждению волюнтаристской природы акта толкования, (4) от признания институциональных ограничений, налагаемых на суд принципом разделения властей, — к обоснованию судебной власти в качестве нового субъекта суверенитета. Новизной обладают также выводы о наличии комплекса факторов (причин) — общекультурных, внутринаучных и политико-идеологических, определивших современное значение реалистического стиля судебной интерпретации в доктрине и практике.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Мартиросян Д.Г. —
Регулирование трудовой миграции граждан из третьих стран в ЕС по европейскому праву
// Право и политика.
– 2018. – № 10.
– С. 1 - 8.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.10.27358 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27358
Читать статью
Аннотация:
В статье исследуются вопросы правового регулирования трудовой миграции граждан третьих стран в ЕС. Миграция в глобализирующемся мире поливариантна и многофункциональна. Охватывая различные социальные группы, а также различные области общественной жизнедеятельности, она являет собой одну из наиболее действенных движущих сил, обеспечивающих пополнение и перераспределение трудовых ресурсов ЕС, чем способствует его экономическому развитию. Необходимость решения проблем, связанных с трудовой миграцией, обуславливает создание соответствующей правовой базы на наднациональном уровне и гармонизации внутреннего законодательства государств – членов ЕС. Методологическая основа исследования включает как общенаучные методы познания (анализ и синтез, диалектика, логический метод), так и специально-юридические методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический. В ходе исследования автор приходит к выводу, что ЕС, а также государствам – членам ЕС следует продолжать работу по пересмотру национального и европейского законодательства в области труда и занятости и укрепления интеграции на рынке труда. При этом следует скоординировать свои усилия для создания законодательной базы по вопросам межгосударственного обмена рабочими мигрантами из третьих стран. В то же время оптимизация миграционной политики в Европе невозможна без решения проблем, связанных с социально-психологической, культурной и языковой адаптацией мигрантов.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Островский О.А. —
Алгоритм мероприятий по анализу ситуации при подозрении в совершении преступлений в сфере компьютерной информации с учетом специфики источников данных этой информации
// Право и политика.
– 2018. – № 10.
– С. 32 - 37.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.10.22879 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22879
Читать статью
Аннотация:
В статье представлена классификация компьютерной информации, определяющая способ ее получения, приведен алгоритм мероприятий при расследовании преступлений в сфере информационных технологий, представлена категория информационных следов возможных преступных действий. Автор подробно рассматривает такие аспекты как использование информационных следов, проведена работа по анализу расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Объектом исследования является преступная деятельность в сфере компьютерной информации, отражаемая в информационных следах, а также тактические и технические приемы по обнаружению, сохранению и изъятию информационных следов. Предметом исследования является закономерности преступной деятельности, вследствие которой образуются информационные следы, а также закономерности деятельности сотрудников правоохранительных органов по выявлению, закреплению, использованию таких следов при раскрытии и расследовании преступлений. Методика расследования рассматриваемых преступлений представлена организацией следственной деятельности при получении первичной информации; типизации следственных ситуаций; определение круга обстоятельств; разработка программ расследования; организация предупредительной деятельности следователей; тактика следственных и иных действий. Идентификация и анализ преступлений в сфере IT - трудно решаемая на практике задача, в связи с расширяемым спектром совершения подобных преступлений и постоянном развитии средств передачи и хранения информации. Ее решение требует не только особой тактики производства следственных и организационных мероприятий, но и прежде всего наличия специальных знаний в области компьютерной техники.
В данной работе автором представлена структурная схема необходимых мероприятий по анализу ситуации при подозрении в совершении преступлений в сфере информационных технологий, а также источники данных этой информации, показана схема местонахождения следов, проработана классификация информационных следов преступных действий.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Каримов В.Х. —
Актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества
// Право и политика.
– 2019. – № 4.
– С. 20 - 27.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.4.29117 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29117
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-исполнительного права, регулирующие виды уголовных наказаний, порядок их исполнения и отбывания. Автор обращает внимание на то, что существующая система не решает в полной мере целей наказания по исправлению осужденных, предотвращению ими новых преступлений, а также восстановлению социальной справедливости. Необходимо сделать систему более логичной, устранить дублирование отдельных видов наказаний, совершенствовать их организацию и исполнение. Результаты исследования основаны на формально-логических и общенаучных методах научного познания, системном подходе. Кроме того, часто-научных методах: формально-юридическом, методе правового прогнозирования, методе юридического толкования. Новизна исследования заключается в том, что выявляются проблемы в законодательном регулировании и правоприменительной практике при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. В частности, выявляется дублирование видов наказаний в содержательной стороне, нелогичность их построения в системе наказаний в зависимости от карательного эффекта. Предлагается сделать акцент на исполнении наказаний в виде штрафа и обязательных работ как основных видах и ограничение свободы, как дополнительном виде наказания.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Осина Д.М. —
Особенности юридической ответственности за нарушение налогового законодательства в США
// Право и политика.
– 2020. – № 10.
– С. 41 - 49.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.10.34174 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34174
Читать статью
Аннотация:
Актуальность темы обусловлена значением института ответственности для современных налоговых систем, поскольку не всегда налогоплательщики готовы добровольно расставаться с частью своих доходов. Обращение к опыту развитых стран может оказаться полезным с точки зрения выявления достоинств и недостатков моделей построения института ответственности за нарушение налогового законодательства с целью возможного их учета при дальнейшем реформировании соответствующей сферы общественных отношений в России. Цель настоящей статьи - изучение особенностей института ответственности за нарушение налогового законодательства в США, юрисдикции с одной из самых эффективных налоговых систем в мире. Для достижения указанной цели автор ставит ряд научных задач, в числе которых рассмотрение видов ответственности за нарушение налогового законодательства США и вопросов их разграничения, а также видов санкций за нарушение налогового законодательства. При проведении исследования автором активно применялись как общенаучные, так и специально-юридические методы (сравнительно-правовой и формально-юридический). В результате исследования можно прийти к ряду выводов: 1) ответственность за нарушение налогового законодательства США бывает уголовной и гражданско-правовой; 2) оба вида ответственности закреплены в едином законодательном акте – Кодексе внутренних доходов; 3) разграничение видов ответственности проводится весьма условно, в зависимости от вида совершенного деяния, степени суровости санкций за него, а также порядка реализации ответственности; 4) гражданско-правовая ответственность за нарушение налогового законодательства в США не имеет аналогов в российском праве и по сути совмещает в себе черты административной и гражданско-правовой ответственности; 5) поскольку в праве США гражданско-правовые санкции могут носить правовосстановительный характер, возможно привлечение лица за одно и то же деяние как к уголовной, так и к гражданско-правовой ответственности.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Богдан В.В. —
Право общественного интереса и концепция деления права на частное и публичное: постановка проблемы
// Право и политика.
– 2017. – № 7.
– С. 110 - 117.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.7.22966 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22966
Читать статью
Аннотация:
В настоящем исследовании автором рассматривается новое для российского правопорядка явление - право общественного интереса. Проанализированы теоретические предпосылки формирования концепции права общественного интереса через призму конвергенции частного и публичного права, приведены отдельные нормы гражданского законодательства, касающиеся защиты общественного интереса. Автором высказывается мысль, что право общественного интереса балансирует между частным (субъективным) интересом конкретного лица и публично-правовым механизмом защиты иных участников общественных отношений от этого интереса, что предопределяет специфику развития данного института в России. Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и частно-научных методов: системно-структурный, синтеза и анализа, формально-юридический, сравнительно-правовой, логический и другие. Научная новизна исследования состоит в том, что автором, на основе теоретических выводов, законодательных актов и судебной практики, предлагается авторская дефиниция института права общественного интереса.В ходе исследования автор приходит к выводам, что эффективность решения проблемы определения значения права общественного интереса должна определяться необходимостью его объективного существования как такового. При этом следует учитывать, что, с одной стороны, необходимо создание условий для единообразного понимания категории «общественный интерес», исключая его расширительное толкование в угоду частному или публичному праву, с другой – установление критериев, способов, механизмов осуществления и защиты общественного интереса с использованием норм как частноправового, так и публично-правового характера. Кроме того, автор делает вывод, что концепция права общественного интереса в ее американизированном восприятии, не может быть в полной мере быть воспринята на российском правовом поле, т.к. существенно обедняет идею защиты общественного интереса в целом.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Коломейцева Н.А., Кочубей О.И. —
БРИКС: институциональные возможности России для реализации азиатско-тихоокеанского вектора политики
// Право и политика.
– 2018. – № 3.
– С. 32 - 38.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.3.25817 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25817
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования является активизация азиатско-тихоокеанского политического вектора России. Объявленный в 2013 году президентом страны курс на развитие Дальнего Востока, а также внешнеполитический разворот РФ на Восток в связи с современным кризисом системы международных отношений создали дополнительные предпосылки тесной интеграции Российской Федерации и ее дальневосточных субъектов со странами АТР. Авторы полагают, что в концепцию современной восточной политики РФ вписывается ее деятельность в рамках международного института БРИКС, членом которого Россия является уже более десяти лет. В целях раскрытия институциональных возможностей России для реализации своего "восточного" вектора политики посредством БРИКС авторами проводится анализ участия российской стороны в интеграционных процессах на Востоке, а также анализ интересов ключевых игроков "пятерки". Научная новизна исследования состоит в использовании подхода комплементарности механизма БРИКС и стремления ведущих ее субъектов, в том числе, Российской Федерации, к реализации "восточного" внешнеполитического вектора. По мнению исследователей, в условиях глобальной напряженности, институциональные возможности БРИКС будут способствовать процессу интеграции России в АТР.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Шатилов С.П. —
Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны
// Право и политика.
– 2017. – № 7.
– С. 75 - 84.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.7.18325 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18325
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются нормативные правовые акты регламентирующие деятельность правоохранительных органов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в результате деятельности правоохранительных органов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны. В статье автор подробно рассматривает причины беспризорности и безнадзорности в рассматриваемый период. Особое внимание в статье уделено основным направлениям деятельности отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и детских исправительных учреждений. Методологической основой исследования являются принципы историзма, объективности и системности. Исходя из этих и других методологических принципов, в статье использован определенный набор методов научного познания: конкретно-исторический метод; ретроспективный метод; сравнительный; формально-юридический; методы абстрагирования и восхождения от абстрактного к конкретному; историко-сравнительный и сравнительно-правовой методы. Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые в отечественной юриспруденции предпринята попытка комплексного анализа нормативного закрепления деятельности правоохранительных органов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны.
Основными выводами приведенного исследования является, то, что в условиях начавшейся войны беспризорность и безнадзорность принимает массовый характер, однако система работы по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, сложившаяся и действовавшая в правоохранительных органах, обеспечивала в основном эффективное выполнение возложенных на нее функций. Архивные материалы свидетельствуют, что правоохранительные органы, решая поставленные перед ними в годы войны задачи, успешно боролись с массовой беспризорностью и безнадзорностью.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Сергеев А.В. —
Современные детерминанты государственной политики России по формированию физической культуры студентов
// Право и политика.
– 2018. – № 3.
– С. 14 - 21.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.3.25741 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25741
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является современная нормативно-правовая база, институализирующая физическую культуру в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации. Объектом исследования выступает государственная политика России по формированию физической культуры студентов. Рассматриваются ключевые основания и источники данной государственной политики, показатели и индикаторы эффективности ее реализации. Изучаются вопросы степени ее сформированности и актуальности. В фокусе внимания автора – инкорпорация данного компонента государственной политики в такие сферы, как: образование, физическая культура и спорт, молодежная политика, социально-экономическое развитие и национальная безопасность страны. Представленные в статье выводы получены логическим методом исследования на основе контент-анализа, сравнения и синтеза действующих государственных актов. Установлено наличие в современной России выраженной государственной политики по формированию физической культуры студентов. Продемонстрирована высокая степень ее актуальности. С учетом глубоких междисциплинарных связей дана ее комплексная характеристика. Обоснован авторский тезис о том, что эффективность реализации государственной политики России по формированию физической культуры студентов зависит от качества нормативно-правового регулирования процессов физического воспитания в образовательных организациях высшего образования РФ.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Корягин П.А. —
Оценка эффективности деятельности субъекта общественного контроля в современной Российской Федерации: построение модели
// Право и политика.
– 2017. – № 6.
– С. 24 - 30.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.6.23074 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23074
Читать статью
Аннотация:
Изучение проблематики реализации практик общественного контроля связано с формированием перед исследователем новых вызовов и подходов, соответствующих требованиям современного политического времени. Операционализация многих компонентов, связанных с анализом инфраструктуры общественного контроля - его объектных и предметных институций, взаимных возможностей, полномочий, зон ответственности, зон взаимодействия, а также компонентов, связанных с оценкой результатов контроля - ключевой вызов для современного исследователя. Предметом данной статьи будет построение модели оценки эффективности деятельности субъекта общественного контроля в современной Российской Федерации. В качестве методологии, в части разработки модели оценки эффективности общественного контроля, используется метод интерпретации конструкта. Это проявляется в использовании методики оценки эффективности деятельности того или иного объекта исследования (в контексте проблематики темы - субъекта общественного контроля) из экономической теории, теории управления, где традиционно в качестве основы используется подход к оценке эффективности через отношение результата к используемым ресурсам. В качестве ключевой методологии анализа деятельности субъектов общественного контроля, их соответствующего ранжирования, используется компаративный анализ. Использование предлагаемой модели позволит операционализировать инфраструктуру общественного контроля, оценить эффективность деятельности субъекта контроля, а также сделать выводы о том, в каких компонентах, исходя из соответствующих измерений, стоит производить нормативную модернизацию, или реорганизацию в части деятельности субъекта общественного контроля на всех уровнях его работы в рамках процессов институционализации общественного контроля в современной Российской Федерации.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Инвестиционная стратегия Японии
// Право и политика.
– 2018. – № 7.
– С. 47 - 62.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.7.26671 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26671
Читать статью
Аннотация:
В настоящей статье исследуется стратегия Японии по распределению, вложению за рубеж собственных инвестиций и по привлечению в страну иностранных инвестиций. Особое внимание в этом контексте автором уделяется конкретным граням, аспектам инвестиционного сотрудничества России и Японии в форме инвестирования и объекты производства и инфраструктуры, включая сотрудничество в энергетической сфере (нефть, газ, сгенерированная в Российской Федерации электроэнергия). Затрагивается позиция сторон по вопросу совместного хозяйственного использования Южных Курил.
При исследовании использовались такие методы научного познания, как: общенаучный диалектический, исторический, сравнительно-правового анализа. Автор исходит из субъективно-объективной заданности процессов и явлений.
Новизна исследования заключается в одновременном рассмотрении с позиции интересов и возможностей России подходов к инвестированию как «из», так и «в» Японию. В результате исследования автор пришла к заключению, что у России и Японии имеется потенциал сотрудничества, возможности и интерес, - какой из обозначенных вариантов развития возобладает, покажет будущее.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Чуклина Э.Ю. —
Судебная практика по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 205.1 и ст. 205.2 УК РФ (по материалам Южного окружного военного суда)
// Право и политика.
– 2019. – № 12.
– С. 82 - 93.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.12.31628 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31628
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является специфика судебной практики по делам о вовлечении в осуществление террористической деятельности, публичных призывах к террористической деятельности, оправданию и пропаганды терроризма. Выбор предмета обусловлен развернувшейся острой дискуссией в научном сообществе относительно целесообразности введения данных норм. Анализ приговоров позволяет установить следующие параметры, характеризующие сложившуюся судебную практику по преступлениям, предусмотренным ст. 205.1 и ст. 205.2 УК РФ: социально-демографическая характеристика осужденного, наличие судимости, суть совершенного деяния, совокупность преступлений, назначенное судом наказание. Установление указанных параметров, в свою очередь, может быть использовано в целях выявления существующих проблем квалификации изучаемых преступлений и выработки вариантов их разрешения. Основным методом исследования выступает количественный (статистика) и качественный анализ (приговоры) данных. Дополнительным методом послужил формально-юридический анализ в процессе толкования норм уголовного закона. Основные выводы исследования заключаются в подтверждении целесообразности введения в Особенную часть УК РФ норм, предусмотренных ст. 205.1 и ст. 205.2 УК РФ, поскольку данное законодательное решение восполнило существующий ранее пробел в части привлечения к уголовной ответственности за безрезультативное вовлечение в совершение преступлений террористической направленности, а также оказание любой материальной поддержки террористическим организациям. Вкладом в изучение преступлений террористической направленности следует считать представление обобщенных данных об осужденных и практике назначения наказания по ст. 205.1 и ст. 205.2 УК РФ (в рамках ЮФО и СКФО), а также рекомендации о выработке критериев отнесения деяния к уголовно-наказуемой пропаганде терроризма.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Трофимчук Н.В. —
Некоторые аспекты осуществления контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
// Право и политика.
– 2017. – № 8.
– С. 55 - 62.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.8.19240 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19240
Читать статью
Аннотация:
В статье автор анализирует некоторые аспекты осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Основное внимание в статье уделяется вопросам совершенствования государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Российской Федерации и роли Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в реализации этой задачи. В статье представлена система принципов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, которые создают фундамент правового регулирования и практики исследуемых правоотношений. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический). Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что в настоящее время не сформирована единая законодательная основа деятельности контрольно-надзорных органов. Основным вкладом, который сделан автором в настоящей статье является разработка предложений по совершенствованию правового регулирования исследуемых правоотношений. Новизна статьи заключается в разработке предложений по совершенствованию осуществления контроля (надзора)
в сфере предпринимательской деятельности в
Российской Федерации. В статье также представлена авторская позиция относительно толкования понятий "взаимодействие" контрольно-надзорных органов и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и "манипулирование рынком".
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Бахарев Д.В. —
Вклад Франца Йозефа Галля в становление криминальной антропологии. Часть I. Учение о мозговых локализациях
// Право и политика.
– 2020. – № 7.
– С. 151 - 159.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.7.33045 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33045
Читать статью
Аннотация:
Статья представляет собой краткий обзор учения австрийского ученого-медика и естествоиспытателя Франца Йозефа Галля (1758-1828) об антропологии и психологии человека. Советская наука рассматривала Галля фактически исключительно в качестве создателя лженауки френологии, однако в дореволюционный период превалировала скорее комплиментарная оценка его творчества. В частности, выдающийся русский криминалист Д. А. Дриль называл Галля "отцом криминальной антропологии". В рамках данной статьи автор попытался выяснить, насколько объективны подобные оценки. С этой целью предпринята попытка выявления сути физиологического и психического разделов доктрины Галля для того, чтобы в последующем оценить влияние сделанных им выводов на формирование такого раздела криминологической науки, как криминальная антропология. Методологию исследования составили: метод анализа монографических работ Ф.Й. Галля и последующее обобщение содержащихся в них ключевых тезисов психофизиологической доктрины австрийского ученого. В своих трудах Галль обосновал идею о том, что нравственные качества и интеллектуальные способности являются врожденными, а их проявление возможно только с помощью телесных органов. При этом он доказывал, что только мозг должен рассматриваться в качестве органа моральных качеств и интеллектуальных способностей. Наконец, по мнению Галля, различные части мозга выполняют совершенно разные функции. Кроме того, в статье сделан вывод о том, что распространенная в советской науке трактовка роли и значения Галля в области френологии не адекватна реальному положению дел. Во-первых, Галль никогда не приписывал себе особых заслуг в области изучения взаимосвязи между формой черепа человека и особенностями его психики и интеллекта. А, во-вторых, не оспаривая существования подобной взаимосвязи, он, тем не менее, не выводил из неё сколько-либо строгих закономерностей.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Перж Ф.Е. —
Персонифицированные образы современного российского государства в массовом политическом сознании
// Право и политика.
– 2017. – № 11.
– С. 29 - 34.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.11.24484 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24484
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования данной статьи являются вербальные высказывания респондентов о современном российском государстве, исследуемые посредством количественного метода анализа. Объектом выступают персонифицированные образы российского государства, формирующиеся в массовом политическом сознании граждан. Автор изучает содержание и специфику образов государства, формирующихся не только на рациональном уровне восприятия, но и неосознаваемом, влияние на который оказывает эмоциональное отношение к проблематике исследования. Образы, описанные по результатам анализа, отражают общие представления респондентов о современном государстве, его устройстве, специфике и отношениях с обществом Исследование основано на методе неоконченных предложений, который позволяет получать информацию об объекте, формирующуюся на рациональном и неосознаваемом уровне политического восприятия.
Научная новизна статьи, прежде всего состоит в самих результатах проведенного и публикуемого исследования, заключавшегося в выявлении и описании персонифицированных образов современного российского государства формирующихся в массовом политическом сознании. Результаты анализа могут быть востребованы в области политико-психологической, политической, юридической и социологической науки.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Горохова С.С. —
Развитие человеческого потенциала, как одна из задач государственной политики России в сфере обеспечения экономической безопасности
// Право и политика.
– 2019. – № 3.
– С. 62 - 74.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.3.29054 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29054
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования послужили общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации стратегических задач государства, направленных на развитие человеческого потенциала, и обеспечение экономической безопасности Российской Федерации.
Предметом исследования являются отдельные положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ N 208 от 13.05.2017, в части определения задач государственной политики направленных на развитие человеческого потенциала, в целях обеспечения экономической безопасности. Автором освещается широкий круг нормативных правовых актов, касающихся вопросов реализации указанных стратегических задач. Формулируются выводы по итогам проведенного анализа и предварительного мониторинга результатов воплощения рассматриваемой Стратегии в жизнь. Методологическую основу исследования составляют: всеобщие методы познания; общенаучные методы исследования, включая системный и логический метод, а также анализ, синтез и аналогию; частнонаучные методы, такие как формально-юридический, статистический метод и другие. Научная новизна исследования определяется недостаточностью в современной научной литературе работ, посвященных комплексному анализу задач государственной политики направленных на развитие человеческого потенциала, определенных Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, а также отсутствием исследований процесса их реализации. Автор на основе проведенного анализа, приходит к выводу о достаточной проработанности перечня рассматриваемых задач, о серьезных результатах, достигнутых в процессе их реализации. В тоже время, отмечаются некоторые сложности, связанные с сокращением бедности и имущественного расслоения населения. Констатируется недостаточное внимание, уделяемое здравоохранению и культурной среде как факторам, влияющим на развитие человеческого потенциала.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Shakhbazian S.V. —
Humanization and liberalization of the criminal legislation of the Russian Federation
// Право и политика.
– 2017. – № 3.
– С. 96 - 102.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.3.21370 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21370
Читать статью
Аннотация:
This article examines the provisions of the Federal Law N 323-FZ " On amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation concerning the grounds and procedure of exemption from criminal liability " in terms of amending the Criminal Code of the Russian Federation regarding the decriminalization of battery and failure to pay alimony or child support, establishment of criminal liability for minor larceny (Article 158.1), as well as introduction of such ground for exemption from the criminal responsibility as release from criminal responsibility with the court fine (Article 76.2). The scientific novelty consists in comprehensive study of the provisions of the new federal law in part of making amendments into the Criminal Code. Analyzing the new law, the author focuses attention on its positive, as well as negative aspects, as well as expresses a number of remarks pertaining to further improvement of the criminal legislation.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Большакова В.М. —
Генезис становления и развития судебной системы Российской Федерации в конце XX – начале XXI века: институциональные и нормативные характеристики
// Право и политика.
– 2021. – № 3.
– С. 26 - 36.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.3.35190 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35190
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в настоящей статье является эволюция структуры судебной системы Российской Федерации в конце XX и начале XXI века. Исходя из этого, автор отмечает, какими изменениями отличалась российская судебная система после распада СССР, рассматривает динамику нормативных правовых изменений, регламентирующих судопроизводство, а также выделяет к какой институциональной организации пришла современная структура судебной системы Российской Федерации. Метод, методология исследования: автор иллюстрирует институциональные и нормативные изменения структуры судебной системы Российской Федерации в конце XX и начале XXI века на основании применения методов сравнительно-правового и системного исследований. Новизна исследования, основные выводы: В результате проведенного изучения установлено, что в Российской Федерации изданы нормативные правовые акты, способствующие укреплению и унифицированности судебной системы России, единству установленных для судей социальных гарантий и компенсаций. В настоящее время судебная система Российской Федерации основывается на принципе сочетания административно-территориальной и окружной организации. Установлено, что в РФ судебная система имеет следующую структуру: 1) Конституционный суд РФ; 2) Верховный суд РФ; 3) федеральные суды общей юрисдикции; 4) арбитражные суды; 5) мировые судьи субъектов РФ. Отмечается, что с 1 января 2023 года упраздняются Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Осипов М.Ю. —
Экономический анализ права: провалы, возможности, ограничения
// Право и политика.
– 2017. – № 6.
– С. 12 - 23.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.6.22716 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22716
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в настоящей статье является экономический анализ права и его возможности как одного из методов юридической науки. Автор подробно рассматривает место и роль экономического анализа права в системе методов юридической науки. Автор также исследует различные ситуации встречающиеся в правовой реальности с целью выявления возможных провалов, выявления потренциальных возможностей и ограничений использования в юридической науке такого метода как экономический анализ права. Особое внимание автор уделяет такими аспекттам проблемы как провалы экономического анализа права и его ограничения. Соотвественно цель работы состоит в том, чтобы показать провалы, возможности и ограничения экономического анализа права.
В качестве методов исследования автор использует системный и функциональный подходы, логические методы познания: анализ, ситетез, индукция, дедукция, абстрагирование, обобщение.
Научная новизна иссследования состоит в том, что в юридической науке были выявлены прровалы и ограничения использования экономического анализа права, дано определение провалов и ограничений экономического анализа права. Также было показано, что использование экономического анализа права не может осуществляться изолировано от других методов юридической науки, поскольку его использование в "чистом виде" без использования иных методов юридической науки может приводить к игнорированию таких важнейших принципов права как принцип добросовестности, принцип справедливости, принцип гуманизма и.т.д,
Количество цитирований: 2
Правильная ссылка на статью:
Вешкурцева З.В. —
Определение «заслуживающих внимания обстоятельств» при применении ст.ст. 151, 1101 ГК РФ: дополнительные принципы и критерии
// Право и политика.
– 2017. – № 11.
– С. 35 - 44.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.11.24715 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24715
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются актуальные проблемы определения порядка и размера компенсации морального вреда. Цель исследования - улучшение защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав. Разработан комплекс мер, позволяющих решить выявленные в результате исследования проблемы. При определении порядка и размера компенсации морального вреда за нарушение нематериальных благ и личных неимущественных прав, в частности, предлагается руководствоваться разработанными принципами, дополнительными критериями и правилами; для уменьшения количества нарушений в информационной сфере ввести отдельный вид ответственности - унифицированную компенсацию за нарушение нематериальных благ и личных неимущественных прав (помимо компенсации морального вреда); разделить компенсацию морального вреда на два подвида: основную и квалифицированную; предложена методика определения и фиксации индивидуальных особенностей лица и иных заслуживающих внимание обстоятельств при определении размера компенсации морального вреда; а также разработаны иные предложения теоретического характера и практические меры. Методология исследования основана на использовании общенаучных и частнонаучных методов, обобщении нормативных материалов и судебной практики. Новизна исследования заключается в том, что разработанные предложения позволят раскрыть содержание «заслуживающих внимания обстоятельств», решат задачу объективизации определения размера компенсации морального вреда, помогут минимизировать негативное влияние субъективности судейского усмотрения. Выводы и предложения могут быть использованы для совершенствования понятийного аппарата и правовых норм, для практического применения в судебных спорах, связанных с защитой нематериальных благ и личных неимущественных прав.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Павлисова Т.Е., Ембулаева Н.Ю. —
Принцип поддержания доверия к закону и действиям государства (защиты законных ожиданий) в российском праве: проблемы и перспективы
// Право и политика.
– 2018. – № 4.
– С. 1 - 10.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.4.26147 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26147
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является содержание доктрины "защиты законных ожиданий" в странах общего и континентального права и сформулированного на ее основе принципа поддержания доверия к закону и действиям государства в контексте принципа правового государства, признания прав и свобод человека, естественной справедливости, анализ теории и практики применения общих, конституционных и отраслевых принципов, и проблем их реализации (в том числе, принципа правового государства) в российском праве с учетом господствующего нормативистского правопонимания. Методологию исследования составили диалектический, исторический, сравнительно-правовой и системный подходы, а также методы анализа и синтеза. Основные выводы проведенного исследования заключаются в отсутствии более или менее оформленной системы официальных взглядов на взаимоотношения органов публичной власти с гражданами, препятствующее реализации принципа правового государства и созданию эффективного государственного управления (включающего законодательную, исполнительную деятельность и правосудие), провозглашенного Конституцией РФ верховенства права, признания и соблюдения прав и свобод человека. Содержание принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, сформулированного Конституционным Судом РФ, в отличие от западной доктрины, во-первых, не охватывает всего многообразия отношений, возникающих в ходе реализации органами публичной власти своих полномочий, во-вторых, ввиду отсутствия формального закрепления данного принципа в конкретных правовых нормах ограничивает суды в его применении. В связи с этим сформулированы конкретные предложения, которые, по мнению автора, действительно способствовали бы реализации принципа правового государства.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ковалев А.А. —
Статус прокурора в арбитражном процессе
// Право и политика.
– 2020. – № 6.
– С. 74 - 83.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.6.32358 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32358
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования в статье являются вопросы определения правового статуса прокурора, участвующего в рассмотрении арбитражных дел судами и проблемные аспекты реализации его полномочий как при обращении в арбитражный суд с заявлением, так и при вступлении в процесс в соответствии с ч.5 ст.52 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Предметом исследования выступают материалы прокурорской правоприменительной и судебной практики, а также нормы арбитражного процессуального и гражданского процессуального законодательства. Были применены следующие методы научного исследования: формально-логический, сравнительного анализа, анализа и синтеза, сопоставления, метод системного и структурного анализа с целью изучения отдельных составляющих правового статуса прокурора. Было проведено комплексное исследование правового статуса прокурора, участвующего в рассмотрении арбитражных дел судами. Сделан вывод о том, что статус прокурора можно обозначить как представителя государства, как при его участии в процессе в инициативной форме, так и при вступлении в процесс в соответствии с ч.5 ст.52 АПК РФ. Для определения правового статуса прокурора были проанализированы полномочия, предоставленные ему АПК РФ, приведены позиции в отношении полномочий, отдельные аспекты которых не урегулированы АПК РФ. Даны рекомендации по совершенствованию законодательства, определяющего механизм реализации полномочий прокурора в арбитражном процессе.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
К вопросу об эвтаназии в странах БРИКС: правовые и морально-этические рамки в Бразилии, России и Китае
// Право и политика.
– 2020. – № 7.
– С. 13 - 34.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.7.33176 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33176
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования выступают правовые и морально-этические рамки эвтаназии («хорошей, достойной смерти») в таких странах БРИКС, как Бразилия, Россия и Китай с позиции анализа действующих нормативных и иных актов и документов, доктрины, мнений специалистов (медиков, юристов), приводящих доводы "за" и "против" такой меры как эвтаназия. Поставленные вопросы рассматриваются, осмысливаются и подвергаются научному анализу с позиции альтернативы исследованным ранее аспектам терапевтического клонирования, биопринтинга (3D-печати) и выращивания органов и тканей, реализуемых и развиваемых в рамках идеи, выражаемой словами «Никто не должен умирать». Новизна исследования обусловлена постановкой проблемы (изучение с позиции права и морально-этических представлений), набором избранных для исследования стран (страны БРИКС) и анализом как новейших материалов (напр., Закон КНР «О содействии базовому медицинскому обслуживанию и укреплению здоровья» от 28 декабря 2019 г. (вступил в силу 1 июня 2020 г.), Закон Тайваня «Об управлении пациента своей жизнью» от 6 января 2019 г. (вступает в силу с 06.01.2022); Резолюция Министерства здравоохранения Бразилии от 31 октября 2018 г. № 41 «О рекомендациях по организации паллиативной помощи в рамках помощи, оказываемой через Единую систему здравоохранения») и более ранних, но также современных актов и документов (напр., Закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (с изм. на 24 апреля 2020 г.) и др.). В числе прочего автор приходит к выводу о том, что эвтаназия может быть только активной и добровольной, когда решение принимает человек, больной неизлечимым заболеванием, находящийся в трезвом уме, осознающий свои действия и их последствия.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Герусова С.Ю. —
Добросовестность гражданина должника как условие освобождения от обязательств в деле о банкротстве
// Право и политика.
– 2018. – № 2.
– С. 52 - 59.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.2.25432 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25432
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается самое существенное и значимое последствие признания гражданина банкротом и завершения реабилитационных процедур - освобождение от обязательств. Перечислены обязательства, от которых гражданин не может быть освобожден после завершения процедуры реализации имущества гражданина. Приведены законные основания,при наличии которых, гражданин не освобождается от всех видов обязательств, дана их правовая оценка. Проанализирована формирующаяся судебная практика по вопросу неприменения к гражданину-должнику, признанному банкротом, правила об освобождении от обязательств. При проведении исследования использовались формально-юридический метод, правосоциологический метод, метод правового прогнозирования, метод юридического толкования, метод анализа Научная новизна исследования заключается в новизне самого института банкротства граждан. Правоприменительная практика только начинает формироваться и уже выявляются проблемы толкования правовых норм об освобождении гражданина от обязательств. Автор приходит к выводу о недопустимости расширительного толкования положений ст. 10 ГК РФ при решении вопроса о добросовестности гражданина и о применении к нему правила об освобождении от обязательств.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Касьянов Р.А., Голованов А.С. —
Международное наблюдение за выборами. Практика ОБСЕ и Совета Европы
// Право и политика.
– 2018. – № 3.
– С. 22 - 31.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.3.25795 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25795
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена проблеме, особенно актуальной для России в настоящий момент. В марте 2018 г. в России состоятся президентские выборы, в сентябре – прямые выборы глав 17 субъектов Федерации, включая выборы мэра Москвы. В условиях обострения отношений с Западом к процессу проведения выборов и их итогам будет приковано особое внимание иностранных наблюдателей, не исключены попытки поставить под сомнение легитимность выбора, сделанного россиянами. Международное наблюдение на выборах относится к числу механизмов, которые позволяют составить ясное представление о выборах. Цель данной статьи – раскрыть значение международного наблюдения за национальными выборами. Параллельно решаются иные задачи, связанные с раскрытием исторических фактов, развитием института международного наблюдения за выборами; показана роль и специфика работы ОБСЕ и Совета Европы. Методологическая основа исследования включает общенаучные и частнонаучные методы познания, такие как анализ и синтез, обобщение, сравнение, исторический, системный, сравнительно-правовой и лингвистический методы. В статье исследован ряд аспектов, ранее подробно не рассматривавшийся в работах российских авторов. Отмечается, что международное наблюдение стало традиционной формой контроля выборов, проводимых на различных уровнях. В заключение сделаны обобщающие выводы и даны рекомендации, которые могут быть учтены в дальнейшем при организации национальных, региональных и местных выборов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бахарев Д.В. —
Об истоках криминальной антропологии. Дискуссия о мономании (моральном помешательстве)
// Право и политика.
– 2020. – № 2.
– С. 48 - 55.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.2.32112 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32112
Читать статью
Аннотация:
В статье дан краткий экскурс в историю зарождения одного из ведущих течений криминологической науки – криминальной антропологии. Представлен аналитический обзор мнений ведущих врачей-психиатров и судебных медиков 1-й половины XIX века относительно фактов совершения безмотивных насильственных преступлений лицами без выраженного психического расстройства, которые все чаще фиксировались судебной практикой того времени. Данный феномен последовательно именовался «манией без бреда», «мономанией», «моральным помешательством» и другими терминами. Методология исследования базируется на ретроспективном анализе дискурсивного поля, сложившегося в 1-й пол. XIX в. вокруг феномена "мономании (морального помешательства)" в зарубежной и российской литературе по праву и судебной психиатрии. Материал, представленный в статье, позволяет по-новому расставить акценты в научной дискуссии об истоках уголовно-антропологического направления в криминологии.Основным выводом проведенного исследования является заключение о том, что начало изучения мономании (морального помешательства) следует рассматривать в качестве точки отсчета в формировании криминальной антропологии – одного из двух ведущих направлений криминологической науки (наряду с социологией преступности). Данное заключение автор делает на основе анализа редчайшей зарубежной и отечественной литературы, большая часть наименований которой не переиздавалась около двух столетий.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Конышева Е.Г. —
«Конкурсный» глава муниципального образования: анализ и перспективы использования
// Право и политика.
– 2020. – № 11.
– С. 1 - 9.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.11.34255 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34255
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является введенная Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ организационная модель местного самоуправления, предусматривающая избрание главы муниципального образования представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Цель работы – дать комплексную оценку организационной модели «конкурсного» главы муниципального образования и определить дальнейшие перспективы ее использования, для чего поставлены задачи рассмотреть основные признаки организационной модели «конкурсного» главы местного самоуправления и выявить их сильные и слабые характеристики. В своей работе автор опирался на общенаучные и частнонаучные методы исследования, а именно: анализ, синтез, исторический метод, метод моделирования, специально-юридический метод и др. Результаты проведенного исследования организационной модели «конкурсного» главы муниципального образования позволили выявить ряд существенных недостатков, на основе которых показана нецелесообразность повсеместного использования рассматриваемой модели и необходимость избирательного подхода в зависимости от вида того или иного муниципального образования. Научная новизна проводимых изысканий обусловлена объективными факторами реальной действительности и состоит в обосновании практических проблем недостатком теоретической разработки указанной организационной модели местного самоуправления. По итогам предложены законодательные решения, направленные на совершенствование правового регулирования в сфере организационных основ местного самоуправления за счет более широкого использования института ротации.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Кравец И.А. —
Конституционный дизайн, государственные преобразования и российский бикамерализм в начале XX века
// Право и политика.
– 2018. – № 4.
– С. 60 - 106.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.4.25339 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25339
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются роль конституционного проектирования (конституционного дизайна) в создании нормативных правовых и теоретических основ российского монархического бикамерализма, научные подходы отечественных либеральных государствоведов и конституционалистов к пониманию бикамерализма как двухпалатной структуры парламента в начале XX столетия, соотношение парламентаризма и иных видов конституционной монархии в практике деятельности парламентских учреждений, консервативные убеждения и взгляды государственных реформаторов на возможности и границы монархического бикамерализма в Российской империи, правовые и политические условия функционирования Государственной Думы и Государственного Совета в условиях консервативного монархического конституционализма 1906-1917 годов.
В статье используются методы конкретно-исторического, сравнительно-правового и комплексного анализа конституционных и правовых актов, условий деятельности Государственной Думы и Государственного Совета Российской империи, метод конституционного проектирования (конституционного дизайна) для понимания глубины конфликта между конституционно-либеральной и консервативно-охранительной моделями преобразования России в начале XX века. Новизна исследования заключается в выявлении российской специфики правовой и политической природы монархического бикамерализма с использованием методов конституционного проектирования, сравнительно-правового и конкретно-исторического анализа и проблем реализации принципов дисконтинуитета и континуитета, иных принципов взаимодействия Государственной Думы и Государственного Совета. Подводятся итоги конституционному проектированию и функционированию российского бикамерализма в начале XX столетия, которые показывают ограниченность распространения прогрессивных взглядов на двухпалатную структуру представительного правления в России среди преимущественно юристов-конституционалистов и конституционных демократов. Консервативные бюрократические круги реформаторов не разделяли ценности прогрессивного бикамерализма и парламентаризма, соединенные в единый конституционный проект парламентарного бикамерализма.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Соломко З.В. —
Идеологема правового государства (правления права): явленное и вытесненное
// Право и политика.
– 2019. – № 8.
– С. 48 - 60.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.8.30661 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30661
Читать статью
Аннотация:
В качестве объекта исследования взят мейнстримный дискурс о правовом государстве – прежде всего в том виде, в котором он сложился в постсоветском академическом правосознании, предметом исследования является сам концепт «правового государства» («правления права») как объективно обусловленная идеологема современного общества, которой присущи некоторые устойчивые закономерности. Анализируются основания этого концепта и его функциональность, критикуется широко распространенное в современной академической юриспруденции идеологизированное представление о «правовом государстве» («правлении права») как об универсальном политико-правовом идеале современности. Методологическая основа работы – аутентичная и раннесоветская марксистская теория права, концепции глобального классового общества и зависимого периферийного капитализма, идеи представителей современной западной критической правовой теории. Концепт «правового государства» рассматривается как объективная мыслительная форма капиталистического общества, которая превратно отражает сущность буржуазного государства и правопорядка, и составная часть правовой формы общественных отношений. В условиях глобального классового общества эта превратная форма приобретает специфическую идеологическую функциональность. По убеждению автора, сложившееся в постсоветской академической теории права мейнстримное поле говорения о правовом государстве в силу своей идеологической природы обходит стороной ключевую проблему современного российского правопорядка: объективную невозможность формирования в современной России режимов «правления права» западного образца, обусловленную специфическим характером постсоветского капитализма. В публикации обобщаются и конкретизируются идеи, которые автором обосновывались в ряде выступлений по этой теме.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Андреечев И.С. —
Соотношение унификации и дифференциации антикоррупционного регулирования в отношении публичных должностных лиц
// Право и политика.
– 2021. – № 2.
– С. 46 - 60.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.2.35116 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35116
Читать статью
Аннотация:
Предметом представленного исследования является критический анализ различий и сходств антикоррупционных мер, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции к различным категориям публичных должностных лиц. Автор провел сравнение различных таких должностей. Целью работы было оценить антикоррупционные требования, ограничения, запреты и обязанности, предъявляемые к различным должностным лицам, и определить, нужно ли их дифференцировать либо унифицировать. Целью исследования является изучение влияния унификации и дифференциации на развитие законодательства о противодействии коррупции и выработка предложений по совершенствованию антикоррупционного регулирования. Методами исследования являлись: формально-юридический, системный и сравнительный. По итогам исследования делается вывод о том, что оптимальный механизм антикоррупционного регулирования должен основываться на сочетании дифференциации и унификации с преобладанием последнего. Необходимость дифференциации антикоррупционных ограничений и механизмов их применения должна быть обусловлена особенностями статуса категории публичного должностного лица. Все изменения в законодательство о противодействии коррупции следует подвергать экспертизе с точки зрения применения требования унификации, а любая дифференциация должна быть обоснована. По результатам исследования сформулированы предложения по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции. В целях систематизации законодательства и проведения его анализа на предмет обоснованного применения дифференциации или унификации антикоррупционного регулирования предложен алгоритм оценки материально-правового и процессуально-правового антикоррупционного регулирования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Рыбаков А.В. —
Пакт о миграции и убежище как основа формирования новой миграционной политики Европейского союза
// Право и политика.
– 2021. – № 10.
– С. 70 - 82.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.10.36576 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36576
Читать статью
Аннотация:
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что миграция в современном мире стала значимым фактором развития, как принимающих стран, так и стран происхождения. Европа по-прежнему принимает самое большое количество мигрантов в мире. Начиная с 2015 года государства - члены ЕС, испытывают сильное миграционное давление. Существующая миграционная политика требует реформирования. Новый Пакт о миграции и убежище призван стать значимым шагом на пути создания надежной и эффективной системы управления миграцией. Предметом исследования в статье выступают институциональные и правовые характеристики нового Пакта ЕС о миграции и убежище. В работе анализируются предложения Европейской комиссии по реформированию миграционной политики, а также политико-правовой механизм их реализации; противоречия между государствами-участниками в ходе возникших дискуссий. В результате исследования автор пришел к ряду выводов. Во-первых, следует признать, что новый подход ЕК носит комплексный характер и направлен на интеграцию внутренних и внешних аспектов миграционной политики. Во-вторых, структура Пакта соответствует поставленным задачам миграционной политики и включает три уровня: внешнее измерение, а именно отношения со странами происхождения и транзита мигрантов; управление внешними границами ЕС; новая система постоянной солидарности. В-третьих, ЕК представила в качестве приложения к Новому пакту дорожную карту по реализации различных предложений. Однако, на конец 2021 года, график принятия правовых документов не соблюдается. В-четвертых, единственный реальный общий знаменатель между различными группами стран - это ориентация на внешние действия, направленные на пресечение миграционных перемещений до их прибытия в Европу. В-пятых, план Европейской комиссии по принятию общеобязательных правил для всех государств-членов представляется, по крайней мере, сегодня, нереалистичным с учетом конфликтующих интересов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горбань В.С. —
«Общее учение о праве» А. Меркеля как «эвтаназия» философии права и её идейные истоки
// Право и политика.
– 2017. – № 11.
– С. 17 - 28.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.11.24536 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24536
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является проблема генезиса и дисциплинарного формирования "общего учения о праве", появление которого было связано с именем известного немецкого правоведа А. Меркеля (1836-1896). "Общее учение о праве" представляло собой оригинальную дисциплинарную версию философии позитивного права. Оно, с одной стороны, способствовало возрождению философии права, но лишь в виде философии позитивного права, а, с другой стороны, пытаясь ликвидировать различие позитивного и надпозитивного права, явилось "эвтаназией" классической философии права. Оригинальность позиции Меркеля заключалась в том, что он прямо поставил вопрос о дисциплинарном соотношении философии права и позитивного правоведения, предложив собственное обоснование роли философии права как "общей части правоведения". Трактовка Меркелем данной проблематики была инспирирована политико-правовой теорией его учителя и наставника Иеринга. Методология исследования основана на использовании общенаучных и частнонаучных методов, а также методов теоретического анализа политических и правовых учений. Новизна исследования заключается в том, что в нём проанализирована малоисследованная проблематика генезиса и программной нацеленности "общего учения о праве", которое, как дисциплинарная форма, до настоящего времени остаётся очень популярной в сфере правопознания и правопонимания. В исследовании показано, что позиция Меркеля, которая девальвировала значение классической философии права, была в значительной степени развитием научной программы Иеринга.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Григорьев И.В., Кудряшова Н.А. —
Роль прокуратуры Российской Федерации в защите прав граждан на лекарственное обеспечение
// Право и политика.
– 2019. – № 8.
– С. 130 - 139.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.8.30407 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30407
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования выступают особенности деятельности прокуратуры Российской Федерации по защите прав граждан на лекарственное обеспечение. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования отношений по лекарственному обеспечению граждан, как элемента социального обеспечения, а также полномочий прокуратуры в рассматриваемой сфере. Авторами детально проанализированы результаты надзорной деятельности прокуроров в различных субъектах Российской Федерации за последние два года. Особое внимание уделено особенностям защиты прав граждан путем внесения прокурорами представлений об устранении нарушений закона и обращения в судебные органы. Методологической основой работы послужили общенаучные методы системного анализа и обобщения нормативных, научных и практических материалов; частнонаучные методы – сравнительного правоведения, логический, технико-юридический, исторический и др. Научная новизна статьи определяется тем, что она представляет собой комплексное исследование правовых вопросов, связанных защиты прокуратурой Российской Федерации прав граждан на лекарственное обеспечение. К числу наиболее значимых результатов следует отнести сформулированные предложения по совершенствованию действующего законодательства об охране здоровья граждан, предмете прокурорского надзора и административной ответственности за нарушение прав граждан, а также сложившейся правоприменительной практики.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Солопов О.В. —
Правовой статус несовершеннолетних в системе регулирования трудовых отношений в современной России
// Право и политика.
– 2020. – № 4.
– С. 70 - 88.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.4.31069 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31069
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена исследованию системы норм права, определяющих правовой статус несовершеннолетних в процессе регулирования трудовых отношений в Российской Федерации. Цель исследования состоит в анализе содержания правового статуса несовершеннолетних граждан в системе регулирования трудовых отношений. В работе решаются следующие задачи: выявление и анализ элементов правового статуса несовершеннолетних в системе регулирования трудовых отношений; систематизация норм трудового права, действие которых определяется обеспечением гарантий прав несовершеннолетних; выявление проблем обеспечения правового статуса несовершеннолетних в системе регулирования трудовых отношений; разработка предложений по совершенствованию законодательства в части обеспечения реализации правового статуса несовершеннолетних в системе регулирования трудовых отношений, а также обозначение перспективных направлений исследования в данной области.
Методологию исследования составляют как общенаучные, так и юридические методы: системно-структурный метод; функциональный метод; формально-юридический метод. Научная новизна работы состоит в её результатах, позволяющих расширить круг субъектов трудового права, статус которых зависит от соблюдения гарантий прав граждан моложе восемнадцати лет. Произведен комплексный анализ норм трудового права, содержание которых определяется обеспечением защиты прав несовершеннолетних. В статье выделяются актуальные проблемы правового регулирования, а именно: правового статуса несовершеннолетних работников моложе 14 лет, их родителей и несовершеннолетних работодателей; защиты прав несовершеннолетних работников; законодательного выделения отдельных категорий несовершеннолетних работников; правового регулирования допуска лиц к работе с несовершеннолетними. Предлагается введение: дополнительных гарантий прав несовершеннолетних работников до 14 лет; дополнительных требований к лицам, допущенным к работе с несовершеннолетними.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Карпова Е.А. —
Проблемы классификации и оптимизации системы уголовно-правовых норм об ответственности за должностные преступления и практики их применения
// Право и политика.
– 2019. – № 12.
– С. 9 - 16.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.12.31772 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31772
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается многообразие научных подходов на проблему классификации и модернизации системы должностных преступлений по уголовному законодательству России, сформулированные современной доктриной уголовного права.
Проблема заключается в отсутствии достаточной глубины научного анализа критерии систематизации норм о должностных преступлениях в их совокупности и разнообразии, а также практическом применении.
Автором изучены научные работы, в которых указывается на пробелы законодательного регулирования данной сферы отношений. Обращено внимание на недостаток теоретических разработок в области заявленной проблематики, особое внимание уделено правоприменительной деятельности.
Показано, что действующее законодательство не защищает в должной мере все сферы жизнедеятельности общества и государства, являющихся объектами преступного посягательства, в целом нуждается в совершенствовании.
Автор убежден, что изучение классификации должностных преступлений абсолютно необходимо, так как в доктринальном контексте она позволяет систематизировать их характерные признаки и правовые последствия совершения. Полагает, что с позиции следственно – судебной практики, такая классификация обуславливает верную квалификацию исследуемых противоправных деяний
Методологическую основу исследования составляют методы анализа научных исследований и нормативно-правовой документации, обобщения, системного анализа, которые в своей совокупности позволили глубоко изучить технико-юридическую сторону построения норм, посвященных исследуемому правовому институту, сформулировать обоснованные научно–теоретические выводы и предложения. Научная новизна исследования состоит в том, что в результате изучения действующего законодательства и цивилистических особенностей складывающихся правоотношений в данной области, автором предложена авторская модель оптимизации системы уголовно-правовых норм о преступных посягательствах по службе, сформулированы и обоснованы изменения в сегодняшнее уголовное законодательство.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Колесниченко О.В. —
Зарубежный опыт применения специальных систем возмещения вреда, причиненного здоровью в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на примере Германии и Великобритании), и перспективы его заимствования в российских условиях
// Право и политика.
– 2020. – № 8.
– С. 18 - 32.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.8.33119 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33119
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования служат законодательство и практика его применения, правовая доктрина России, Германии и Великобритании в части, касающейся действующих в этих странах специальных систем возмещения вреда, причиненного здоровью в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. К рассмотрению предлагаются специальные системы возмещения производственного вреда, представляющие собой наиболее полярные варианты реализации базовых моделей, разработанных в мировой практике (бисмаркской и бевериджской). Автор акцентирует внимание на ключевых проблемах возмещения производственного вреда имеющимися правовыми средствами в Российской Федерации, строит анализ имеющегося зарубежного опыта с учетом таковых по заданным параметрам. Значимым вкладом автора в исследование темы является обоснование вывода о том, что для обеспечения баланса внутри системы возмещения производственного вреда необходимо четкое разграничения трех видов компенсаций – гарантированных социально-обеспечительных, выплачиваемых из средств бюджета в рамках принятых на себя государством обязательств по поддержке уязвимых категорий населения; деликтных, взыскиваемых с причинителя вреда с учетом оснований и пределов гражданской ответственности; страховых, представляющих собой частичное покрытие причиненного вреда исходя из условий заключенного договора страхования. Научная новизна исследования состоит в определении перспектив совершенствования отечественной специальной системы возмещения производственного вреда. Аргументировано, что в такой системе распределение потерь между различными видами компенсаций должно строиться на критериях предпочтительной формы компенсации (натуральной или денежной), правовой природы отдельных составляющих возмещаемого вреда (вред трудоспособности, вред в виде профессиональных заболеваний строго по перечню и др.), характера выплат (периодических или единовременных), цели компенсации (восстановление положения, которое могло бы существовать в отсутствие нарушения права, или содействие в скорейшем возвращении к трудовой деятельности), порядка расчета выплат (с учетом фактических затрат или вне связи с ними).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Анисимова Е.А. —
Общественное обсуждение законопроектов субъектов Российской Федерации
// Право и политика.
– 2021. – № 5.
– С. 1 - 13.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.5.35610 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35610
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является теория и практика одной из форм непосредственной демократии – общественное (публичное) обсуждение законопроектов субъектов Российской Федерации. Объектом исследования стали общественные отношения, связанные с регулированием института общественных обсуждений законопроектов в российских регионах, а также участие граждан в обсуждениях. Избранными для проведения исследования являются всеобщий, диалектический, логический, формально-юридический и социологический методы научного познания. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как принятие российскими регионами законов и других нормативных актов об общественном обсуждении, недостатки федерального регулирования вопроса, приводится обзор практики общественных обсуждений в ряде российских регионов, анализируются причины низкой эффективности института. Особое внимание уделяется результатам проведенного по исследуемому вопросу социологическому опросу. Основными выводами исследования являются: выявление недостатков текущего регулирования демократического института общественных обсуждений законопроектов, определение причин пассивности российских граждан в отношении общественных обсуждений нормативно-правовых актов. Особым вкладом автора в исследование темы можно считать проведенный анализ практики осуществления общественных обсуждений в регионах страны, кроме того, автором предпринята попытка оценить перспективы развития рассматриваемого правового института в российских регионах. Научная новизна исследования заключается в выявленных проблемах регулирования и практики, возникающих в настоящее время в субъектах РФ при проведении общественных обсуждений законопроектов, а также в предложенных автором конкретных мерах по устранению выявленных проблем.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Джанкезов Б.М., Чимов З.В., Салпагарова А.А., Матакаева Г.Л. —
К вопросу об институциональной диспропорции Конституции Российской Федерации
// Право и политика.
– 2020. – № 7.
– С. 85 - 91.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.7.33391 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33391
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования статьи являются структурные особенности Конституции России с позиции междисциплинарного институционального подхода. Раскрываются особенности применения институционального и неоинституционального методов анализа в политической науке и юриспруденции. Автором предложены два основных направления применения методологии институционального анализа в конституционно-правовых исследованиях: внутренний институциональный анализ отрасли конституционного права России и внешний институциональный анализ, предметное поле которого включает взаимодействие конституции с внешней средой публичной власти и публичной политики. Приведены аргументы в пользу наличия институционального дисбаланса в Конституции России, что обусловлено историческими условиями и сложностями государственного устройства. Научная новизна статьи обусловлена использованием междисциплинарной методики институционального анализа для исследования структурной специфики Конституции России. Раскрыты особенности применения институционального анализа в политологических и конституционно-правовых исследованиях, что обусловило широкий взгляд с непривычных позиций на соотношение различных конституционных норм и институтов, содержащихся в Основном законе Российского государства.
Приведены примеры институционального дисбаланса Конституции Российской Федерации: качественно и количественно сложная модель федеративного устройства; признание в тексте Конституции России ограниченного суверенитета за республиками в составе Российской Федерации; закрепление широкого перечня конституционных прав и свобод без разработки более эффективного механизма из реализации, а также дисбаланс между правами и обязанностями; выведение Президента РФ за систему разделения властей; отсутствие достаточных гарантий системы местного самоуправления и т.д.
Указано, что текущая конституционная реформа в некоторой мере устраняет институциональный дисбаланс Конституции РФ, эта работа должна быть продолжена.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Шугуров М.В. —
Тенденции и перспективы развития региональной научно-технологической интеграции в контексте Цифровой повестки ЕАЭС: политико-правовое измерение
// Право и политика.
– 2020. – № 9.
– С. 119 - 142.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.9.33516 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33516
Читать статью
Аннотация:
Предметом статьи являются тенденции, а также возможные перспективы
цифровой трансформации научно-технологического и инновационного
сотрудничества государств – членов ЕАЭС. Автор проводит системное исследование изменений в его содержании в рамках политико-правового измерения реализации Цифровой повестки Союза. Последовательным образом раскрываются новые задачи политики ЕАЭС в сфере науки, технологий и инноваций, а также экосистемные вопросы научно-технологической интеграции в условиях перехода к Индустрии 4.0. В качестве ключевых инструментов цифровизации научно-технологической интеграции рассматриваются цифровые платформы, коммуникация в рамках которых призвана сформировать общее цифровое научно-технологическое пространство ЕАЭС. Основным выводом исследования является то, что формирование «цифрового» Союза и его вхождение в эпоху Индустрии 4.0. во многом зависит от степени цифровой трансформации научно-технологической интеграции. Основной научный вклад автора заключается в установлении того, что решение масштабной задачи по формированию экосистемы цифрового научно-технологического и инновационного пространства на основе функционирования соответствующих институтов и цифровых инфраструктурных объектов представляет собой новый аспект сотрудничества, что предполагает дальнейшее развитие не только стратегических, но и правовых основ рассматриваемой секторальной цифровой трансформации. Затронутый в данной статьи ракурс развития научно-технологической интеграции может стать методологической основой для сопряжения комплекса мер, предусмотренных Разделом «Территория инноваций» Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза 2018 г., с основными направлениями реализации Цифровой повестки ЕАЭС.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Голубев Ф.А. —
Криминалистическая характеристика расследования неправомерного воздействия на критическую информационную структуру Российской Федерации
// Право и политика.
– 2020. – № 10.
– С. 50 - 59.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.10.33985 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33985
Читать статью
Аннотация:
В данной статье представлена комплексная характеристика преступления, предусмотренного статьей 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предметом исследования являются преступления в сфере информационных технологий, обстоятельства события преступления, предусмотренного статьей 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, комплексная характеристика криминального воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.
Предметом также является понятие предмета посягательства – критической информационной структуры РФ, отдельные обстоятельства криминального события, детерминирующие характер и динамику преступной деятельности в отношении нее, классификация и криминалистическая характеристика субъектов преступления, сущностные признаки неблагоприятных последствий неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ. Определено понятие предмета посягательства – критической информационной структуры РФ и рассмотрены отдельные обстоятельства криминального события, детерминирующие характер и динамику преступной деятельности в отношении нее. Даны классификация и криминалистическая характеристика субъектов преступления, выделены и рассмотрены сущностные признаки неблагоприятных последствий неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ. Автор также приходит к выводу, что в связи с тем, что в настоящее время отсутствует практика, методические пособия, рекомендации по расследованию и выявлению преступлений, предусмотренных ст. 274.1 УК РФ, преступления исследуемой категории имеют еще большую латентность по сравнению с другими преступлениями главы 28 УК РФ и в связи с этим необходимо разрабатывать методические пособия, рекомендации, нормативно-правовые и локальные акты по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений сфере компьютерных технологий.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Колобов Р.Ю., Дицевич Я.Б., Ганева Е.О., Шорников Д.В. —
Проблемы сохранения международно-правового статуса озера Байкал в свете анализа практики исключения объектов из Списка всемирного наследия (часть 2)
// Право и политика.
– 2022. – № 7.
– С. 22 - 33.
DOI: 10.7256/2454-0706.2022.7.38249 EDN: DGJGHT URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38249
Читать статью
Аннотация:
Статья является продолжением изложения итогов исследования современного состояния и рассмотрения в ретроспективе имеющихся случаев исключения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО из Списка всемирного наследия. Акцентируя внимание на общих проблемах сохранения объектов всемирного наследия, авторы экстраполируют полученные выводы на ситуацию в сфере сохранения объекта всемирного природного наследия озеро Байкал в целях разработки предложений по улучшению ситуации, складывающейся в сфере обеспечения его охраны. В частности, отмечается проблема недостаточной определенности и четкости установления границ объектов всемирного наследия, в целях решения которой высказывается предложение о закреплении режима объектов всемирного природного наследия в законе «Об особо охраняемых природных территориях», с обязательным формированием единой администрации и утверждением границ такой ООПТ актом российского Правительства, с учетом требования Конвенции о всемирном наследии и Руководства по применению Конвенции при их изменении. Рассмотрена также проблема сохранения внешнего облика культурного наследия, поскольку вопрос эстетического восприятия озера и его непосредственного окружения считается важным с точки зрения выполнения обязательств по Конвенции об охране всемирного наследия (с учетом того, что Байкал признан всемирным наследием по всем четырем критериям оценки выдающейся универсальной ценности). Отмечается проблематика отсутствия представленности вопросов охраны природной красоты на национальном уровне, поскольку действующее законодательство не содержит инструментария охраны байкальских ландшафтов.
По итогам анализа мировой практики исключения объектов всемирного наследия из Списка авторы приходят к выводу, что экстраполяция основных причин такого исключения на современное правовое положение озера Байкал как объекта всемирного природного наследия обуславливает необходимость, разработки государством и внесения соответствующих коррективов в законодательство об охране Байкала и в практику его применения, независимо от проведения соответствующих мероприятий ЮНЕСКО.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Парамохина А.С. —
Трансформация социально-политических ориентаций малого и среднего бизнеса в современной России
// Право и политика.
– 2018. – № 5.
– С. 1 - 9.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.5.26246 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26246
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в статье является эволюция социально-политических ориентаций малого и среднего бизнеса в постсоветский период. Деятельность представителей данной социально-экономической группы является важным фактором развития рыночных отношений и становления среднего класса, являющегося основой гражданского общества, а также гарантом устойчивости либеральной демократии в развитых демократических государствах. По этой причине проблема формирования социально-политических ориентаций российского малого и среднего предпринимательства в постсоветской России представляет значительный интерес. Автор использовала исторический и сравнительный подходы, источниковой базой выступили материалы социологических опросов, проводившихся с 1994 по 2015 гг. и опубликованных в рамках базы данных «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)» Основные выводы проведенного исследования заключаются в том, что представители малого и среднего бизнеса в 1990-х гг., хотя и фрагментарно, но в целом позитивно восприняли внедрявшиеся либеральные ценности, практически не демонстрируя патерналистские настроения. При этом отсутствие действенной защиты их интересов со стороны государства способствовало недоверию к власти. В 2000-е гг. этатистские тенденции в политике, курс на «наведение порядка» привели к смене ориентаций малого и среднего бизнеса, более положительному (или нейтральному) восприятию власти и возрождению патерналистских настроений. Кроме того, в 2000-е гг. предприниматели продемонстрировали высокую степень отчужденности от любых общественно-коллективистских форм. Эволюция социально-политических ориентаций значительного сегмента предпринимателей является фактором, сдерживающим становление гражданского общества и ставящим под вопрос вероятность демократизации российской политической системы по западному образцу.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Винокуров С.Н. —
Современная концепция добросовестности в обязательственном праве Франции, Германии, США и Англии
// Право и политика.
– 2018. – № 8.
– С. 1 - 12.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.8.27104 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27104
Читать статью
Аннотация:
Идея о доброй совести или добросовестности, воспринятая национальным правом из философской мысли, традиционно и неизбежно присутствует в гражданском обороте вне зависимости от юрисдикции. В западной доктрине и правоприменительной практике выработаны различные подходы к добросовестности, через которые она закреплена в национальных правопорядках. Добросовестность как принцип, роль которого заключается в «координации» частных правоотношений, получил свое легальное закрепление в правовых системах стран континентального и общего права.
Цель настоящей статьи - раскрыть содержания сущностных элементов (структуры) добросовестности, представленных в западноевропейской и американской правовой доктрине, а также в обязательственном праве Германии, Франции, Англии и США.
Методологическая основа исследования строится на общенаучном методе научного познания, отражающем, в частности, взаимосвязь теории и правоприменительной практики. В исследовании применяется сравнительно-правовой метод, позволяющий рассматривать, как «закон в книгах», так и «закон в действии». Добросовестность как правовое понятие прочно утвердилось в обязательственном праве большинства европейских стран и имеет под собой объективные основания. Автором рассмотрены сходства и различия между понятиями добросовестности в смежных правовых семьях и выявлены принципиальные различия в понимании содержания сущностных элементов этого принципа между странами общего и континентального права. Выявлены устоявшиеся закономерности и различия в понимании принципа добросовестности и его роли в современном частном праве.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Гончаров В.В., Шалин В.В. —
Роль и место конституционно-правовых гарантий в механизме реализации права граждан Российской Федерации на общественный контроль
// Право и политика.
– 2018. – № 11.
– С. 41 - 52.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.11.27937 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27937
Читать статью
Аннотация:
Настоящая статья посвящена исследованию роли и места конституционно-правовых гарантий в механизме реализации права граждан Российской Федерации на общественный контроль. Для это автор: проводит анализ понятия конституционно-правовой гарантии через призму исследования понятия и признаков более широкого и общего понятия юридической гарантии, дав им авторские определения; раскрывает цели и задачи как конституционно-правовых гарантий в целом, так и конституционно-правовых гарантий права граждан на общественный контроль, в частности; исследует значение конституционно-правовых гарантий в механизме реализации права граждан на общественный контроль на различных его уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) и в отношении различных ветвей органов государственной власти и местного самоуправления, а также органов и организаций, исполняющих отдельные публичные полномочия, с опорой на судебную практику, акты Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, административную и муниципальную практику. В настоящей статье использован ряд методов научного исследования: системный; формально-юридического анализа; сравнительный метод; функциональный метод. Автор приходит к выводу, что право граждан на общественный контроль диктует необходимость его обеспечения и защиты со стороны общества и государства путем закрепления системы конституционно-правовых гарантий, а с другой стороны, процесс их реализации на практике позволяет усовершенствовать как сам институт общественного контроля, так и конституционно-правовой механизм его реализации и защиты.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Каримов В.Х. —
Влияние современных информационно-телекоммуникационных технологий на криминальный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов
// Право и политика.
– 2019. – № 1.
– С. 40 - 45.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.1.28693 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28693
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере оборота огнестрельного оружия. Предметом исследования являются нормы права, регулирующие порядок приобретения, хранения, ношения оружия, уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. Автор обращает внимание, как информационные технологии меняют способы совершения преступлений. Указывается на опасность использования в криминальных целях систем анонимного доступа в сети Интернет. В работе отмечается, какую опасность оказывает информация через сеть Интернет на молодое поколение, что обуславливает совершение ими тяжких преступлений с использованием оружия. Указываются на пробелы в законодательстве, позволяющие приобретать огнестрельное оружие, которое используется в преступных целях. Результаты исследования основаны на формально-логических и общенаучных методах научного познания, системном подходе. Кроме того, часто-научных методах: формально-юридическом (реализуется через установление признаков правовых явлений, выработку понятий, определений и их классификацию), методе правового прогнозирования, методе правовой кибернетики, методе юридического толкования. Новизна исследования заключается в том, что рассматриваются вопросы незаконного оборота оружия с использованием сети Интернет, в частности, появившиеся в последнее время новые способы совершения таких преступлений, которые не получили достаточного освещения в научной литературе, имеются пробелы в нормативном регулировании. Предложены пути совершенствования законодательства, реализации политики государства по предупреждению преступлений, связанных с криминальным оборотом оружия.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Курбатова С.М. —
О сущности понимания социального государства как средства обеспечения реализации правового статуса лиц с ограниченными когнитивными способностями (на примере уголовно-процессуального права)
// Право и политика.
– 2019. – № 8.
– С. 119 - 129.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.8.30413 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30413
Читать статью
Аннотация:
Целью данной статьи является поднятие вопроса о распространении современного понимания сущности социального государства не только на область права социального обеспечения, но и на иные, в частности, – уголовно–процессуальное право. Соответственно, предметом исследования стали концепции понимания сущности социального государства и особенности их применения в сфере теории уголовно–процессуального права при рассмотрении вопроса о правовом статусе участников уголовно-процессуальных отношений вообще и лиц с ограниченными когнитивными способностями, в частности Использовались общенаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция, абстрагирование и др., с помощью которых была проведена систематизация подходов к пониманию социального государства на современном этапе и применение этого при рассмотрении вопроса о правовом статусе участников уголовно-процессуальных отношений Результатами исследования, отраженными в его выводах, являются, во-первых, обращение внимания на необходимость изменения понимания сущности социального государства на современном этапе развития общества и формирования его ценностей на международном и национальных уровнях; во-вторых, предлагается использовать понятие «когнитивные способности» как критерий определения степени реальной возможности реализации субъектом правоотношения своих прав и обязанностей, и, как следствие, отнесении лиц с ограниченными когнитивными способностями к категории граждан, нуждающихся в особой защите со стороны государства, что соответствует современному пониманию социального государства; в-третьих, значимость такого подхода раскрывается на примере конкретной отрасли права – уголовно–процессуального. В этом заключается и новизна исследования, а также определяется и область применения результатов – в теории права вообще и в уголовно–процессуальном праве, в частности
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бутенко В.А., Мохаммади Ш. —
Регионализация и «новый» регионализм
// Право и политика.
– 2020. – № 7.
– С. 105 - 113.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.7.33203 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33203
Читать статью
Аннотация:
Настоящая статья посвящена вопросу регионализации. Авторы отмечают, что регионы начинают играть более важную роль в локальных и глобальных политических процессах. Особое внимание в статье уделяется «старому» и «новому» регионализмам. Применяя сравнительный метод, а также метод анализа и синтеза авторы на примере Европейского Союза и АСЕАН определяют характерные черты двух типов регионализма. Если «старый» регионализм предполагает сложную систему взаимоотношений на разных уровнях, частичную передачу государственного суверенитета, то особенностями «нового» регионализма являются отказ от бюрократических наднациональных институтов, равноправие участников и возможность быть членами иных организаций. Кроме того, в статье описываются характерные черты российского и ближневосточного регионализмов. Проблема выбора модели российского регионализма детерминирована необходимостью формирования в политической культуре такой ценности, как федерализм. Ближневосточный регионализм, невзирая на предпринимаемые неоднократно попытки, остается неразвитым, что обусловлено тлеющими конфликтами, продолжающимися войнами, а также внешним вмешательством во внутренние дела государств. Научная новизна проведенного исследования состоит в комплексном освещении теоретических аспектов регионализма и сравнении его различных типов. Авторами делается вывод о том, что потенциал «нового» регионализма должен быть использован с целью разрешения вопросов регионального (перерастающего в глобальный) характера.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горохова С.С. —
О поправках к третьей главе Конституции Российской Федерации: что нового?
// Право и политика.
– 2020. – № 9.
– С. 1 - 14.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.9.33400 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33400
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в статье послужили новеллы конституционного законодательства Российской Федерации, а именно правовые установления, дополнившие Основной закон нашего государства в 2020-м году. Помимо обновленных конституционных норм, проанализированы сопряженные с ними статьи текущего отечественного законодательства, а также отдельные установления нормативных правовых актов конституционного характера иностранных государств. Методологический аппарат работы включает в себя общефилософские методы познания, послужившие основой для использования общенаучных и частнонаучных методов исследования, среди которых следует отметить анализ, синтез, индуктивно-дедуктивный подход, сравнительно-правовой, сравнительно исторический, и другие методы научного поиска. Научная новизна проведенного исследования обусловлена объективными факторами связанными с недавним временем внесения анализируемых поправок в правовую материю Конституции Российской Федерации 1993 года, и, по этой причине, фактически полным отсутствием научных правовых исследований по данной тематике. Одновременно, следует отметить первостепенную важность исследования обновленных базовых конституционных положений как для научного сообщества, так и для всего российского общества, в целом.
В качестве основного вывода работы следует отметить, что третья глава Конституции РФ, посвященная федеративному устройству нашего государства подверглась значительным изменениям, И, несмотря на то, что к редакции и местоположению некоторых вновь принятых конституционных норм есть определенные вопросы, тем не менее следует констатировать, что итоги проведенного 1 июля 2020 года всероссийского голосования подтверждают общую положительную оценку новой версии Российской Конституции.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Колоколов Н.А. —
Концептуальный путь познания судебных преобразований в России (Рецензия на монографию В.М. Большаковой «Динамика судебных преобразований в России во второй половине XIX – начале XXI века (историко-правовое исследование)». РАНХиГС, Издательский дом «Державинский», 2021. 660 с.)
// Право и политика.
– 2022. – № 1.
– С. 42 - 52.
DOI: 10.7256/2454-0706.2022.1.37376 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37376
Читать статью
Аннотация:
В статье осуществляется рецензирование концептуального монографического исследования кандидата юридических наук, доцента Большаковой Валентины Михайловны «Динамика судебных преобразований в России во второй половине XIX – начале XXI века (историко-правовое исследование)». Актуальность монографии и своевременность её появления обусловлены необходимостью познания судебной сферы, с целью осуществления эффективного и справедливого правосудия, а также построения оптимальной и современной судебной системы. Решение этой задачи невозможно без научного обоснования. В настоящее время в отечественной историко-правовой науке накоплено большое количество работ, в которых описано функционирование и социальная роль судебной власти. При этом до сих пор в историко-правовой литературе не было исследований, посвященных динамике не судебной власти, а судебных преобразований в структурном, организационном и функциональном аспекте бытия судебной системы. Монография В.М. Большаковой успешно решает указанную задачу и восполняет пробел в области изучения судебных структур, она оценивается как завершенное фундаментальное исследование динамики российского судоустройства. Исследование полное и обоснованное, с общетеоретической, прикладной и исторической точек зрения. Оно не только подробно и последовательно раскрывает структуру судебной системы на различных этапах его бытия, но и раскрывает закономерности, причины и последствия судебных реформ и судебных преобразований. Также в рамках авторского анализа судебных преобразований представлена концепция их динамики. Особую ценность представляет и проведенное изучение судебных институтов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Осипов М.Ю. —
К вопросу о юридической целесообразности «автоматических санкций» в российской правовой системе
// Право и политика.
– 2024. – № 2.
– С. 67 - 79.
DOI: 10.7256/2454-0706.2024.2.69908 EDN: HAZVNC URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=69908
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования, результаты которого изложены в настоящей статье, выступает критический анализ «концепции автоматических санкций», который опирается на разработанные в общей теории права закономерности формулирования и функционирования санкций, как элемента нормы правовой нормы в российской правовой системе. В качестве теоретической основы исследования выступают закономерности применения санкций в российской правовой системе, знание которых позволяет сделать вывод о целесообразности существования «автоматических санкций» в российской правовой системе. Цель данного исследования заключается в том, чтобы определить на основе анализа закономерностей формулирования и функционирования санкций, как элемента нормы права в российской правовой системе, возможность и целесообразность существования такого феномена, как «автоматические санкции», концепция которых изложена в работах П.В.Васильева. К числу использованных методов исследования, можно отнести общенаучные методы: анализ, синтез, индукцию, дедукцию, абстрагирование, обобщение, моделирование, а также частно-научные методы (формально-юридический подход и такая его разновидность, как юридический анализ). Результаты исследования состоят в следующем. Анализ правовой природы «санкций» показывает, что они направлены прежде всего на защиту существующего правопорядка путем привлечения лица, нарушившего диспозицию правовой нормы к юридической ответственности, а также посредством применения к нему иных мер защиты, направленных на восстановление нарушенного правопорядка. Наш анализ указанного определения показывает невозможность и нецелесообразность существования в российской правовой системе такого феномена как «автоматические санкции», поскольку для их правильного и эффективного применения необходимо устанавливать следующие обстоятельства: кто совершил данное противоправное деяние, виновно ли лицо в совершении правонарушения, в случае если санкции предусматривают ответственность за его совершение; какие меры защиты могут быть применены, в данном случае, к лицу, нарушившему правовое предписание, изложенное в диспозиции правовой нормы; не имеются ли обстоятельства исключающие противоправность деяния, или иные обстоятельства, исключающие применение указанных санкций. Поскольку все это требует осуществления правоприменительного процесса, то, по нашему мнению, существование такого феномена как автоматические санкции представляется юридически нецелесообразным.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Видус Д.Э. —
Нарушают ли региональные торговые соглашения режим наибольшего благоприятствования ВТО per se?
// Право и политика.
– 2017. – № 12.
– С. 62 - 69.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.12.19360 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=19360
Читать статью
Аннотация:
В данной статье рассматривается взаимоотношение между региональными торговыми соглашениями (РТС), заключенными в рамках ВТО и самой ВТО. Для рассмотрения объекта взаимоотношения РТС – ВТО, предметами исследования выступают режим наибольшего благоприятствования, региональные торговые соглашения, правовая природа Всемирной торговой организации и обязательства по ней. На наглядном примере, смоделированным автором статьи, было показано, как с помощью региональных торговых соглашений страны нарушают режим наибольшего благоприятствования. В статье рассматривается практика Органа по разрешению споров ВТО по данному вопросу, а также, приводится теоретическое обоснование почему заключение РТС не является нарушением права ВТО de lege lata. В ходе написания данной статьи автором использовались такие теоретические методы познания как абстрагирование, индукция и моделирование. Теоретические выводы некоторых исследований приводят автора к заключению, что региональные торговые соглашения представляются, как lex posterior или lex specialis по отношению к обязательствам государств по ВТО. Исходя из анализа практики Органа по разрешению споров ВТО и возможности заключения РТС, подтверждающиеся теоретическими выводами, показывают приоритет РТС над режимом наибольшего благоприятствования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Нарышкина М.В. —
Основные методы оценки политических рисков в деятельности политических партий
// Право и политика.
– 2017. – № 3.
– С. 62 - 73.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.3.22067 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22067
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования данной научной статьи является рассмотрение научных методов оценки политических рисков в деятельности политических партий. Дана классификация методов и методик оценки политических рисков на качественные (гуманитарные), количественные (статистические) и комбинированные методы. Особое внимание в работе автор уделяет макросоциополитическим моделям (модель Х.К. Джонсона), а также методам социального прогнозирования: экстраполяция и аналогия, метод создания сценариев. Кроме того, в статье рассмотрены актуальные методы исследования оценки политических рисков - контент-анализ, анализ социальных медиа и анализ социальных сетей. Основными методами исследования в данной научной статье являются изучение и обобщение, а также анализ и синтез. Сформулирован вывод о том, что наиболее эффективными методами оценки политических рисков в деятельности политических партий являются комбинированные методы. Особенно важным является изучение факторов, влияющих на политическую ситуацию и выработка прогнозных оценок на основе полученной информации. Выявлена и обоснована необходимость комплексного и поэтапного применения методов оценки политических рисков в деятельности политических партий.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Биюшкина Н.И. —
Проблемы организационно-правовой регламентации системы высшего образования в Российском государстве: история и современность
// Право и политика.
– 2017. – № 5.
– С. 50 - 67.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.5.23069 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23069
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является изучение проблем организационно-правового характера, связанных с развитием системы высшего образования в дореволюционной и современной России. Объектом выступает совокупность социально-экономических и политико-правовых отношений, сложившихся в российском государстве в дореволюционный и современный периоды. Целью работы является выявление и определение основных тенденций в развитии организационно-правовых основ функционирования системы высшего образования в России в XIX - начале XX вв. и в XXI в. Статья основана на применении концептуальных положений материалистического метода научного познания. Автором использовались общенаучные методы, такие как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, описание, системный метод. С помощью метода сравнительно-правового анализа автору удалось выявить общие и особенный черты, характеризующие предмет изучения. Среди использованных автором частнонаучных и специальных методов следует выделить историко-правовой, позволивший выявить поэтапное развитие дореволюционного и современного российского образования. Научная новизна заключается в оригинальных выводах, сформулированных автором. Отмечается, что к общим чертам, характерным для развития дореволюционного и современного высшего образования, следует отнести: стандартизацию; стремление к прикладному характеру высшего образования; развитие и дифференциацию прикладного и академического образования на уровне среднего специального и высшего образования; системный подход к реформе высшего образования; избираемость должностей профессорско-преподавательского и административного состава; формирование высококвалифицированных кадров в различных областях профессиональной деятельности; воспитание патриотизма.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Соколов Д.С. —
Государственная защита участников уголовного процесса со стороны обвинения: некоторые проблемы и решения
// Право и политика.
– 2018. – № 1.
– С. 28 - 38.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.1.25162 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25162
Читать статью
Аннотация:
Предметом данного исследования является институт государственной защиты участников уголовного процесса со стороны обвинения, особенности формирования системы доказательств при расследовании преступлений когда имеются угрозы для участников уголовного судопроизводства. Обсуждаются некоторые проблемы правовой регламентации государственной защиты участников уголовного процесса со стороны обвинения. Особенности принятия решения о применении мер государственной защиты и их реализации с учетом имеющихся угроз и фаз развития преступной деятельности. При этом утверждается, что сложная многоуровневая система нормативных актов не содействует принятию обоснованных решений о государственной защите. В ходе проведенной работы автором были использованы такие методы как анализ синтез, индукция, дедукция, сравнение, системный анализ, а также использование основных частнонаучных методов познания (сравнительно-правовой анализ, статистические и др.) Было проведено интервьюирование сотрудников подразделений обеспечивающих государственную защиту участников уголовного процесса с разных регионов России. Основными выводами автора являются предложения по внесению ряда изменений в действующий УПК РФ, которые связаны с доказыванием угроз, их оценкой и принятием адекватных юридических решений. Путем правовой регламентации перечня обстоятельств подлежащих доказыванию при принятии решении о применении процедуры государственной защиты участников уголовного процесса.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Волков А.С. —
Влияние Европейского Союза на современную правовую систему Великобритании
// Право и политика.
– 2018. – № 8.
– С. 52 - 60.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.8.27183 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27183
Читать статью
Аннотация:
Данная статья посвящена изучению того, как современная кодифицированная правовая система государств романо-германской правовой семьи соотносится с прецедентной правовой системой Великобритании. Предлагается анализ некоторых общих и различающихся сторон англосаксонской и романо-германской правовых систем, а также исследование общего опыта и способов, которыми обе системы достигли похожих решений общих проблем. Сравнительный анализ соответствующих правовых систем производится с учётом нынешнего членства Великобритании в Европейском Союзе, а также будущего выхода Великобритании из него. В работе используются исторический и компаративистский подходы. Сначала в данной статье описывается проблемы современного правового пространства Европейского Союза, затем анализируются исторические корни различий англосаксонской и романо-германской правовых систем. Актуальность исследования обусловлена процессом выхода Великобритании из Европейского Союза. В статье также исследуются проблемы, возникающие как у Великобритании, так и у Европейского Союза вследствие этого выхода. Многие годы Евросоюз содействовал конвергенции англосаксонского и романо-германского права. Однако теперь Brexit оставляет Ирландию и Кипр в качестве двух единственных стран с англосаксонской правовой системой в Европейском Союзе, что в свою очередь может привести к более сильному тяготению законодательства ЕC именно к романо-германской правовой семье, со слабым учетом принципов англосаксонской системы права.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Липинский Д.А., Мусаткина А.А. —
Система права и система юридической ответственности: некоторые проблемы взаимосвязей и соотношения
// Право и политика.
– 2019. – № 9.
– С. 29 - 47.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.9.30581 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30581
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования выступает система права и ее подсистема - институт юридической ответственности, в их соотношении и взаимосвязях. Предмет исследования – проблемы дифференциации правовых норм в отраслевые и межотраслевые институты юридической ответственности на микро- и макроуровнях; научные воззрения как на систему права, так и на систему юридической ответственности.Анализируются наиболее спорные проблемы структуры системы права и оснований ее деления. Обосновывается недопустимость произвольного, основанного только на субъективизме законодателя, выделения новых отраслей права, а также комплексных отраслей. Вместе с тем признается существование межотраслевых институтов, которые не находятся на одном уровне с отраслевым делением системы права. Опираясь на теоретические положения о системе права, исследуется структура института юридической ответственности; приводятся доводы о полиструктурности данной системы, а также наличии взаимосвязей с различными уровнями и элементами системы права. Методология: исследование основано на диалектическом и формально-юридическом методах. Одновременно нашли свое применение структурно-правовой и функциональный методы, а также приемы анализа и синтеза; абстрагирования. Делаются выводы о зависимостях между элементами системы права и элементами системы юридической ответственности, которые в то же время не носят абсолютного характера. Наличие отраслевой структуры системы права не всегда предполагает существование отраслевого института юридической ответственности, как и деление системы права на частное и публичное не означает существования частноправовой ответственности. Обоснована недопустимость произвольного выделения как отраслевых, так и межотраслевых институтов юридической ответственности, основанных только на субъективизме законодателя и декларативности предписаний.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Варавенко В.Е. —
Перспективы применения в России типовых договоров Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в практике публичных закупок
// Право и политика.
– 2020. – № 8.
– С. 8 - 17.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.8.33009 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33009
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются Общие условия трех типовых договоров Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) – Условия договора на строительные работы, выполняемые по проекту заказчика 2017 г., Условия договора на работы по проектированию, строительству и монтажу, выполняемые по проекту подрядчика 2017 г., Условия договора для проектов ИПС/ «под ключ» 2017 г. и нормы федерального закона О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также подзаконных нормативно-правовых актов в сфере государственных и муниципальных закупок и градостроительной деятельности, регулирующих установление и изменение условий договоров строительного подряда о видах и объемах работ, их стоимости и сроках выполнения. Новизна исследования заключается в том, что условия типовых договоров FIDIC проанализированы в сравнении с действующим законодательством РФ, регулирующим публичные закупки. Сравнение условий типовых договоров FIDIC и норм закона о контрактной системе по ключевым характеристикам проекта выявило расхождения в правовых режимах подрядных отношений, возникающих под воздействием этих правил.
В законе установлены жесткие требования к согласованию и фиксации условий о предмете, цене и сроке выполнения работ, не допускающих дифференциацию степени их детализации в договорной документации, что не позволяет обеспечить создание благоприятной среды для реализации инвестиционно-строительных проектов.
Чрезмерно строгие правила законодательства о госзакупках об изменении условий контрактов блокируют действие процедур управления изменениями и рисками, закрепленными в типовых договорах FIDIC. В результате стороны лишены возможности адекватно и своевременно реагировать на влияние внешних и внутренних факторов, воздействующих на проектную среду.
Сделан общий вывод о невозможности взаимосогласованного применения типовых договоров FIDIC и российского законодательства о госзакупках без существенного изменения содержания типовых договоров.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Киракосян С.А. —
О классификации обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме
// Право и политика.
– 2020. – № 8.
– С. 112 - 122.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.8.33320 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33320
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является классификация обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме и их содержание. Необходимость исследования классификации обязанностей собственников продиктована научной и практической полезностью: через раскрытие содержания обязанностей раскрывается суть бремени содержания индивидуального помещения и общего имущества в многоквартирном доме, познается должное и общественно значимое поведение обязанных субъектов – собственников помещений. Для выработки критериев классификации обязанностей собственников помещений анализируются положения жилищного и гражданского законодательства. В рамках исследования использовались общенаучные методы, включая описательный, системный и логический, а также частнонаучные методы: формально-догматический, сравнительно-правовой.
В науке гражданского и жилищного права отсутствуют исследования системы обязанностей собственников помещений. В целях устранения теоретического пробела предпринята попытка классификации обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме и рассмотрение их содержания. Предлагается авторский взгляд на классификацию обязанностей с использованием различных критериев. Отдельное внимание уделяется характеристике хозяйских и соседских обязанностей собственников. Критерием деления таких обязанностей выступает качественная характеристика статуса собственника помещения: собственник-хозяин или собственник-сосед и содержание возложенных на него обязанностей. В результате исследования автор пришел к заключению, что собственника помещения в многоквартирном доме отличает хозяйская забота, экономический альтруизм и разумное добрососедство.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Максимова Т.Ю., Маркова Т.Ю. —
Допрос или оглашение показаний несовершеннолетнего: вот в чем вопрос
// Право и политика.
– 2023. – № 4.
– С. 1 - 13.
DOI: 10.7256/2454-0706.2023.4.40531 EDN: RBZFZO URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40531
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается право суда не вызывать для допроса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля в судебное заседание и возможность оглашения его показаний, которые ранее были даны при производстве предварительного расследования, если при допросе были использованы технические средства фиксации его производства с помощью видеозаписи либо киносъемки. Данная проблема исследуется в контексте соотношения непосредственности судебного разбирательства, права обвиняемого на защиту, и прежде всего права обвиняемого лично допрашивать показывающих против него свидетелей, а также необходимости защиты несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, предоставления им дополнительных гарантий. Предметом исследования являются не только нормы УПК РФ, но и международные правовые акты. В статье впервые исследуются правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, в которых устанавливаются дополнительные критерии оценки законности и обоснованности оглашения показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, в том числе проведение очной ставки между указанными лицами и обвиняемым; присутствие при допросе несовершеннолетних законных представителей и психолога; проведение видеозаписи допроса на предварительном следствии. В статье сформулированы предложения по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства с учетом соблюдения баланса интересов сторон и прав несовершеннолетних участников процесса. В частности, предлагается проведение допроса несовершеннолетнего в суде в отсутствие подсудимого его защитником.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Маликов С.В. —
Сущность и функции права: темпоральный анализ
// Право и политика.
– 2018. – № 10.
– С. 9 - 15.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.10.17647 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=17647
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования выступили сущность и функции права.
Целью работы выступило определение уровней взаимодействия времени и права.
Автор определяет и подробно рассматривает два уровня указанного взаимодействия - внешний и внутренний. На первом устанавливаются природа, сущность, свойства и функции права, а также его эволюция во времени (прослеживаемая на примере действия нормативных правовых актов). На втором раскрывается временно́й инструментарий, используемый правом для упорядочения правоотношений (например, обстоятельства времени, сроки).
Особое внимание в статье уделяется первому из указанных уровней взаимодействия времени и права.
В качестве основного в работе использован диалектический метод познания. Также применялись общенаучные и частные научные методы: анализ, синтез, системный подход, формально-логический. Автором впервые предпринята попытка взаимозависимого рассмотрения времени и права с целью определения сущности права, выявления его функций. Закладывается основа для дальнейших исследований указанных понятий с учетом выделения двух уровней взаимодействия: внешнего и внутреннего,а также для углубленной разработки таких категорий как правовое время, стабильность, изменчивость, преемственность, динамичность и т.д.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Фархутдинова Ю.А. —
Отечественный и зарубежный опыт правового регулирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя
// Право и политика.
– 2017. – № 8.
– С. 73 - 90.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.8.23702 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23702
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена анализу отечественного и зарубежного законодательства, регулирующего осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Осуществлен ретроспективный анализ правового регулирования неконкурентных способов осуществления государственных закупок в отечественном и зарубежном законодательстве. Произведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта правового регулирования порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Целью исследования являлось определение способов совершенствования правового регулирования осуществления неконкурентных способов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на основе отечественного и зарубежного опыта использования различных видов процедур осуществления неконкурентных способов закупки, применения различных видов гражданско – правовых конструкций регулирования договорных (контрактных) правоотношений.
В ходе исследования применялись эмпирические методы анализа, сравнения, описания; теоретические методы формальной и диалектической логики, а также частнонаучные методы исследования: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. На основании проведенного исследования предложено закрепить в отечественном законодательстве в сфере государственных и муниципальных закупок процедуру заключения рамочного соглашения; ведение контролирующими органами в сфере государственных и муниципальных закупок реестра квалифицируемых поставщиков, подрядчиков, исполнителей по видам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; применение должностными лицами контрактных служб упрощенных способов закупок с применением платежной банковской карты, при осуществлении закупки у единственного поставщика, в соответствии с п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Гончаров В.В. —
Использование позитивного опыта организации и осуществление народного контроля власти в СССР в процессе оптимизации общественного контроля в Российской Федерации (конституционно-правовой анализ)
// Право и политика.
– 2019. – № 5.
– С. 72 - 88.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.5.27942 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27942
Читать статью
Аннотация:
Полноценная реализация и защита прав, свобод и законных интересов граждан России и реализация на практике конституционных принципов народовластия и участия народа в управлении государственными делами требует постоянного совершенствования системы правового регулирования институтов гражданского общества в нашей стране. Одной из базовых гарантий всестороннего функционирования и развития гражданского общества в демократическом государстве выступает институт общественного контроля. Оптимизация процессов организации и функционирования общественного контроля в Российской Федерации предполагает использование положительного опыта организации и осуществления данного института в нашей стране на более ранних исторических этапах ее развития. В связи с этим, особую актуальность и значимость приобретает исследование опыта института народного контроля власти в СССР. В исследовании использовался ряд научных методов, в частности: обобщение; исторический; системный; сравнение; моделирование; аналогия; анализ; сравнительно-правовой; историко-правовой; правового прогнозирования; оценки; классификации.
Данная статья посвящена сравнительно-правовому исследованию институтов общественного контроля власти в Российской Федерации и народного контроля власти в СССР на предмет использования позитивного опыта последнего. В связи с этим, в работе проведен сравнительно-правовой анализ нормативно-правовой базы общественного и народного контроля власти, сопоставлены их понятия, принципы, задачи, объекты, состав и полномочия субъектов, юридическая сила и характер принимаемых ими решений.
Это позволило определить пределы использования опыта народного контроля власти в СССР в процессе оптимизации общественного контроля в России, сформулировав конкретные предложения и рекомендации.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Истомин Н.А. —
Модель участия заинтересованных сторон в управлении Интернетом на международном уровне
// Право и политика.
– 2020. – № 5.
– С. 90 - 109.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.5.32923 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32923
Читать статью
Аннотация:
В статье анализируются модель участия многих заинтересованных сторон в управлении Интернетом, ее определение на международном уровне и в доктрине. Целью исследования является определение значения и роли участия многих заинтересованных сторон в контексте управления Интернетом и её связь с межгосударственным подходом в международном праве. Модель участия многих заинтересованных сторон преимущественно рассматривается как участие в управлении Интернетом субъектов международного права и частных лиц. Предмет исследования составили положения итоговых документов, встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и других органов системы ООН, положения актов иных межгосударственных организаций посвященных разработке государственной политики в области управления Интернетом, отчет Рабочей группы по вопросу Интернет управления, а также доктринальные источники освещающие историю вопроса, теоретические и концептуальные положения. В настоящем исследовании применяется междисциплинарный подход и помимо работ по международному праву, были использованы работы зарубежных специалистов по международным отношениям, среди которых рассматриваемая модель получила наибольшее освещение. В работе используются общенаучные методы (сравнение, анализ, системный, индукция, дедукция), специально-научные методы: толкования и технико-юридический. Научная новизна исселдования обусловлена тем, что выявляется соотношение участия заинтересованных сторон в управлении Интернетом. Отмечается, что в практике управления Интернета явным образом сформировалось два подхода реализации этой модели: возглавляемый государствами и международными межгосударственными организациями и – возглавляемый частными лицами. В международно-правовых актах нашел свое отражение первый подход к реализации этой модели. В соотвествии с этим подходом, деятельность по управлению Интернетом заключается в консультациях государств с частными лицами, допуске частных лиц в качестве наблюдателей, или создании публично-частных партнерств, нацеленных на решение глобальных проблем. Кроме того, государства и межгосударственные организации, участвуя в работе некоторых частных организаций и публично-частных партнерств фактически оказываются вовлеченными в процесс создания «мягкого права». Второй подход реализован не в управлении Интернетом вообще, а только в управлении его адресным пространством. Ведущая роль частного сектора в этом аспекте продвигается США и некоторыми другими западными государствами как альтернатива межгосударственному многостороннему подходу, что противоречит международно-правовым актам, так как ведущая роль в ICANN закреплена за частными лицами, а не за государствами.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ксендзов Ю.Ю. —
Меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста: вопросы их соотношения и практики применения.
// Право и политика.
– 2020. – № 8.
– С. 67 - 84.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.8.33533 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33533
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок применения мер пресечения при производстве по уголовному делу, а также судебные решения, принятые по результатам рассмотрения ходатайств об избрании мер пресечения. На основе изучения правоприменительной практики, рассмотрения высказываемых процессуалистами в научной литературе мнений и предложений автором подробно анализируются недостатки действующей в уголовном процессе системы мер пресечения, проблемные аспекты соотношения запрета определенных действий, залога, домашнего ареста, отдельные запреты, возложение которых на подозреваемого (обвиняемого) допустимо в соответствии с ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. В ходе исследования автор заключает, что существующая на сегодняшний день в уголовном судопроизводстве система мер пресечения небезупречна, практическое применение различных мер пресечения обнажает формальность установленного в уголовно-процессуальном законе иерархического построения мер пресечения от более мягкой к более строгой. Анализ судебной практики демонстрирует, что зачастую провести четкое и безусловное разграничение мер пресечения в виде запрета определенных действий и залога, запрета определенных действий и домашнего ареста не представляется возможным, что приводит автора к выводу о целесообразности регламентации запрета определенных действий как иной меры процессуального принуждения.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Коровин К.С. —
Доктринальное оформление социально-территориальной организации советской власти в 1918 г. (по материалам Комиссии по выработке проекта Конституции Советской республики при ВЦИК)
// Право и политика.
– 2021. – № 12.
– С. 127 - 137.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.12.37223 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37223
Читать статью
Аннотация:
В статье на основе большого количества архивных материалов были реконструированы дискуссии, проходившие в процессе принятия Конституции РСФСР в 1918 г. Важно то, что вопросы, связанные, так или иначе, с моделью советской федерации, были наиболее часто обсуждаемыми. Такая ситуация существовала потому, что идеология марксизма-ленинизма изначально была интернационалистской, и инструментарий расширения своего влияния большевикам был неимоверно интересен. Также федерация являлась совершенно легальным инструментом объединения коммунистических партий разных стран с целью экономического, военного и политического союза. Хотя В.И. Ленин понимал федерацию, равно как и государство, диалектически, это нисколько не преуменьшило интереса членов комиссии к этой проблематике. Вопрос федерализма был сугубо практическим и тактическим, так как от того, насколько федерация будет пролетарской, самобытной, зависела судьба мировой социалистической революции. Так что членам комиссии предстояло решить проблемы, связанные с типом федерации, национальным вопросом, административно-территориальным делением государства и представительством в Советах. Последнее имело ключевое значение, поскольку от содержательного наполнения советских учреждений зависела и социальная база политического режима, и управляемость всего советского государства. Поэтому большевиками был сделан акцент именно на представительство рабочих и в меньшей степени крестьян. Автором был сделан вывод о том, что юридические вопросы организации советской федерации были не менее важными, нежели идеологическое оформление советского государства.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ембулаева Н.Ю., Шаповалов А.В., Случевский В.Г. —
Трансформация отдельных принципов формирования и деятельности органов публичной власти
// Право и политика.
– 2022. – № 11.
– С. 14 - 22.
DOI: 10.7256/2454-0706.2022.11.39308 EDN: TIYVYM URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39308
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются общественные отношения, связанные с реализацией отдельных принципов формирования и функционирования органов публичной власти различных уровней. Анализируется принцип выборности должностных лиц законодательных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления, а также глав субъектов Российской Федерации. В статье исследован вопрос о трансформации принципов деятельности органов публичной власти с точки зрения сочетания публичных и частных интересов, реализуемых в деятельности властных структур. Особое внимание уделяется принципам поддержания доверия граждан к действиям государства, принципу народосбережения и принципу ответственности органов власти перед избирателями (институту отзыва выборного лица). Основными выводами проведенного исследования являются предложения по закреплению в законодательстве образовательных цензов в отношении должностных лиц федеральных и региональных органов государственной власти. Представляется целесообразным закрепить требование о наличии высшего образования у лиц, претендующих на должности главы государства, глав субъектов Российской Федерации, а также депутатов законодательных органов власти. Необходимым является также создание и отражение в законодательстве механизмов отзыва населением всех выборных должностных лиц, если они недобросовестно относятся к реализации своих полномочий и не оправдывают возложенного на них народного доверия. В условиях демографических вызовов также целесообразно закрепление принципа народосбережения в деятельности публичной власти.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Зеленков М.Ю. —
Нормативный правовой аспект многозначности подходов к дефиниции «экстремизм»
// Право и политика.
– 2017. – № 9.
– С. 31 - 43.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.9.23975 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23975
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования выбран экстремизм. Предметом исследования – особенные признаки дефиниции «экстремизм», содержащиеся в нормативных правовых актах. В работе на основе анализа отечественных и международных нормативных правовых документов доказано, что категория «экстремизм» не имеет универсального юридического толкования. Данное обстоятельство и многозначность правовой трактовки экстремизма, как противоправного деяния существенно снижает практическое применение нормативных правовых актов в ходе доследственной, следственной и судебной деятельности. Кроме того, в контексте сущности категории «экстремизм» проведено исследование такой формы проявления экстремизма, как радикализм.
В работе использован комплекс методологических подходов, позволяющих достичь поставленной цели и решить задачи исследования: общенаучные методы исследования (анализ и синтез, логический), системный анализ, компаративистский и правовой методы. Результатом исследования является выделение в содержании дефиниции «экстремизм» особенных черт, которые присутствуют в ее трактовке в международных и отечественных правовых документах, их сравнение с угрозами национальной безопасности Российской Федерации и на основе этого получение универсальных логических границ экстремизма, как противоправного деяния.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Соколова Е.С. —
О надсословных тенденциях политико-юридического курса Екатерины II: идеология, законодательство, церемониальные практики ( вторая половина XVIII в.)
// Право и политика.
– 2018. – № 8.
– С. 93 - 113.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.8.27189 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27189
Читать статью
Аннотация:
Предмет нашего исследования - репрезентативные стратегии, направленные на политико-юридическое укрепление надсословного статуса верховной самодержавной власти в период правления Екатерины II. Особое внимание уделено идеологическому обеспечению доминирующего положения императрицы в государственно-правовой системе России второй половины XVIII в. В условиях превращения сословного законодательства в эффективный инструмент управления обществом легитимация неограниченной монархии происходила на основе развития доктрины общего блага, способствующей укреплению охранительного начала государственного патернализма и развитию надсословной природы российского самодержавия. Методологическая основа статьи заключается в объединении социокультурного и политико-юридического подходов для воссоздания магистральных направлений и наиболее действенных способов политико-юридических репрезентаций надсословного содержания. С целью выявления репрезентативного потенциала законотворческой деятельности Екатерины II и обеспеченных законодательством политико-юридических практик реализации надсословной идеологии привлечен широкий комплекс носителей правовой информации, включая законодательство и иные источники познания права, в основном, официального происхождения Научная новизна работы заключается в определении основных векторов внутриполитического курса, обеспечивающего при помощи политико-юридических репрезентаций целенаправленное воздействие верховной государственной власти на социум в ходе реализации патерналистской модели отношений подданства. В статье сделан вывод о том, что обращение Екатерины II к различным формам репрезентативной политики носило консенсуальный характер, отличалось преемственностью в обосновании надсословной модели организации верховной самодержавной власти. Достигнутый во второй половине XVIII в. уровень легитимации надсословной монархии способствовал выведению носителя верховной неограниченной власти из-под действия принципа законности как единоличного гаранта социально-политической стабильности и внешней безопасности Российского государства.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Биопринтинг и выращивание натуральных тканей и органов в странах БРИКС (на примере Бразилии, Индии, Китая и ЮАР): подходы законодательства об интеллектуальной собственности
// Право и политика.
– 2020. – № 5.
– С. 35 - 57.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.5.32826 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32826
Читать статью
Аннотация:
В настоящей статье исследуется правовое регулирование биопринтинга (3D-печати) и выращивания тканей и органов в странах БРИКС сквозь призму охраны интеллектуальной собственности. Показаны способы защиты результатов, получаемых на каждом из этапов биопечати, нормами авторского или патентного права, затронуты вопросы необходимости (возможности) патентования «биопринтеров», «биочернил», «биобумаги» и пр. Приводятся факты наличия соответствующих патентов стран БРИКС и примеры уровня развития таких технологий. Цель исследования - выявление необходимых и возможных границ патентования (защиты авторским правом) способов, продуктов, процессов и их морально-этического принятия в обществе. При исследовании использовались такие методы научного познания, как: общенаучный диалектический, исторический, сравнительно-правового анализа. Автор исходит из субъективно-объективной заданности процессов и явлений. Новизна исследования состоит в комплексном анализе с позиции права интеллектуальной собственности подходов стран БРИКС к развитию, правовому оформлению и защите биопринтинга и выращивания тканей и органов, как немедицинской и медицинской технологий. Автор стремится ответить на вопрос (не)патентоспособности процесса (способа) и результата (продукта) биопечати тканей и органов, самих «биопринтеров», используемых в них «биочернил» и «биобумаги». Относительно (не)возможности патентования тканей и органов, полученных путем 3D-печати, делается вывод о том, что от-ношение к ним в плане получения патентов является мягко говоря, не благоприятным, хотя их производство, по нашему мнению, должно иметь право на патентование при условии их соответствия критериям (иным условиям), установленным законами тех или иных стран для получения патента. Приводятся обоснования такой позиции.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Лапина М.А., Гуринович А.Г., Лапин А.В. —
Концептуальные и финансово-правовые аспекты публичного управления национальными проектами
// Право и политика.
– 2020. – № 9.
– С. 206 - 221.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.9.33949 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33949
Читать статью
Аннотация:
Предметом выступают концептуальные и финансово-правовые аспекты проектного управления, направленные на реализацию национальных проектов.
Основная цель статьи заключается в сопоставлении источников публично-правового регулирования, анализе правового механизма реализации национальных проектов и формулировании рекомендаций по его совершенствованию.
В статье осуществлен анализ формирования и осуществления проектного управления в Российской Федерации, функциональной целью которого является повышение результативности и эффективности реализации национальных проектов.
Актуальность статьи заключается в установлении публично-правовых основ реализации национальных проектов.
Теоретическую базу составляют научные работы учёных и практиков в сфере права и экономики, в центре научных интересов которых находились вопросы проектного управления в государственном секторе.
В результате анализа национального и международного законодательства в области проектного управления выявлены существенные признаки проекта в области проектного управления, охарактеризован процесс реализации национальных проектов и выявлены его проблемные аспекты с позиций административного и финансового права.
Новизна статьи заключается в обосновании необходимости совершенствования правового регулирования проектного управления в Российской Федерации. Выявлено, что законодательство в области проектного управления фрагментарно, законодательно отрегулированы лишь отдельные элементы проектного управления. Практическая значимость работы заключается в выявлении роли субъектов управления национальными проектами, органов государственного финансового контроля, а также в формулировании рекомендаций по практическому применению норм, касающихся реализации национальных проектов.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Специфика сетевой модели инновационной деятельности в биомедицинском секторе в контексте защиты интеллектуальной собственности
// Право и политика.
– 2021. – № 6.
– С. 58 - 83.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.6.35790 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35790
Читать статью
Аннотация:
Настоящая статья нацелена на подтверждение рабочей гипотезы и выявление и анализ особенности сетевой модели открытой инновационной деятельности в биомедицинском секторе в контексте защиты интеллектуальной собственности зарубежных стран и России на основе изучения реальных «живых» проектов, реализуемых в рамках этой стратегии организациями (напр., Structural Genomics Consortium) и компаниями (Bayer, AstraZeneca, FabRx, Biogen, Vertex Pharmaceuticals). Анализ осуществлен на основе информации и системного осмысления идей, изложенных в научных статьях, главах книг и т.д., с применением индукции и дедукции, методов формальной и диалектической логики для понимания преимуществ от сетевой кооперации и стратегии открытых инноваций, отсутствующих при работе в одиночку, подтверждающих объективную потребность рассмотренных в статье бизнес-стратегий и способов и механизмов выработки и защиты научной информации и результатов интеллектуальной собственности в контексте развития новых технологий (напр., блокчейн). Актуальность, теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены тем, что у сетевых «открытых» и традиционных «закрытых» способов выработки нового научного знания есть свои плюсы и минусы, способные влиять на научный прогресс и инновационный рост. Опыт работы зарубежных институтов, научных центров, компаний может быть полезен при поиске ответов на аналогичные вопросы, связанные с разработкой, обоснованием и принятием коллабораций на основе ОИ РФ. Авторские результаты в числе прочего представлены в идеях о том, что в сфере биотехнологий проекты, реализуемые в стратегии ОИ, могут иметь различные конфигурации (внутри-, надгосударственную), но преследуют одну цель - создание более эффективной конкретной терапии для различных заболеваний, которая способствует сетевому сотрудничеству (коллаборации) и по общему признанию может достигаться с помощью трех направлений исследований, а правовую определенность и безопасность способна обеспечивать технология блокчейн.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Иванов С.В. —
Место конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в механизме конституционно-правового обеспечения её единства и территориальной целостности
// Право и политика.
– 2017. – № 4.
– С. 99 - 111.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.4.22478 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22478
Читать статью
Аннотация:
Объектом данной статьи являются общественные отношения в сфере конституционно-правового обеспечения единства и территориальной целостности Российской Федерации как важнейших конституционных ценностей. Предметом исследования выступает деятельность региональных органов конституционного (уставного) судебного контроля как органов государственной власти, осуществляющих обеспечительные функции в отношении данных конституционных ценностей. Автор рассматривает конституционные (уставные) суды субъектов РФ в качестве субъектов конституционно-правового обеспечения названных конституционных ценностей как объектов такого обеспечения. Объекты, субъекты конституционно-правового обеспечения и конституционно-правовые гарантии рассматриваются в качестве подсистем единого механизма конституционно-правового обеспечения единства и территориальной целостности Российской Федерации. Методологической основой работы выступают как общенаучные методы исследования (анализ, синтез, системный подход, моделирование), так и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой методы). На основании проведённого анализа дефектов и пробелов правового регулирования в сфере отечественного конституционного судопроизводства делается вывод о том, что конституционные (уставные) суды субъектов РФ занимают неполноценное место в механизме конституционно-правового обеспечения единства и территориальной целостности Российской Федерации, предлагаются три сценария для решения сложившихся проблем.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Никитина А.В. —
Конституционный судебный процесс как форма разрешения конституционно-правовых споров: тенденции зарубежного правового регулирования
// Право и политика.
– 2018. – № 8.
– С. 81 - 92.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.8.26948 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26948
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются конституционно-правовые споры, которые выступают в качестве предпосылки конституционного судопроизводства и предопределяют содержание и предмет судебной деятельности, основные параметры конституционного судебного процесса. Процедура разрешения конституционных споров в конституционных судах рассматривается в качестве способа поддержания баланса между ветвями власти в государстве, механизма защиты конституционных прав личности, компетенции конституционных органов, конституционных ценностей. Целью исследования является выявление основных тенденций зарубежного правового регулирования, демонстрирующих влияние конституционно-правового спора на конституционное судопроизводство. В качестве основного метода исследования автор избрал сравнительно-правовой метод, позволивший осуществить компаративный анализ зарубежных конституционных актов. Автором выявлены следующие основные тенденции зарубежного правового регулирования конституционного судебного процесса как формы разрешения конституционно-правовых споров: расширение категорий правовых споров (конфликтов), подведомственных конституционным судам; возбуждение конституционного судопроизводства конституционным иском, который выступает в качестве требования о разрешении спора; последовательное отражение в законодательстве принципа состязательности посредством определения истцов и ответчиков по всем рассматриваемым конституционным судом категориям дел; определение механизмов возмещения вреда, причиненного актом, признанным неконституционным.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ковалев А.А. —
Политика США в арктическом вопросе: повестка 2019 года
// Право и политика.
– 2020. – № 1.
– С. 25 - 37.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.1.30273 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30273
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются ключевые этапы развития политики США в отношении арктического региона. Автор поставил своей целью обозначить основные интересы США в Арктике и рассмотреть действия, направленные на их реализацию. В материале изучены ключевые приоритеты в арктической политике Америки, в частности, защита и сохранение ресурсов и среды обитания в Арктическом регионе, научное исследование климатических изменений, особенности экономического развития Аляски и интересы национальной безопасности государства. В современных условиях все более актуальными становятся вопросы взаимодействия арктических государств в вопросах оборонного сотрудничества. Методология включает методы общенаучного, сравнительного и сопоставительного анализа, историко-логический и конкретно-политологические методы (ситуационный анализ, метод экспертной оценки)
Рассмотрение среднесрочных и долгосрочных перспектив американской политики в Арктике позволило автору данной работы акцентировать внимание на новых аспектах деятельности правительства США. Морские возможности США в арктических водах рассмотрены исходя из современных тенденций. Автор стремился проследить перспективы расширения влияния США в Арктическом регионе исходя из текущей повестки 2019 года.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Мазепов П.Е. —
Совершенствование правового регулирования франчайзинга в условиях цифровой экономики
// Право и политика.
– 2020. – № 3.
– С. 40 - 55.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.3.32430 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32430
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является правовое регулирование франчайзинга на современном этапе развития экономики. Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением субъектами предпринимательства деятельности в форме франчайзинга. Анализируется современное состояние правового регулирования франчайзинга в Российской Федерации. Особое внимание уделяется аспектам регулирования данного института в условиях цифровизации. Рассматриваются перспективы использования смарт-контрактов в сфере франчайзинга, особенности цифровых элементов в составе франшизы, сущность цифрового франчайзинга и перспективы его регулирования. В ходе исследования были использованы общенаучные методы сравнения, классификации, анализа, обобщения, а также специальный формально юридический метод. Научная новизна заключается в исследовании франчайзинга в условиях цифровой экономики с точки зрения анализа и выявления перспектив правового регулирования данного института. Выводы, полученные в ходе исследования:
Совершенствование регулирования франчайзинга в условиях цифровой экономики в РФ возможно по следующим направлениям:
1) Упрощение процедуры государственной регистрации предоставления комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии, установление альтернативных способов идентификации лица, от которого исходит волеизъявление;
2) Внесение изменений в часть 4 ГК РФ, направленных на придание правового статуса таким объектам, как облачные технологии и большие данные;
3) Совершенствование норм ст. 1033 ГК РФ, с целью конкретизации допустимости ограничительных условий, в отношении деятельности пользователя в сети Интернет;
4) Разработка норм, регулирующих оказание цифровых услуг.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Лолаева А.С. —
Предоставление государственных и муниципальных услуг посредством информационно-коммуникационных технологий как элемент электронной (цифровой) демократии
// Право и политика.
– 2021. – № 12.
– С. 89 - 101.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.12.36505 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36505
Читать статью
Аннотация:
Настоящее исследование посвящено вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг посредством информационно-коммуникационных технологий как элементу электронной (цифровой) демократии. Актуальность темы обусловлена всеобщей цифровизацией общественных отношений, в том числе и сферы предоставления публичных услуг. В работе использованы исторический метод, метод систематического и информационного анализа, методы формальной и диалектической логики. В статье отражен вопрос возникновения и развития института государственных и муниципальных услуг; определены сущность предоставления государственной и муниципальной услуги и особенности их правового регулирования; показана трансформация права на обращение гражданина в государственный орган;показана цель административной реформы и охарактеризована концепция ее проведения; охарактеризованы полномочия органов исполнительной власти, реализуемые через многофункциональные центры (МФЦ), определены формы взаимодействия органов исполнительной власти и учреждений МФЦ в рамках административной реформы; показано современное состояние модели, встроенной в существующую концепцию организации предоставления государственных услуг. Научная новизна исследования заключается в том, что в рамках
правового исследования проблем и перспектив предоставления государственных и муниципальных услуг посредством информационно-коммуникационных технологий как элемента электронной (цифровой) демократии были обоснованы авторские подходы к определению
государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронной форме. Автор формулирует вывод о том, что перспективой развития предоставления публичных услуг является Концепция МФЦ 2.0, которая предполагает, что 90% населения страны будут охвачены возможностями доступа к системе предоставления государственных и муниципальных услуг в цифровой электронной форме. Это создает надежную платформу для деятельности институтов электронной (цифровой) демократии, а также участия в демократических процессах и процедурах в электронном (цифровом) формате.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Куличев Р.Б. —
Некоторые вопросы защиты прав граждан при заключении сделок под влиянием психологического принуждения
// Право и политика.
– 2021. – № 12.
– С. 61 - 68.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.12.37237 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37237
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена правовым вопросам защиты прав физических лиц, заключивших гражданско-правовые сделки под влиянием психологического принуждения, в частности, гипноза. Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, возникающие при совершении сделок физическими лицами. Предметом исследования является воля человека и ее свойства при принятии решения о совершении сделки под влиянием принуждения, не связанного с физическим насилием, правовые последствия совершения подобных сделок. Автор рассматривает факторы, служащие причинами совершения сделок под влиянием психологического принуждения, возможные цели психологического принуждения. В статье исследуются гражданско-правовые и уголовно-правовые способы защиты прав граждан, заключивших сделки с пороком воли, однако дееспособными и способными понимать значение своих действий или руководить ими. По результатам проведенного исследования автор приходит к выводу, что единственным действенным способом защиты права от совершения исследуемых сделок является воспитание воли. Автор отмечает, что основным доказательством при оспаривании подобного рода сделок является психолого-психиатрическая судебная экспертиза, однако ее назначение зависит исключительно от решения судьи по конкретному спору. Также автор полагает, что применение мер уголовного наказания за понуждение к совершению рассматриваемых сделок является маловероятными, поскольку правоохранительные органы будут отказывать в возбуждении уголовного дела в связи с гражданско-правовым характером спора. Научная новизна исследования заключается в том, что автором в статье представлен совокупный анализ как гражданско-правовых, так и уголовно-правовых способов защиты прав граждан, заключивших сделки с рассматриваемым пороком воли и возможности их реализации на практике.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Маркова Т.Ю., Максимова Т.Ю. —
Трансформация профессиональных навыков в условиях цифровизации уголовного судопроизводства
// Право и политика.
– 2023. – № 6.
– С. 25 - 37.
DOI: 10.7256/2454-0706.2023.6.40913 EDN: NHPLLO URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40913
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается трансформация юридических навыков в сфере уголовного судопроизводства в связи с развитием и внедрением цифровых технологий. Данный вопрос исследуется в контексте трех групп навыков юриста, таких как коммуникативные навыки, возможности использования цифровых технологий при анализе дела и выработке позиции, а также возможности документооборота в условиях цифровизации и использование цифровых технологий при подготовке процессуальных документов. Предметом исследования являются как сами навыки, так и новые возможности, которые появились с развитием цифровизации: возможности дистанционной коммуникации, веб-формы для интервьюирования, чат-боты, автоматизированные информационно-поисковые системы и возможности искусственного интеллекта для анализа дела, технические возможности, помогающие найти и представить доказательства в суде, конструкторы документов, благодаря которым можно создавать различные формы документов, основываясь на нужные условия, подача процессуальных документов в суд в форме электронного документа. В статье делается вывод о том, что внедрение цифровых технологий в деятельность органов как предварительного расследования, так и суда становится закономерным этапом в развитии всего уголовного судопроизводства и впервые рассматриваются новые цифровые возможности применительно к навыкам работы юриста в уголовном судопроизводстве. В статье применительно к каждой группе навыков указаны те технические возможности, которые можно и необходимо использовать в практической деятельности, а, соответственно, и те профессиональные навыки, которыми должен обладать юрист, работающий в сфере уголовного судопроизводства. Делается вывод о том, что часть рассмотренных цифровых технологий уже прочно вошла в практику юристов, работающих по уголовным делам, часть – только вводится и получает распространение.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Арсланов К.М., Сафин Р.Р. —
О перспективах правового регулирования трудовых отношений
// Право и политика.
– 2018. – № 2.
– С. 77 - 84.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.2.20377 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20377
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются положения российского законодательства, правоприменительная практика и существующие в правовой науке взгляды по проблемам договорного регулирования отношений в сфере труда. Авторы подробно рассматривают такие аспекты темы как взаимодействие гражданского и трудового права. Особое внимание в статье уделяется вопросам межотраслевых связей двух отраслей. Вопрос о межотраслевых связях в системе права в последнее время в науке приобретает особую остроту. Этому способствует развитие системы законодательства и потребности практического применения. Гражданское и трудовое право находятся в постоянном взаимодействии и развитии. Поэтому необходимо обеспечить баланс гражданско-правового и трудо-правового регулирования общественных отношений, облекаемых в договорную форму. В работе использован межотраслевой метод научного анализа, дается прогноз развития правового регулирования договорной формы отношений в сфере труда. Авторами обосновывается позиция, что в будущем для достижения цели установления системного регулирования отношений в сфере труда необходимо обеспечить межотраслевое взаимодействие гражданского и трудового права. Указывается на субсидиарное применение норм гражданского права к трудовым отношениям. В статье дается авторское представление о развитии правового регулирования в сфере труда с учетом взаимодействия гражданского и трудового права.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Мухин И.В., Малых И.В. —
Право работающей женщины на пособие по уходу за ребенком до полутора лет: история и современность
// Право и политика.
– 2019. – № 3.
– С. 75 - 96.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.3.29167 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29167
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является право работающих женщин на пособие по уходу за ребенком до полутора лет как жизненно важная возможность в сфере труда. Для женщины в начальный период рождения ребенка неизбежно снижение трудовой активности и доходов при одновременном увеличении расходов семьи. Эти обстоятельства требуют особой правовой защиты. Рассматриваются актуальные проблемы закрепления в законодательстве и реализации рассматриваемого права. По предмету исследования авторами анализируется законодательство, правовая доктрина и судебная практика.
В качестве методологической базы использованы общенаучные (индукция, дедукция, анализ, синтез) и частно-научные (формально-юридический, логический), исторический методы. Выявлено, что эволюция указанного права направлена на повышение материальных гарантий для женщин. Предложена авторская периодизация этапов законодательного закрепления указанного права. Выявлены проблемы правового регулирования, в том числе недостаточный размер пособия при увеличении дополнительных расходов семьи и наличии ограничений выхода на работу в этот период. Исследуются подходы к пределам указанного права и к нахождению баланса между интересами работодателей-страхователей, застрахованных лиц-работников, страховщика и государства. Авторы обосновывают необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Яник А.А. —
«Цифровая легитимация» научного знания: к постановке проблемы
// Право и политика.
– 2020. – № 10.
– С. 27 - 40.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.10.34413 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34413
Читать статью
Аннотация:
Появление новых методов научных исследований, основанных на компьютерной обработке больших объемов данных (экспериментальных, статистических, вторичной информации и пр.), привело не только к расширению способов научного познания, но также к изменениям в процессах легитимации новых знаний. В статье рассматриваются отдельные аспекты указанных перемен, ставится вопрос о необходимости более пристального и систематического мониторинга и анализа процессов изменения механизмов легитимации научных знаний, полученных в рамках «науки, основанной на больших данных».
В работе используются общенаучные методы и приемы исследования: наблюдение, сравнение, описание, анализ и синтез, абстрагирование, обобщение и другие подходы. Сделан вывод, что в рамках «четвертой парадигмы» науки (Digital-Intensive Science) формируется четвертая стратегия легитимации научных знаний – «цифровая легитимация». Фактически, знание, созданное наукой, основанной на интенсивном использовании данных, легитимируется тем, насколько сложные и масштабные технологии были использованы для его получения. Показана необходимость пристального исследования «цифрового» типа легитимации, поскольку экспансия цифрового способа производства научных результатов содержит ряд рисков. В частности, наряду с накоплением ошибок и снижением качества научной экспертизы, наиболее серьезными рисками являются возможное попадание науки в институциональные ловушки развития, а также углубление существующего системного кризиса.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Егоров С.Ю. —
Правовое обеспечение целостности российской системы научной аттестации
// Право и политика.
– 2022. – № 12.
– С. 56 - 69.
DOI: 10.7256/2454-0706.2022.12.38620 EDN: MZWGCU URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=38620
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена вопросу о сохранении целостности российской государственной системы научной аттестации в условиях роста многообразия нормативных и правовых актов, а также практик присуждения ученых степеней. Произошедшее в недавние годы расширение автономии целого ряда научных и образовательных организаций вызывает целый ряд сомнений, в первую очередь связанных со способностью обеспечивать равные права и возможности для соискателей ученых степеней в разных частях системы. В рамках статьи проводится сравнительный анализ государственных актов, а также нормативных актов организаций, которые осуществляют процедуры самостоятельного присуждения ученых степеней. В ходе исследования было выделено три подсистемы, действующие по сопоставимым правилам, но предоставляющим отличающиеся права и возможности. Первая подсистема – диссертационные советы под руководством ВАК и Минобрнауки России. Там особое место занимают специальные диссертационные советы, защита в которых позволяет избежать публикацию статей и текста диссертации, а также иные требования публичности. Вторая подсистема образована научными и образовательными организациями, включенными в специальный перечень. В рамках их локальных нормативных актов действуют схожие нормы и требования, однако есть и заметные отличия. В их числе сокращение численного состава диссертационных советов, включение в них кандидатов наук, возможность защиты кандидатской диссертации в форме научного доклада и т.д. Третья подсистема включает духовные образовательные организации, присуждающие богословские степени. На уровне федерального законодательства сохраняется неоднозначность отношения к подобным степеням. Богословские степени наравне с другими учеными степенями признаются при проведении процедур государственного лицензирования и аккредитации, однако их обладателям не гарантированы обязательные доплаты, проставление апостиля и т.д. Проведенный анализ позволил выделить показатели, важные для проверки целостности системы и определения направлений ее совершенствования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Титоренко С.К. —
Правовое регулирование налогообложения оборота криптовалют: сравнительно-правовое исследование налогово-правового регулирования Республики Индия и Российской Федерации
// Право и политика.
– 2023. – № 1.
– С. 41 - 47.
DOI: 10.7256/2454-0706.2023.1.39703 EDN: CATYXP URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39703
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматриваются особенности налогово-правового регулирования криптовалют в Республике Индия и Российской Федерации.
Проведено исследование нормативно-правового регулирования и исследование позиций учёных-правоведов Республики Индия, в части регулирования оборота криптовалют, а также опыт нормативно-правового регулирования оборота криптовалют в Российской Федерации.
В результате исследования автором выделен пробел в правовом регулировании налогообложения криптовалюты в Российской Федерации, в сравнении с правовым регулированием Республики Индия. Общественные отношения, возникаюшие в связи с оборотом криптовалют не урегулированы ни в одной стране мира в настоящий момент, в том числе в части налогообложения операций с использованием криптовалют.
В связи с чем, необходимо учитывать иностранный опыт правового регулирования налогообложения оборота криптовалюты, в том числе Республики Индия. Проблема заключается в том, что в настоящий момент так и не приняты поправки в НК РФ, которые урегулировали бы налогообложение оборота криптовалют в Российской Федерации. Цель исследования заключается в исследовании опыта правового регулирования налогообложения криптовалют Республики Индия и выявлении аспектов, которые могли бы быть применены для формирования правового регулирования налогообложения оборота криптовалют в Российской Федерации. Методы: формально юридический, сравнительно-правовой. Научная новизна заключается в том, что ранее сравнительно-правовое исследование в данной сфере исследование не проводилось.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горбань В.С. —
Концепция борьбы за право Р. Иеринга
// Право и политика.
– 2017. – № 3.
– С. 1 - 14.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.3.21770 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21770
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является концепция борьбы за право Р. Иеринга, которая была сформулирована в начале 1870-х гг. и была квинтэссенцией основных идей и конструктов правопонимания мыслителя, разработанных в предшествующий период. Концепция борьбы за право оформила окончательный переход Иеринга к эмпирико-социологическому юридическому позитивизму. В концепции борьбы за право Иеринг сформулировал оригинальную теорию социального развития и социальных изменений, в которых основным движущим фактором и законом развития является право. В структуре концепции рассматриваются в качестве ключевых компонентов: понимание права как практического понятия, участие каждого индивида в прогрессе права и выделение в качестве наиболее существенного среди всех мотивов осуществления права этического или духовно-нравственного мотива. Оригинальность и новизна в отношении развития правопонимания Иеринга состояла в возвышении субъективного права до атрибута достоинства личности. Концепция борьбы за право сохраняет актуальность в современной политико-правовой литературе и практике. При проведении исследования использованы общенаучные и частнонаучные методы, специально-научные методы, применяемые в области исследования политических и правовых учений: (структурный анализ учения, сравнение и сопоставление с схожими теоретическими концептами и направления общественно-политической и правовой мысли и т.п.). Концепция борьбы за право исследуется в её преемственности и новизне по отношению к ближайшим объектам сравнения. Новизна исследования заключается в выявлении и истолковании основных компонентов концепции Р. Иеринга о борьбе за право в контексте развития его правовых взглядов, формирования его манеры творческого философствования и эмпирико-социологического понимания и обсуждения права. Концепция борьбы за право рассматривается как теоретически обоснованная модель социального развития и социальных изменений посредством права и активного участия современников в осуществлении и прогрессе права.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Иванова И.А. —
Субъективная заинтересованность в административном судопроизводстве: проблемы правоприменения
// Право и политика.
– 2018. – № 6.
– С. 50 - 55.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.6.26489 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26489
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является категория субъективной заинтересованности в административном судопроизводстве. В статье анализируется норма пункта 3 части 1 статьи 128 Кодекса административного судопроизводства РФ, предусматривающая отказ в принятии административного искового заявления при установлении судом отсутствия юридического интереса административного истца. Автор рассматривает научные позиции и практику высших судебных инстанций по проблеме установления судом юридического интереса административного истца в отсутствие сторон, а также анализирует вопрос толкования понятия субъективной заинтересованности административного истца, в том числе в правоотношениях по защите окружающей среды. В ходе исследования применялись такие методы научного познания как методы анализа и синтеза, аналогии, нормативно-логический и др. В качестве основных выводов проведенного исследования приводятся следующие тезисы. Вопрос о субъективной заинтересованности в административном судопроизводстве может быть предметом самостоятельного спора, и истцу должна предоставляться возможность представлять доказательства в обоснование наличия у него интереса. Отказ суда в принятии административного искового заявления недопустим, если в деле усматривается возможность нарушения публично значимых интересов, что может затрагивать и частный интерес административного истца. Особым вкладом автора в исследование темы является вывод о необходимости принятия разъяснений Верховным Судом РФ о расширительном толковании статьи 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» .
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Абдулкадиров Т. —
Банкротство физического лица как основание прекращения участия в хозяйственном обществе
// Право и политика.
– 2019. – № 2.
– С. 49 - 52.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.2.28877 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28877
Читать статью
Аннотация:
Статья посвящена анализу возможности прекращения участия лица в хозяйственном обществе в связи с признанием такого лица банкротом (несостоятельным). В особенности затрагиваются вопросы допустимости и обоснованности ограничения участника (акционера) хозяйственного общества в осуществлении права участия, включая права на управление делами хозяйственного общества. Кроме того, в предмет исследования входят ситуации, которые предшествуют необходимости принудительного исключения того или иного лица из состава участников хозяйственного общества без учета его воли. В частности, исследуется правоприменительная судебная практика по вопросу отказа участнику осуществлять управление хозяйственным обществом после окончания процедуры реализации имущества гражданина банкрота. Доказано, что действующее гражданское законодательство содержит положения , которые предоставляют возможность участникам (акционерам) непубличного хозяйственного общества изолировать участника, а именно физического лица, признанного банкротом, от управления обществом в альтернативном порядке. В свою очередь, подобные положения исключают необходимость реализации затратного и длительного судебного порядка исключения участника,а именно физического лица, признанного банкротом, из хозяйственного общества.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Аватков В.А. —
Государство-предопределение: государство мира или войны?
// Право и политика.
– 2019. – № 5.
– С. 103 - 110.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.5.29601 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29601
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются государства-предопределения. Цель исследования – изучить особенности зарождения, функционирования и гибели государств-предопределений. Среди данных особенностей выделяются факторы соседства, исторического развития, религиозный и этнические компоненты. Особый акцент делается на сущности и особенностях взаимного воздействия государств-предопределений с учетом возможности трансформации их действий на благо реализации собственных интересов. Ключевое внимание концентрируется на возможности влияния государств-предопределений на формирование среды мира и среды войны в современной системе международных отношений. Отдельно рассматриваются факторы, которые могут способствовать сплочению или разобщению государств-предопределений, обосновывается необходимость влияния на сами связи между странами, а не на рождение или гибель государств-предопределений. В ходе исследования преимущественно использовались общенаучные методы, в том числе исторический метод, а также сравнительный анализ. Автором обосновывается повышенное внимание государств-предопределений в отношении друг друга, при этом указывается, что внимание может ослабевать или увеличиваться на определенные периоды времени. Связи между государствами-предопределениями отличаются существенной устойчивостью, но могут быть подвержены значительным волнообразным колебаниям. Отдельно подчеркивается необходимость пристального внимания к государствам-предопределениям, поскольку наиболее крупные конфликты рождаются между наиболее значимыми с точки зрения мировой политики субъектами, являющимися государствами-предопределениями. Без должного внимания к работе с подобного рода государствами могут возникать существенные неконтролируемые конфликты, которые приводили к мировым войнам. Связано это с тем, что в таких условиях государства связаны тонкой нитью, которая может улучшать мировую политическую среду, а может способствовать ее распаду.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Чертков А.Н. —
Границы субъектов Российской Федерации: установление, уточнение, изменение
// Право и политика.
– 2019. – № 11.
– С. 67 - 75.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.11.31270 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31270
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования стали процессы правового регулирования, а также правоприменительная практика установления, изменения и уточнения границ между субъектами Российской Федерации. Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с территорией и границами субъектов Российской Федерации. Особое внимание уделено выявлению общих тенденций и правовых проблем в исследуемой области, начиная с терминологических различий процедур в отношении межрегиональных границ и заканчиваю поиском решений практических, в т.ч. законодательных решений оформления территориального статуса субъектов Российской Федерации. Проведен анализ федерального и регионального законодательства по вопросам границ между субъектами Российской Федерации. Выявлены проблемы и ограничения реализации некоторых рекомендаций федеральных органов в данном вопросе. В исследовании применен диалектических подход к исследованию вопросов установления, уточнения и изменения границ между субъектами Российской Федерации. Использованы общие и специальные научные методы, такие как системно-структурный, формально-логический, формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, аксиологический, телеологический и ряд других. Аргументирован сбалансированный подход к разграничению процессов установления, изменения и уточнения границ между субъектами Российской Федерации, прежде всего недопустимость дестабилизации ситуации. Доказано, что границы между субъектами Российской Федерации, как правило, установлены и признаны, но в ряде случаев требуется совершенствование их описания, уточнение прохождения, а также возможно их изменение. Предложена концепция специального федерального закона, регулирующего вопросы границ между субъектами Российской Федерации, уточнение процедуры изменения границ субъектов Российской Федерации.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Шайдуллина В.К. —
Правовое регулирование функционирования товарных агрегаторов в сети «Интернет»
// Право и политика.
– 2020. – № 8.
– С. 58 - 66.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.8.33341 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33341
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с функционированием товарных агрегаторов в сети «Интернет». Предметом исследования являются нормативные правовые акты, регулирующие данные общественные отношения. В настоящей статье дается определение товарных агрегаторов, выделены основные недостатки электронной коммерции для потребителей с точки зрения использования подобных инструментов. Также рассмотрен иностранный опыт законодательного регулирования электронной коммерции. Обращается внимание, что одной из наиболее актуальных проблем в области регламентации отношений, возникающих в сфере электронной торговли, являются вопросы ответственности за качество информации, публикуемой продавцом в рамках рассматриваемых агрегаторов. Как показывает сложившаяся практика, покупка товаров дистанционным способом сопряжена с различными рисками и конфликтными ситуациями, которые должны учитываться всеми участниками электронной торговли. Обращается внимание, что деятельность агрегаторов положительно влияет на состояние конкуренции в электронной торговле. Поэтому предлагается закрепить единое определение интернет-агрегатора не в отраслевом законодательстве, а в Законе № 149-ФЗ от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Только после этого можно будет начать разработку вопроса об установлении ответственности товарных агрегаторов на уровне отраслевого законодательства (например, в сфере транспортного обслуживания, в сфере связи, в торговой сфере и др.).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Киракосян С.А., Одначев П.С. —
О формировании концепции добрососедства в российском жилищном праве
// Право и политика.
– 2021. – № 6.
– С. 45 - 57.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.6.35808 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35808
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются актуальные и вместе с тем недостаточно изученные проблемы соседских отношений в жилищном праве России. В качестве исследовательской цели авторами определен анализ современного правового регулирования соседских отношений в жилищной сфере и обоснование необходимости развития концепции добрососедства в российском жилищном праве и законодательстве. Целью такой концепции является формирование культуры совместного проживания в многоквартирном доме и преодоление крайнего индивидуализма, культивирующего полное разобщение интересов и равнодушие соседей по отношению друг к другу и к судьбе общего имущества в многоквартирном доме. В рамках исследования использовались общенаучные методы, включая описательный, системный и логический, а также частнонаучные методы: формально-догматический, сравнительно-правовой.
Авторы, основываясь на цивилистических трудах, исследовали вопрос соседских отношений в жилищной сфере. Соседство рассмотрено в двух смыслах: как социальный институт соседского сообщества и как стандарт поведения конкретных субъектов – соседей. Обоснована необходимость формирования концепции добрососедства. Это в полной мере соответствует историческому пути развития соседских отношений в жилищной сфере и избранной законодателем цели – повышение ответственности и осознанности собственников помещений. Концепция добрососедства представляет собой продукт развития доктрины и правоприменительной практики в сфере соседских отношений и должна стать частью новой жилищной политики России. В концепции добрососедства выделяются такие ее элементы как цель концепции, принципы, функции и пределы добрососедства. В статье проведен анализ сформировавшейся судебной практики по вопросу претерпевания воздействия соседей и недопустимости злоупотребления правом.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Направления и перспективы развития и применения искусственного интеллекта в военной сфере в ЮАР
// Право и политика.
– 2021. – № 9.
– С. 1 - 23.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.9.36076 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36076
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в настоящей статье выступают направления и перспективы развития и применения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере в одной из стран БРИКС – ЮАР - в контексте национальных актов (напр., Закона 2008 г. «О праве интеллектуальной собственности на финансируемые государством исследования и разработки»), возможностей и нужд этой страны, а также реальных достижений в сфере создания и выпуска беспилотных летательных аппаратов компаниями-конкурентами (Seeker 400, MA 380 и др.). Актуальность исследования обусловлена тем, что многие государства стремятся воплощать в жизнь принятые ими стратегии развития ИИ, и осмысление подходов ЮАР к обозначенным сферам с позиции права является своевременным. Научная новизна исследования определяется самой ставящейся целью и результатами работы. Так, в частности, выявлено, что ЮАР идет по пути институционального, правового и практического закреплений развития искусственного интеллекта в виде создания специализированной инфраструктуры (при университетах (напр., как Группа интеллектуальных систем при Университете Претории), в виде стартапов, в виде сетевых структур научного уровня, как Центр исследований ИИ и др.). Показано, что ЮАР является страной-производителем и продавцом линейки беспилотных летательных аппаратов, управляемых ИИ и способных на выполнение различных заданий гражданского и военного назначения от перемещения грузов различного веса (включая бомбы с лазерным наведением) до мониторинга местности (осуществления поисково-спасательных или разведывательных операций, оценки ущерба от действий стихии или боевых, корректировки ведения огня по позициям противника и др.).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Колобов Р.Ю., Дицевич Я.Б. —
Развитие устойчивого туризма на Байкальской природной территории посредством применения норм международного «мягкого» права
// Право и политика.
– 2021. – № 11.
– С. 1 - 16.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.11.36847 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36847
Читать статью
Аннотация:
Поднимается проблематика использования международного опыта в целях совершенствования нормативно-организационных основ регулирования туризма в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проанализированы Глобальный этический кодекс туризма, Рамочная конвенция по этике туризма, промежуточные результаты деятельности десятилетней рамочной программы в области устойчивого потребления и производства (в части устойчивого туризма). Раскрывается основное содержание глобальной инициативы снижения потребления пластика в туризме и рекомендаций по совершенствованию закупочной деятельности в сфере туризма. Отдельное внимание уделяется усилиям по развитию устойчивого туризма в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. Рассмотрены Руководящие принципы, касающиеся биоразнообразия и развития туризма, обеспечивающих его устойчивый характер и основные черты принятых в их развитие практических пособий. Отмечены нечасто упоминаемые в юридической литературе Руководство по туристическим партнерствам и концессиям на охраняемых территориях и Руководящие принципы Агуэй-гу. По результатам проведенного анализа позитивных нормативных и организационных решений формулируются выводы о значении этих документов для развития туризма в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Отмечается важность общеполитического признания ценности туризма (в том числе, в особо охраняемых природных территориях) и отражение этого подхода в авторитетных документах международного уровня. Приводится мнение о значимости достоверного определения реальной рекреационной нагрузки на озеро Байкал и прилегающие к нему территории в современный период, а также расчета (на основе углубленных научных исследований) предельно допустимого уровня рекреационной нагрузки, превышение которого создает угрозу сохранности экосистемы Байкала.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горбань Д.В., Ефремова О.С. —
Концептуальная теоретическая модель уголовно-исполнительной характеристики личности осужденного к лишению свободы
// Право и политика.
– 2019. – № 3.
– С. 21 - 32.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.3.22937 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22937
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является уголовно-исполнительная характеристика личности осужденного к наказанию в виде лишения свободы. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе определения и выявления уголовно-исполнительной характеристики осужденного к лишению свободы. Целью исследования является проведение комплексного анализа уголовно-исполнительной характеристики личности осужденного, и предложение путей решения проблем в исследуемой области научных знаний. Задачи исследования: а) определение понятия уголовно-исполнительной характеристики личности осужденного; б) рассмотрение различных подходов ученых-пенитенциаристов к проблеме уголовно-исполнительной характеристики личности осужденного; в) предложение собственной модели уголовно-исполнительной характеристики личности осужденного. Методологическую основу исследования составил общенаучный диалектический метод познания, позволяющий рассматривать социальные явления в постоянном развитии, взаимосвязи и взаимозависимости. Также при написании научной статьи использовались следующие общенаучные и частнонаучные методы познания: индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнительно-правовой и др. Выводы исследования. При написании научной статьи была разработана концептуальная теоретическая модель уголовно-исполнительной характеристики личности осужденного, которая носит прикладной характер и может быть использована при проведении специальной переписи осужденных в 2018-2019 годы. Полученные выводы и предложения могут использоваться в повседневной деятельности сотрудниками исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, а также при дальнейшей научной разработке указанных проблем.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Парфёнов А.А. —
Текущее состояние системы проведения экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации
// Право и политика.
– 2017. – № 7.
– С. 19 - 47.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.7.23398 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23398
Читать статью
Аннотация:
Данная статья посвящена системе проведения экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации. Предметом исследования данной статьи является реализация органами государственной власти, организациями и иными вовлеченными субъектами положений п. 8 ст. 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Целью настоящего исследования является описание текущей практики применения указанной нормы в 85 субъектах Российской Федерации для последующей выработки рекомендаций по её совершенствованию. При проведении исследования использовались следующие методы: анализ нормативно-правовых актов, в том числе локальных, образцов типовых документов и прочих документов; метод статистического анализа; опросы сотрудников уполномоченных организаций, должностных лиц органов исполнительной власти, иностранных граждан. В настоящей статье представлены результаты исследования одной из составных частей системы лингводидактического тестирования – региональной системы проведения экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации. В процессе проведения исследования было проанализировано более 120 нормативных актов, опрошено 509 респондентов, из которых 412 человек – сотрудники организаций, уполномоченных проводить экзамен, 97 человек – сотрудники региональных отделений МВД.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Бейдина Т.Е., Денисов Ю.В., Попов Ю.А., Новикова А.В. —
Правовые и этические стороны использования частных военных компаний США в современных условиях
// Право и политика.
– 2018. – № 3.
– С. 7 - 13.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.3.25926 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25926
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в статье являются события и факторы, оказывающие непосредственное влияние на формирование, развитие и деятельность частных военных компаний (далее ЧВК) Соединенных Штатов Америки в условиях современного ведения военных действий на территориях других государств. Цель исследования – проанализировать опыт США в использовании ЧВК как средства достижения военных целей и эффективность этого использования, определить области для дальнейшего исследования деятельности частных военных компаний, выявить возможности международного сообщества с целью регулирования частного военного бизнеса. Нами были использованы следующие методы: ретроспективный анализ с целью проследить опыт использования негосударственных наемных войск, как средства ведения войн; сравнительный анализ с целью сопоставить функции, выполняемые американскими ЧВК и задачи которые они ставят перед собой; факторный анализ, позволяющий зафиксировать наиболее типичные проявления взаимосвязей спроса и предложения на предоставление услуг ЧВК в современных условиях. Научная новизна. Обращение внимания на правовую сторону вопроса обуславливает необходимость формирования законодательства и установления контроля за действиями ЧВК, что требует внимания к проблемам этического характера.
Результаты работы, выводы. Можно сделать выводы: 1) что до тех пор, пока деятельность ЧВК не будет тщательно изучена и введена в правовое поле, морально-этические проблемы и проблемы уголовного наказания за совершаемые действия останутся нерешенными; 2) услуги ЧВК будут востребованы еще долгое время не только правительством США, но и частными организациями, транснациональными корпорациями для достижения собственных целей.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Олейник И.И. —
Соотношение парламентаризма и конституционного принципа народовластия: теоретико-правовой аспект
// Право и политика.
– 2020. – № 1.
– С. 1 - 24.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.1.27662 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27662
Читать статью
Аннотация:
Проблемы, связанные с развитием парламентаризма и народовластия являются фундаментальными и носят во многом дискуссионный характер. В юридической науке уделяется пристальное внимание раскрытию сущности и категориальному анализу этих институтов. В гораздо меньшей степени разработано теоретико-правовое обоснование их органической взаимосвязи. В статье анализируются взгляды исследователей на представительную природу законодательной власти, определяется ее место в системе народного представительства, раскрывается значение избирательных правоотношений как источника взаимосвязи парламентаризма и народовластия. Исследование проведено на основе диалектического метода познания и вытекающих из него научных методов: анализа и синтеза, формально-юридического, системного. Автором доказывается, что консенсусное волеизъявление, выражаемое представительным законодательным органом в его актах, призвано быть постоянной, правовой, объективированной репрезентацией воли и интересов народа. Дается оценка критике состояния современного российского парламентаризма и показывается, что он представляет собой динамично развивающийся государственно-правовой институт. Обосновывается вывод, что без эффективного функционирования национального механизма парламентаризма невозможно полноценное воплощение конституционного принципа народовластия в России.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Аллахвердиев И.Г. —
Сбалансированная модель толкования contra legem: попытка обоснования
// Право и политика.
– 2021. – № 12.
– С. 69 - 88.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.12.36659 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36659
Читать статью
Аннотация:
В статье рассматривается проблема допустимости толкования contra legem, к которому иногда обращаются суды при разрешении дел. Автор вскрывает причины дискуссий, ведущихся относительно допустимости толкования contra legem, приводит доводы противников такого толкования и дает их критический анализ. На основе изучения доктринальных источников и судебной практики выявляются условия допустимости обращения судов к толкованию contra legem и предлагается его сбалансированная модель, позволяющая совместить требования правовой определенности и справедливости. Актуальность предпринятого исследования обусловлена недостаточной теоретической разработкой проблематики толкования contra legem, которое нередко встречается в практике высших судов России. Автор приходит к выводу, что допустимость толкования contra legem предопределяется признанием нетождественности права и закона. Однако в силу того, что требование правовой определенности выступает одним из аспектов справедливости, суды могут обращаться к толкованию contra legem исключительно при выявлении в законе телеологических пробелов (когда буквальное следование его предписаниям приводит к очевидно несправедливому и неразумному решению), устраняя их на основе принципов права (как общеправовых, так и отраслевых). Теоретические выводы подкрепляются примерами из практики российских высших судов – Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, в решениях которых можно проследить использование сбалансированной модели толкования contra legem.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Правовое положение компаний, занятых в предпринимательской деятельности в Китае. Что нужно знать, учреждая компанию?
// Право и политика.
– 2017. – № 5.
– С. 27 - 41.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.5.22831 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22831
Читать статью
Аннотация:
Предмет исследования настоящей статьи составляют правовые аспекты деятельности разного рода компаний, занятых в предпринимательской деятельности, в одной из стран БРИКС - партнере России - Китае, с позиции предпочтительности для ведения бизнеса характеризуются основные черты каждой из них. При этом охватываются наиболее важные грани их функционирования с момента создания до момента ликвидации. Особое внимание автором уделяется вопросу выпуска и характеристики акций, правам и обязанностям участников, порядку функционирования органов управления
Автор исходит из субъективно-объективной заданности процессов и явлений в окружающем мире. С этой позиции в работе используются общенаучные (системного анализа и обобщения нормативных и практических материалов и т.п.) и специальные методы юридико-правового исследования (сравнительно-правовой, толкования правовых норм и т.п.). Основными выводами проведенного исследования являются, в частности, положения о том, что национальные особенности правового регулирования деятельности компаний (обществ) в Китае проявляются в условиях формирования уставного капитала (сроках, объемах и видах оплаты, в том числе на момент регистрации), в круге разрешенных законом участников. К национальным особенностям относится определение законами кворума общих собраний и количества голосов для принятия ими решений; состава, компетенции и ответственности совета директоров, состава наблюдательного совета; в требовании законодательства КНР создавать в компаниях и обеспечивать работу организации Коммунистической партии и профсоюза; процедура ликвидации предусматривает осуществление единообразных этапов. Результаты работы, изложенные в настоящей статье, являются источником актуальной и современной информации о действующем праве одной из динамично развивающихся сран мира и тем самым могут быть полезны как практикам, поддерживающим связи с Китаем, там и практическим работникам правоприменительных органов в России; кроме того, она служит источником ценной информации, обогащающей науку отечественного частного права.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Баянов Д.А. —
Санкции норм Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности
// Право и политика.
– 2017. – № 6.
– С. 63 - 77.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.6.22943 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22943
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования настоящей статьи являются санкции норм Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Автором проводится детальный анализ указанных санкций с точки зрения используемых при их конструировании уголовных наказаний. Также оценивается степень альтернативности исследуемых санкций и обоснованность применения законодателем кумулятивной конструкции санкции. Помимо этого, автором исследуются пределы данных санкций и вычисляются медианы наказаний в виде штрафа и лишения свободы. Кроме того, сопоставляются размеры штрафов и сроки лишения свободы, предусмотренные санкциями норм УК РФ о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности в целях установления наличия (отсутствия) корреляций между ними. Анализ санкций автор сопровождает специально подготовленными таблицами, обеспечивающими наглядность результатов для читателя. Методологической основой работы выступают как общенаучные методы исследования (анализ, синтез, сравнение), так и частнонаучные (преимущественно - формально-юридический). В результате проведенной работы автор приходит к основному выводу об отсутствии единообразного научного подхода к конструированию санкций норм УК РФ о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, что проявляется в ряде серьезных недостатков санкций: 1) недостаточная плавность нарастания репрессивности наказания внутри альтернативных санкций 2) нелогичное и неэффективное использование законодателем кумулятивной конструкции санкции 3) чрезмерная широта пределов наказаний внутри санкции, что необоснованно раздвигает рамки судейского усмотрения и вредит назначению справедливого наказания 4) отсутствие каких-либо логических корреляций между размерами отдельных альтернативных наказаний в пределах санкции (в первую очередь, - между штрафом и лишением свободы). Как следствие, автор делает вывод о необходимости подведения твердого научного фундамента под процесс конструирования санкций норм о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Ротар А.И. —
Средства обеспечения права на доступ к правосудию в стадии возбуждения уголовного дела
// Право и политика.
– 2017. – № 7.
– С. 67 - 74.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.7.23487 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23487
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования выступают нормы конституционного и уголовно-процессуального законодательства, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, результаты научных исследований ученых, статистические данные, материалы судебной практики, относящиеся к сфере нашего исследования. Прежде всего, исследовались нормы и положения, регулирующие особенность статуса потерпевшего, процессуальное положение участников стадии возбуждения уголовного дела и процессуальные аспекты ее проведения. Одна из ключевых проблем защиты прав лиц, пострадавших от преступлений, состоит в обеспечении их интересов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Методологической основой являются общенаучные и частнонаучные методы, такие как метод диалектического познания, синтеза и системно-структурного анализа, аналитический и статистический метод. Проведенное исследование показывает, что существующая в настоящее время ситуация с реализацией механизмов, обеспечивающих право на доступ к правосудию изобилует самыми разными проблемами. В стадии возбуждения уголовного дела присутствует заинтересованное лицо, пусть и без формального статуса потерпевшего. Соответственно возникает проблема: законные интересы лица имеются, высказано предположение об их нарушении, значит должны быть и гарантии их защиты, включая средства обеспечения права на доступ к правосудию. В результате сделан вывод о том, что для лиц, вовлекаемых в производство любых процессуальных действий в стадии возбуждения уголовного дела должны предусматриваться средства обеспечения, допускающие их обращение за судебной защитой. Отсутствие же процессуальной формы для иных процессуальных действий, производство которых возможно в стадии возбуждения уголовного дела, снижает эффективность указанного единственного средства обеспечения – разъяснения прав и обязанностей. В итоге обосновывается необходимость изменения формулировки ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ и дополнения данной статьи новой частью 1.2. Данные правила предлагаем рассматривать как средства обеспечения права на доступ к правосудию, они должны принадлежать всем участникам любых процессуальных действий.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Платонова Н.И., Смышляев А.В. —
Проблемы нормативно-правового регулирования оказания первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации
// Право и политика.
– 2018. – № 8.
– С. 114 - 121.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.8.26970 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26970
Читать статью
Аннотация:
В современном мире первичная медико-санитарная помощь является базовым элементом системы здравоохранения. Для обеспечения ее эффективности, а также для совершенствования государственного управления в данной области необходимо совершенствование нормативно-правовой базы. Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и осуществлении первичной медико-санитарной помощи в России. Предметов выступают нормы федерального законодательства, а также законодательства субъектов, регулирующие порядок оказания такой медицинской помощи гражданам России. Основными методами исследования стали: методы диалектики, анализа, синтеза, дедукции, толкования, метод формальной логики, метод формально-юридического анализа Проведенное исследование показало, что Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказы, издаваемые во исполнение этого закона уполномоченными органами исполнительной власти, имеют ряд противоречий, что является препятствием для эффективного регулирования. Авторами выявлен ряд актуальных проблем современной системы управления лечебными учреждениями здравоохранения. В частности, в работе указывается на отсутствие разграничения понятий врача общей практики, семейного врача, врача - специалиста, а также определения их компетенции. Наряду с этим, отмечается и отсутствие четко закрепленного правового статуса помощника врача общей практики и его квалификационные требования. По результатам проведенного исследования авторы приходят к выводу, о необходимости совершенствования действующего законодательства. А именно, разграничение указанных понятий, определение сферы их деятельности и компетенции.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Варавенко В.Е., Ляпустина Н.А., Ковалев Д.В. —
Средства митигации рисков, возложенных на подрядчика в EPC-контракте: опыт Международной федерации инженеров-консультантов и российское гражданское законодательство
// Право и политика.
– 2022. – № 4.
– С. 55 - 65.
DOI: 10.7256/2454-0706.2022.4.37863 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37863
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются юридические сресдтва смягчения (митигации) рисков проекта, несение которых возложено на подрядчика условиями EPC-контракта. Одной из ключевых особенностей EPC-контракта – договора, заключаемого на реализацию инвестиционно-строительного проекта на условиях «под ключ», является максимальное возложение на подрядчика рисков, связанных с недостижением целей проекта. Считается, что EPC-подрядчик, как профессиональный и высококвалифицированный представитель строительной индустрии способен более эффективно, по сравнению с заказчиком, управлять рисками проекта. Возложение риска условиями контрактной проформы на одну из сторон, предполагает необходимость использования организационных, экономических и юридических средств, позволяющих смягчить (митигировать) бремя несения риска. Настоящая работа имеет целью выявление гражданско-правовых средств, используемых подрядчиком для смягчения вредоносного влияния событий и действий, риск наступления которых возложен на него условиями EPC-контракта и установление возможности использования этих средств в условиях российской правовой системы. Ее достижение предполагает проведение сравнительного анализа модельного EPC-контракта – типового договора Международной федерации инженеров консультантов для проектов «под ключ» (Серебряной книги FIDIC 2017 г.) и норм российского гражданского законодательства.
Результаты исследования свидетельствуют о принципиальной возможности применения условий Серебряной книги FIDIC 2017 г., устанавливающих средства смягчения бремени подрядчика по несению рисков, в условиях российского законодательства, с учетом следующих исключений:
(1) обеспечительный платеж не может применяться в качестве средства митигации последствий неисполнения подрядчиком натурального обязательства;
(2) возмещение имущественных потерь не может применяться в случае неправомерного заявления заказчиком требования по гарантии исполнения договорных обязательств, предоставленной подрядчиком.
Взаимосвязанное применение нескольких гражданско-правовых средств направлено, в конечном счете, их применение способствует достижению целей проекта, что входит в сферу интересов обеих сторон подрядного договора.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Рудакова С.В. —
Формы уголовно-процессуального обжалования
// Право и политика.
– 2023. – № 2.
– С. 20 - 31.
DOI: 10.7256/2454-0706.2023.2.39820 EDN: IGIOIO URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39820
Читать статью
Аннотация:
Уголовно-процессуальное обжалование выступает важнейшим способом защиты прав и законных интересов граждан и иных участников уголовного судопроизводства. Данное право входит в процессуальный статус практически каждого участника и может быть реализовано исключительно в рамках правоотношений. Реализация правоотношений образует специфическую уголовно-процессуальную деятельность, которая складывается из множества разнородных элементов. Эффективность реализации обжалования в уголовном процессе обусловлена четкостью и ясностью структурирования соответствующих правовых положений и их адаптацией к особенностям соответствующего этапа уголовного судопроизводства. Целью настоящей работы является формулирование и постановка на широкое научное обсуждение проблемы, связанной с выделением формы обжалования в отдельных частях уголовного судопроизводства и предложение авторских подходов к ее разрешению. Научная новизна работы обусловливается тем, что она представляет собой, по сути, одну из первых работ, посвященных анализу форм уголовно-процессуального обжалования. На основании совокупности традиционных научных методов (диалектики, гипотетического, системного, функционально-структурного, логического и иных видов анализа, обобщения, моделирования и иных) формируется научно-обоснованное видение только двух форм обжалования: досудебного и судебного, отличающихся объективными и существенными признаками. Автор считает, что указанные формы в целом образуют комплекс уголовно-процессуального обжалования. Содержащиеся в исследовании предложения могут быть использованы в законодательной деятельности по совершенствованию уголовно–процессуальных норм, посвященных институту обжалования.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Артёмкин А.Н. —
П.А. Столыпин: общие политические аспекты реформирования государства
// Право и политика.
– 2017. – № 11.
– С. 66 - 76.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.11.20005 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20005
Читать статью
Аннотация:
Статья освещает деятельность и представления известного политического деятеля П. А. Столыпина в области проведения реформ в начале XX века в Российской империи. В работе рассматривается его комплексный подход к проведению такого уровня реформ в целях создания личности нового типа, на создание которой была направлена вся деятельность правительства того времени. Указывается связь между просвещением страны и экономической возможностью отдельных её граждан, которая, по мнению П.А. Столыпина, играет ключевую роль в развитии и становлении гражданской личности и правого государства. В работе используются теоретический и исторический метод. Источниковая база исследования состоит из нескольких групп. Первую группу составили различные законодательно-нормативные документы: собрания Законов Российской Империи и постановления правительства. Во вторую группу источников вошли речи самого П.А. Столыпина. В третью попали работы по исследованию как самой его личности в качестве политического деятеля, так и исследующие его реформаторскую деятельность. Отдельной группой источников стали работы на иностранном языке. В область исследования попадает столыпинская концепция государственной власти в Российской империи, опирающаяся на определённые "столпы", которые, в свою очередь, учитывают историческую действительность русского народа и государства. Делаются выводы о оригинальном и комплексном подходе правительства к реформированию и просвещению страны. Усматривается попытка создания личности нового типа - социально активного индивида-собственника, достичь которой П. А. Столыпин намеревался посредством системы права и включением граждан в органы самоуправления.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Попов Е.А. —
Правовая жизнь человека и общества как объект исследования в правоведении и социальных науках
// Право и политика.
– 2018. – № 1.
– С. 1 - 7.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.1.25321 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25321
Читать статью
Аннотация:
В статье рассмотрен феномен правовой жизни человека и общества. Выявляется роль правовой жизни в развитии общественных отношений и в целом правовой системы государства. При этом правовая жизнь рассматривается в ряду других самостоятельных феноменов и явлений – правовой реальности, правового менталитета, права. Данные феномены в научном дискурсе соотносятся как феномены: 1) дополняющие друг друга по смыслу; 2) показывающие динамику формирования и закрепления в обществе правовых ценностей, основанных на сохранении традиционных ценностей и норм; 3) составляющие необходимые элементы любой правовой системы в любое историческое время; 4) влияющие на формирование тех или иных правовых норм и правил; 5) определяющие характер отношений с различными структурами права. Выявление особенностей правовой жизни человека и общества имеет неоспоримую ценность для современных наук и знаний. Именно правовая жизнь охватывает все сферы человеческого индивидуального и коллективного бытия, затрагивает традиционные ценности и нормы. В статье делаются следующие основные выводы: 1) правовая жизнь связана с повседневной жизнью человека; 2) правовая жизнь основана на исконных ценностях, а также на культурных универсалиях, которые присутствуют в каждой национальной культуре; 3) она становится одним из факторов социокультурного развития обществ и государств; 4) оказывает влияние на правовую реальность, так как отражает правовые ожидания индивидов; 5) апеллирует не только к системе права и правовым нормам, но и к морали, нравственности, принципам социальной справедливости и свободы.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Шейренов Ж.Н. —
Основания признания юридического лица субъектом уголовной ответственности за коррупционные преступления
// Право и политика.
– 2020. – № 7.
– С. 92 - 104.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.7.32962 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32962
Читать статью
Аннотация:
Объектом исследования является вопрос об уголовной ответственности юридического лица за коррупционные преступления. Предметом исследования выступают теоретические воззрения ученых на правовую природу юридического лица и опыт зарубежных государств в которых юридическое лицо выступает субъектом уголовной ответственности. В исследовании применялись общенаучные и специальные методы, методы ретроспективного и сравнительного анализа, догматический, диалектический и сравнительно-правовой методы. Автором рассматривается практический опыт зарубежных государств в законодательстве которых предусматривается институт коллективной ответственности за совершенные физическими лицами общественно опасные деяния. Вместе с этим анализируются различные взгляды российских ученых на природу коллективного образования и возможности его ответственности за деяния физических лиц. в ходе исследования применялись догматический, диалектический и сравнительно-правовой методы, общенаучные логические методы, методы сопостовления и сравнения. Новизна исследования заключается в том, что автор обращает внимание к основам теории права и иным отраслям права где юридическое лицо является полноценным субъектом правоотношений и обладает не только правами и обязанностями, но и деликтоспособностью.
В результате исследования автор приходит к выводу что юридическое лицо обладает всеми необходимыми признаками субъекта права для признания его субъектом уголовной ответственности. Вместе с тем отмечается, эффективность и необходимость института уголовной ответственности юридического лица в национальном законодательстве как уголовно – правового инструмента результативного противодействия коррупционным преступлениям.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Чепрасов К.В. —
«О чем шумите вы, народные витии»: Западный тренд на трансформацию образа человека инструментами международного права и место России в этом процессе
// Право и политика.
– 2018. – № 12.
– С. 41 - 48.
DOI: 10.7256/2454-0706.2018.12.28515 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28515
Читать статью
Аннотация:
Предметом данной статьи является критический анализ современного состояния концепции прав человека, прежде всего в части ее стремительной мутации на основе гендерной теории. Обращается внимание на то, что еще во второй половине двадцатого века образ человека, а также концепция его прав основывались на традиционных западных представлениях о гуманизме. Сегодня же, посредством инструментов международного права концепция прав человека радикально трансформируется. Причем зачастую делается это без должной осмотрительности. По мнению автора, рельефнее всего эту тенденцию отражают попытки признания за ребенком права на выбор гендерной идентичности и сексуальной ориентации. В итоге автор делает вывод о неприемлемости подобных трансформаций для России. Методология исследования построена на мультидисциплинарном подходе, совмещающем анализ правовых, политических и социологических аспектов темы исследования. Используются общенаучные и специальные методы исследования. Научная новизна исследования заключается в анализе ряда малоизвестных международных правовых документов, претендующих на радикальную трансформацию образа человека и концепции его прав. Кроме того, на основе данного анализа, а также изучения исторической динамики мутации доктрины прав человека, делается вывод о необходимости для России отстаивать традиционный подход к правам человека, основанный на классических представлениях о гуманизме в контексте особенностей национального и конфессионального состава российского общества, его социокультурных и иных исторических характеристик.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Лисаускайте В.В. —
Гуманитарное сотрудничество в сфере защиты от бедствий и центр гуманитарного реагирования – «мягкая сила» в продвижении интересов России за рубежом
// Право и политика.
– 2019. – № 8.
– С. 101 - 118.
DOI: 10.7256/2454-0706.2019.8.30304 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30304
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является создание и продвижение международных гуманитарных центров в качестве средства "мягкой силы" по формированию положительного образа России на территории стран Восточной Европы и Закавказья. Автор подробно рассматривает особенности самого института "мягкой силы", форм и способов его применения. В качестве одного из последних выступает гуманитарное сотрудничество, которое реализуется Россией в виде институционального международного сотрудничества специально создаваемых центров, осуществляющих гуманитарную помощь и иное взаимодействие в области защиты от бедствий. Особое внимание уделено деятельности Российско-Сербского гуманитарного центра, его правовому и политическому статусу, внешнеполитическим проблемам, с которыми столкнули страны - партнеры. В качестве методов исследования использованы: метод сравнительного анализа, метод гипотезы, исторический метод. Автор проводит сравнительный анализ "мягкой силы" как института внешней политики, и его реализации посредством осуществления гуманитарного сотрудничества. Новизна исследования заключается в том, что международные гуманитарные центры впервые стали объектом междисциплинарного исследования. Автор характеризует их в качестве международно-правовых институтов с одной стороны, и в качестве способа осуществления "мягкой силы" государства, с другой стороны. само гуманитарное сотрудничество редко анализируется в контексте реализации внешнеполитических интересов страны. Основными выводами проведенного исследования являются: значимость применения различных способов реализации "мягкой силы" для формирования имиджа государства и продвижения его внешней политики; использование в данном контексте гуманитарного сотрудничества в области защиты от бедствий, как один из эффективных способов; несмотря на существующее противостояние западных стран, необходимость дальнейшего применения и продвижения деятельности гуманитарных центров.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Волкова М.А. —
Детерминанты коррупционной преступности в сфере государственных (муниципальных) закупок
// Право и политика.
– 2020. – № 9.
– С. 189 - 205.
DOI: 10.7256/2454-0706.2020.9.33664 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33664
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования являются нормы международного и отечественного законодательства о государственных (муниципальных) закупках, о противодействии коррупции, а также научные работы о детерминантах коррупционной преступности в указанной сфере. Цель исследования заключается в выявлении субъективных и объективных детерминант коррупционной преступности в сфере государственных и муниципальных закупок. Задачами исследования являются анализ и обобщение сложившихся в научной литературе подходов к объяснению детерминации коррупционной преступности в указанной сфере, а также систематизация и актуализация таких детерминант по содержанию и по природе происхождения. В работе использовались диалектический, системно-структурный, формально-логический и другие методы научного познания. Научная новизна исследования заключается в систематизации и обобщении научного знания о детерминантах коррупционной преступности в сфере государственных (муниципальных) закупок. Автором рассмотрены субъективные и объективные детерминанты коррупционной преступности в данной сфере, в зависимости от их содержания выделены и проанализированы социально-психологические, социально-экономические, политические, правовые и организационно-управленческие детерминанты коррупционной преступности в сфере государственных (муниципальных) закупок. По результатам исследования автор приходит к выводу о том, что в связи с непрерывным реформированием законодательства в данной сфере, а также изменчивостью социально-экономической обстановки для обеспечения своевременной адаптивности системы противодействия коррупционной преступности в сфере государственных (муниципальных) закупок необходим регулярный мониторинг детерминант данного вида преступности.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Паукова Ю.В. —
О необходимости реформирования института нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан в России в условиях цифровизации
// Право и политика.
– 2021. – № 1.
– С. 23 - 33.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.1.34942 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34942
Читать статью
Аннотация:
Предметом настоящего исследования являются положения законодательства о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также сложившаяся правоприменительная практика. Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе вынесения федеральными органами исполнительной власти решений о нежелательности пребывания (проживания) и их исполнения. Целью — выработка предложений по реформированию института нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в России в условиях цифровизации деятельности государства.
В статье рассмотрены основания вынесения решений о нежелательности пребывания (проживания) в России, полномочия ведомств и последствия принимаемых решений для иностранных граждан и лиц без гражданства. Обоснована необходимость изменения оснований принятия решений о нежелательности пребывания (проживания) в России.
Предложена разработка и внедрение «Автоматизированной системы контроля миграции» c использованием передовых компьютерных технологий на основе «рейтинга» иностранного гражданина или лица без гражданства. Система будет определять срок закрытия въезда с учетом всех обстоятельств, касающихся его личности и совершенного им деяния.
Рекомендовано закрепить в законодательстве возможность отмены решений о нежелательности пребывания (если отпали основания) и приостановления их действия (например, если лицу без гражданства выдано «временное удостоверение личности лица без гражданства»).
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Беликова К.М. —
Развитие искусственного интеллекта в Бразилии: акцент на военную сферу и вопросы интеллектуальной собственности
// Право и политика.
– 2021. – № 10.
– С. 1 - 21.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.10.36096 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36096
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования в настоящей статье выступает развитие искусственного интеллекта в Бразилии на основе новейшего акта в этой сфере - «Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта» от апреля 2021 г. - с акцентом на военную сферу сквозь призму положений законодательства об интеллектуальной собственности и с позиции возможностей и нужд этой страны, а также реальных совместных с зарубежным партнером (Израилем) проектов в сфере закупок и создания беспилотных летательных аппаратов (Harpia, Elbit Hermes 900 и 450, IAI Heron). Актуальность исследования обусловлена тем, что многие государства стремятся воплощать в жизнь принятые ими стратегии развития ИИ, и осмысление подходов Бразилии к обозначенным сферам с позиции права является своевременным. Научная новизна исследования определяется самой ставящейся целью и результатами работы. Так, в частности, выявлено, что ИИ может найти свое применение в производстве, общественной безопасности и публичной власти с учетом обеспечения должного уровня развития таких важных составляющих как образование и квалификация рабочей силы, научно-техническая и предпринимательская базы, правовое регулирование и управление, а также с учетом международного опыта. При этом технологии, лежащие в основе искусственного интеллекта и машинного обучения, - вычислительные модели, алгоритмы классификации, кластеризации, обучающие и др.- не подлежат патентованию в Бразилии (также как и в ЕС), но считаются изобретением при их применении для решения проблем технического характера - в качестве технических приложений ИИ.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Биюшкина Н.И. —
Право наций на самоопределение как основное начало советского федерализма
// Право и политика.
– 2021. – № 10.
– С. 43 - 57.
DOI: 10.7256/2454-0706.2021.10.36767 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36767
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является процесс становления и развития права наций на самоопределение как основополагающего принципа советского федерализма. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы, как зарождение и развитие идеи права наций на самоопределение в среде революционной социал-демократии, понятие, признаки и принципы права наций на самоопределение, нормативное объединение права наций на самоопределение с федеративным принципом государственного устройства в советских конституциях, варианты реализации исследуемого права в рамках социалистического федеративного государства. Особое внимание уделяется эволюции права наций на самоопределение, изменению его целей на разных этапах развития советского государства. Новизна исследования заключается в том, что в контексте феноменологии советского федерализма сформулировано авторское определение изучаемого права. Автором выявлены его признаки: 1) предполагает многовариантность реализации; 2) растягивается во времени в зависимости от социально-экономического и политико-правового развития нации; 3) предполагает соразмерность реализации уровню коллективной национальной социокультурной и политической самоидентичности и др. Автором определены принципы изучаемого права: 1) приоритета фактического самоопределения по отношению к юридическому оформлению при обязательности последнего; 2) детерминированности права наций на самоопределение национальным волеизъявлением по отношению к легитимации позитивистскими государственными установками; 3) эволюционирования в хронологической перспективе от национально-правового характера к международно-правовому уровню и др. Автором выведены критерии и проведена в соответствии с ними классификация изучаемого права. Автором установлены особенности регулирования и практики реализации права наций на самоопределение в соответствии с этапами развития советской федерации. Особый вклад автора в исследование темы состоит в установлении диалектической связи формационного и цивилизационного подходов к пониманию сущности права наций на самоопределение во взглядах европейской и российской социал-демократии.
Количество цитирований: 1
Правильная ссылка на статью:
Горбань В.С. —
Влияние философии Гегеля на формирование и развитие учения о праве Иеринга (начало)
// Право и политика.
– 2017. – № 5.
– С. 77 - 97.
DOI: 10.7256/2454-0706.2017.5.22214 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22214
Читать статью
Аннотация:
Предметом исследования является проблема преемственности и новизны учения о праве Иеринга, рассматриваемая с точки зрения идейных истоков в философии Гегеля. Среди философских и правоведческих школ и направлений, оказавших существенное влияние на формирование и развитие правопонимания Иеринга, решающую роль играла философия Гегеля, притом не только философия права, но и философия истории, религии, логика, т.е. практически вся его философская система. В историко-правовых исследованиях зачастую указывается лишь на сам факт влияния гегелевской философии на формирование правового мировоззрения Иеринга, однако совершенно не исследованными остаются по-прежнему такие значимые аспекты, как: в чём именно состояло это влияние, какие конкретно логико-понятийные конструкты были критически и некритически восприняты Иерингом, каковы характер и степень этого влияния, наконец, какое значение имела философия Гегеля (одного из самых влиятельных и известных философов XIX в.) для формирования учения о праве Иеринга (одного из самых влиятельных и известных правоведов того же периода). Эти вопросы и проблемы определили предмет проведённого исследования. При проведении исследования использовались общенаучные (анализ, синтез, обобщение, сравнение и др.) и частнонаучные методы, в особенности методы характерные для исследования политических и правовых учений в контексте их преемственности и новизны (сопоставление и сравнение учений, их логико-понятийных компонентов, структурный анализ учения и др.). Научная новизна исследования состоит в выявлении и описании непосредственного влияния философии Гегеля на формирование и развитие правового мировоззрения Иеринга на разных этапах его творческого пути. Проведённое исследование позволило доказать исходную гипотезу о том, что в формировании и развитии правопонимания Иеринга философия Гегеля отчасти имела более существенное влияние, чем историческая школа права. Выяснение отдельных преемственных черт в правопонимании Иеринга в отношении гегелевской философии позволило указать элементы новизны, согласно выражению Иеринга, в "обогащении юриспруденции философско-правовым путём".